Tiesas spriedums 1964. gada 15. jūlijā.

Priimta 1964-07-15 · ECLI:EU:C:1964:66 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
6/64
Teismas
Court of Justice
Data
1964-07-15
ECLI
ECLI:EU:C:1964:66
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

TIESAS SPRIEDUMS

Lieta 6/64

par lūgumu, ko Tiesai atbilstoši EEK līguma 177. pantam iesniegusi Giudice Conciliatore de Milan (Itālija), lai tiesvedībā, kuru iztiesā šī tiesa starp

Flaminio Costa

un

E.N.E.L. (Ente nazionale energia elettrica, impresa già della Edison Volta) ,

saņemtu prejudiciālu nolēmumu par to, kā interpretēt EEK līguma 102., 93., 53. un 37. pantu.

TIESA

šādā sastāvā: priekšsēdētājs A. M. Donners [ A. M. Donner ], palātu priekšsēdētāji Š. L. Amī [ Ch. L. Hammes ] un A. Trabuki [ A. Trabucchi ], tiesneši L. Delvo [ L. Delvaux ], R. Rosi [ R. Rossi ], R. Lekūrs [ R. Lecourt ] (referents) un V. Štrauss [ W. Strauss ],

ģenerāladvokāts M. Lagranžs [ M. Lagrange ],

sekretārs A. van Houte [ A. Van Houtte ]

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Ar 1964. gada 16. janvāra rīkojumu, kas atbilstoši iesniegts Tiesā, Giudice Conciliatore de Milan (Milānas

Miertiesa), “ņemot vērā 1957. gada 25. marta EEK dibināšanas

līguma 177. pantu, kas transponēts Itālijas tiesību aktos ar

apgalvojumu, ka 1962. gada 6. decembra Likums Nr. 1643 un

prezidenta dekrēti, kas pieņemti šā likuma izpildei [..], pārkāpj

Līguma 102., 93., 53. un 37. pantu”, apturēja tiesvedību un

izdeva rīkojumu par lietas nodošanu Tiesai.

Par Līguma 177. panta piemērošanu

Prasības pamats, kas izriet no jautājuma formulējuma

Ir

iesniegts iebildums par uzdoto jautājumu, jo tas vērsts uz to, lai

saskaņā ar Līguma 177. pantu tiktu nospriests par likuma atbilstību

Līgumam.

Saskaņā ar šā panta noteikumiem

valstu tiesām, kuru lēmumi, kā šajā gadījumā, nav pārsūdzami, jautājums

jānodod izskatīšanai Tiesai, lai tā prejudiciālā kārtā lemtu par “Līguma

interpretāciju”, ja valstu tiesām ir radies šāds jautājums.

Saskaņā

ar minēto noteikumu Tiesa nevar ne piemērot Līgumu kādam noteiktam

gadījumam, ne lemt par kāda attiecīgās valsts tiesību akta spēkā

esamību, kā tas būtu bijis iespējams saskaņā ar 169. pantu.

Taču

Tiesa no dalībvalsts tiesas nepilnīgi formulētajiem jautājumiem var

atvasināt vienīgi tos jautājumus, kas attiecas uz Līguma interpretāciju.

Tātad

tai ir pamats lemt nevis par kāda Itālijas likuma spēkā esamību

saistībā ar Līgumu, bet gan tikai interpretēt iepriekšminētos pantus

saistībā ar Giudice Conciliatore norādītajiem tiesību jautājumiem.

Pamats par to, ka interpretācija nav nepieciešama

Iebildums

ir iesniegts par to, ka Milānas tiesa ir pieprasījusi sniegt Līguma

interpretāciju, kas nav bijusi nepieciešama tai nodotās tiesvedības

atrisinājumam.

Līguma 177. pants, kas

balstīts uz skaidru funkciju sadali starp dalībvalstu tiesām un Tiesu,

tomēr neļauj Tiesai ne izmeklēt konkrētās lietas faktus, ne arī cenzēt

interpretācijas lūguma iemeslus un mērķus.

Pamats par to, ka tiesai jāpiemēro dalībvalsts tiesību akti

Itālijas valdība uzsver, ka Giudice Conciliatore

pieteikums ir “absolūti nepieņemams”, pamatojoties uz to, ka valsts

tiesa, kurai jāpiemēro dalībvalsts tiesību akti, nevar izmantot

177. pantu.

Atšķirībā no parastajiem

starptautiskajiem līgumiem ar EEK līgumu ir izveidota sava tiesību

sistēma, kas, Līgumam stājoties spēkā, ir kļuvusi par dalībvalstu

tiesību sistēmas sastāvdaļu un ir saistoša to tiesām.

Uz

neierobežotu laiku dibinot Kopienu, kurai ir savas iestādes,

tiesībsubjektība, tiesībspēja un spēja būt starptautiski pārstāvētai, kā

arī, it īpaši, reālas pilnvaras, kas izriet no suverenitātes

ierobežošanas vai arī valsts pilnvaru nodošanas Kopienai, dalībvalstis,

kaut arī tikai dažās nozarēs, ierobežoja savas suverēnās tiesības un

tādējādi radīja tiesību aktu kopumu, kas ir saistošs gan attiecīgo

valstu pilsoņiem, gan pašām valstīm.

Šī no

Kopienas izrietošo noteikumu iekļaušana katras dalībvalsts tiesībās un,

vispārīgāk, Līguma burts un gars nepieļauj iespēju, ka valstu turpmāk

noteiktiem vienpusējiem pasākumiem varētu būt augstāks spēks nekā

tiesību sistēmai, ko valstis savstarpēji pieņēmušas, un tādējādi šādi

pasākumi nevar būt pretrunā ar minēto tiesību sistēmu.

Kopienas

tiesību piemērošana nedrīkst dažādās valstīs atšķirties par labu valstu

turpmāk pieņemtajiem tiesību aktiem, jo tas apdraudētu Līguma

diskrimināciju, ko aizliedz 7. pants.

Saistības,

ko valstis uzņēmušās, noslēdzot Kopienas dibināšanas līgumu, nebūtu

beznosacījumu saistības, bet gan tikai nosacītas saistības, ja tās

varētu apstrīdēt ar turpmākiem parakstītāju tiesību aktiem.

Kad

Līgums atzīst valstu tiesības rīkoties vienpusēji, tas notiek saskaņā

ar speciālu un precīzu klauzulu (piemēram, 15. pantu,

Dalībvalstu

lūgumus atkāpties no Līguma noteikumiem izskata īpašās atļauju

piešķiršanas procedūrās (piemēram, 8. panta 4. punkts,

ja dalībvalstīm būtu iespēja izvairīties no pienākumiem, izmantojot

parastu likumu.

Kopienas tiesību augstāko

spēku apstiprina 189. pants, kas noteic, ka regula ir “saistoša” un

ka tā ir “tieši piemērojama visās dalībvalstīs”.

Šim

noteikumam, uz kuru neattiecas nekādas atrunas, nebūtu jēgas, ja kāda

valsts varētu vienpusēji atcelt tā iedarbību ar kādu tiesību aktu, kas

būtu ar augstāku spēku nekā Kopienas tiesību akti.

Ņemot

vērā iepriekšminētos apsvērumus, tiesības, kas izriet no Līguma, t.i.,

neatkarīga tiesību avota, to specifikas un oriģinalitātes dēļ nevar

pretstatīt kādam valsts tiesību aktam, nezaudējot Kopienas tiesību

būtību un neliekot apšaubīt pašu Kopienas juridisko pamatu.

No

Līguma noteikumiem izrietošo tiesību un pienākumu pāreja no valstu

iekšējās tiesību sistēmas uz Kopienas tiesību sistēmu rada pastāvīgu to

suverēno tiesību ierobežojumu, kam ir augstāks spēks nekā turpmākam

vienpusējam aktam, kas nav saderīgs ar Kopienas jēdzienu.

Tādējādi

gadījumā, kad rodas jautājums par Līguma interpretāciju, neatkarīgi no

jebkādiem valsts likumiem ir jāpiemēro 177. pants.

Giudice Conciliatore

uzdevusi jautājumus par 102., 93., 53. un 37. pantu, lai

noskaidrotu, vai šiem noteikumiem ir tieša iedarbība un vai tie personām

rada tiesības, kuras jāaizsargā valstu tiesām, un, ja atbilde ir

apstiprinoša, kāda ir šo noteikumu nozīme.

Par Līguma 102. panta interpretāciju

Saskaņā

ar 102. panta noteikumiem gadījumos, “ja rodas iemesls bažām”, ka

kāds normatīvs akts rada “izkropļojumus”, ieinteresētā dalībvalsts

“apspriežas ar Komisiju”, kas pēc tam valstīm var ieteikt attiecīgus

pasākumus, lai izvairītos no šī izkropļojuma.

Šis

pants, kas ietverts nodaļā par “tiesību aktu tuvināšanu”, vērsts uz to,

lai novērstu atšķirību palielināšanos dažādu valstu tiesību aktos,

ņemot vērā Līguma mērķus.

Ar šo noteikumu dalībvalstis ir ierobežojušas savu iniciatīvas brīvību, piekrītot ievērot atbilstošu apspriešanās procedūru.

Apņemoties

bez jebkādām atrunām iepriekš apspriesties ar Komisiju ikreiz, kad to

plānotie tiesību akti varētu radīt lai arī nelielu, tomēr iespējamu

izkropļojumu risku, valstis tādējādi ir uzņēmušās tādas saistības pret

Kopienu, kas tās saista kā valstis, bet nerada personām tiesības, kas

būtu jāaizsargā valstu tiesām.

Komisija

savukārt ir uzņēmusies saistības nodrošināt, lai tiktu ievērotas šā

panta prasības, bet šis pienākums nepiešķir personām tiesības saskaņā ar

Kopienas tiesībām un Līguma 177. pantu atsaukties uz attiecīgās

valsts pienākumu neizpildi vai uz Komisijas pienākumu neievērošanu.

Par Līguma 93. panta interpretāciju

Saskaņā

ar 93. panta 1. un 2. punkta noteikumiem Komisija,

sadarbojoties ar dalībvalstīm, “pastāvīgi pārskata visas atbalsta

piešķiršanas sistēmas, kas pastāv šajās valstīs”, lai piemērotu

attiecīgus pasākumus, kas vajadzīgi kopējā tirgus darbībai.

Saskaņā

ar 93. panta 3. punktu visi plāni piešķirt vai mainīt

atbalstu ir jādara zināmi Komisijai laikus, līdz ar to ieinteresētā

dalībvalsts nesāk īstenot plānotos pasākumus, kamēr nav pabeigta

Kopienas procedūra un, ja nepieciešams, arī tiesvedība Eiropas Kopienu

Tiesā.

Šie noteikumi, kas ietverti Līguma

iedaļā “Valsts atbalsts”, paredz, no vienas puses, pakāpeniski likvidēt

jau esošos atbalsta pasākumus un, no otras puses, izvairīties no tā, ka

minētās valstis iekšēji “jebkādā citā formā” ievieš jaunus atbalsta

pasākumus, kas var tieši vai netieši novērtējamā veidā dot priekšroku

uzņēmumiem vai ražojumiem un draud, lai arī tikai iespējami, izkropļot

konkurenci.

Saskaņā ar 92. pantu

valstis attiecīgos atbalsta pasākumus ir atzinušas par nesaderīgiem ar

kopējo tirgu, un tādējādi tās netieši ir apņēmušās tos neieviest, ja

vien Līgums neparedz ko citu, savukārt saskaņā ar 93. pantu tās ir

piekritušas vienīgi ievērot attiecīgās procedūras, gan lai izbeigtu jau

esošos atbalsta pasākumus, gan arī lai ieviestu jaunus.

Pašām

stingri apņemoties “laikus” informēt Komisiju par plānotajiem atbalsta

pasākumiem un piekrītot ievērot 93. pantā paredzētās procedūras,

valstis pret Kopienu ir uzņēmušās saistības, kas tās saista kā valstis,

bet nerada tiesības personām, izņemot vienīgi minētā panta

Komisija

savukārt ir uzņēmusies saistības nodrošināt, lai tiktu ievērotas šā

panta prasības, un arī, sadarbojoties ar dalībvalstīm, pastāvīgi

pārskatīt pastāvošās atbalsta piešķiršanas sistēmas, bet šis pienākums

nepiešķir personām tiesības saskaņā ar Kopienas tiesībām un Līguma

uz Komisijas pienākumu neievērošanu.

Par Līguma 53. panta interpretāciju

Saskaņā

ar 53. panta noteikumiem dalībvalstis apņemas, ievērojot Līgumā

paredzētos noteikumus, neieviest jaunus ierobežojumus citu dalībvalstu

pilsoņu tiesībām veikt uzņēmējdarbību to teritorijā.

Šāds valstu pienākums juridiski nozīmē tikai pienākumu nerīkoties.

Tas

nav ne atkarīgs no kādiem nosacījumiem, ne arī pakārtots tā izpildes

vai seku ziņā kādas valsts vai arī Komisijas akta pieņemšanai.

Minētais

pienākums tāpēc pats par sevi ir juridiski pilnīgs, un tādēļ tam var

būt tieša iedarbība dalībvalstu un personu attiecībās.

Tik

skaidri izteikts aizliegums, kāds ar Līgumu stājies spēkā visā Kopienā

un tādējādi ir kļuvis par ikvienas dalībvalsts tiesību sistēmas

sastāvdaļu, veido šo dalībvalstu tiesības un tieši attiecas uz to

pilsoņiem, kuru labā tas radījis individuālas tiesības, kas jāaizsargā

valstu tiesām.

Lai interpretētu

tiesībām veikt uzņēmējdarbību un kurā šis pants ir ietverts.

Kaut

arī 52. pants paredz pakāpeniski atcelt “ierobežojumus kādas

dalībvalsts pilsoņu brīvībai veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī”,

minētās nodaļas 53. pants arī paredz, ka šīs valstis neievieš

“jaunus ierobežojumus citu dalībvalstu pilsoņu tiesībām veikt

uzņēmējdarbību to teritorijā”.

Tādējādi jāzina, kādi nosacījumi jāievēro citu dalībvalstu pilsoņiem, lai tiem būtu brīvība veikt uzņēmējdarbību.

Šis

jautājums ir paskaidrots 52. panta otrajā daļā, kur noteikts, ka

brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver tiesības sākt un izvērst darbības kā

pašnodarbinātām personām, kā arī tiesības dibināt un vadīt uzņēmumus

“ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem paredz tās valsts

tiesību akti, kurā notiek šī uzņēmējdarbība”.

Lai

izpildītu 53. panta prasības, pietiek ar to, ka neviens jauns

pasākums neparedz citu dalībvalstu pilsoņu uzņēmējdarbībai piemērot

stingrāku regulējumu par to, kāds attiecas uz tās valsts pilsoņiem, kurā

tiek veikta uzņēmējdarbība, lai arī kāda būtu uzņēmuma juridiskā forma.

Par Līguma 37. panta interpretāciju

Saskaņā

ar 37. panta 1. punktu dalībvalstis pakāpeniski pielāgo savus

“komerciālus valsts monopolus tā, lai attiecībā uz preču sagādes un

tirdzniecības nosacījumiem nepastāvētu nekāda dalībvalstu pilsoņu

diskriminācija”.

Turklāt minētā panta

jauna pasākuma, kas nesaskan ar šo noteikumu, ieviešanas.

Tādējādi

dalībvalstis ir uzņēmušās divkāršu pienākumu – vienu aktīvu pienākumu,

kas paredzēts, lai pielāgotu savus valsts monopolus, bet otru – pasīvu,

kas paredzēts, lai izvairītos no jebkādiem jauniem pasākumiem.

Interpretācija

jāveic attiecībā uz otro pienākumu, ņemot vērā tos pirmā pienākuma

elementus, kas nepieciešami šīs interpretācijas veikšanai.

Līguma 37. panta 2. punkts ietver beznosacījuma aizliegumu – nevis pienākumu rīkoties, bet gan atturēšanos no rīcības.

Šim pienākumam nav nevienas atrunas, kas tā izpildi varētu pakārtot kādam pozitīvajam valsts tiesību aktam.

Šim aizliegumam pēc savas būtības var būt tieša iedarbība tiesiskajās attiecībās starp dalībvalstīm un to pilsoņiem.

Tik

skaidri izteikts aizliegums, kas ar Līgumu stājies spēkā visā Kopienā

un tādējādi ir kļuvis par ikvienas dalībvalsts tiesību sistēmas

sastāvdaļu, veido šo dalībvalstu tiesības un tieši attiecas uz to

pilsoņiem, kuru labā tas radījis individuālas tiesības, kas jāaizsargā

valstu tiesām.

Teksta sarežģītības un

interpretācija jāveic, minētos punktus skatot visas tās nodaļas

kontekstā, uz kuru tie attiecas.

Šī nodaļa ir veltīta “kvantitatīvo ierobežojumu aizliegumam starp dalībvalstīm”.

Tādējādi

noteiktajiem principiem” vērsta uz to, lai aizkavētu jebkādu jaunu

“dalībvalstu pilsoņu diskrimināciju” attiecībā uz “preču sagādes un

tirdzniecības nosacījumiem”.

Šādi noskaidrojot mērķi, 37. panta 1. punkts apraksta līdzekļus, kuri ir jāaizliedz, lai tie neapdraudētu šo mērķi.

Tādējādi

saskaņā ar 37. panta 2. punktā iekļauto norādi ir aizliegti

jebkādi jauni monopoli vai 37. panta 1. punktā noteiktās

iestādes tiktāl, ciktāl tās cenšas radīt jaunu diskrimināciju attiecībā

uz preču sagādes un tirdzniecības nosacījumiem.

Tātad

tiesai, kas skata lietu pēc būtības, vispirms jānoskaidro, vai šī mērķa

sasniegšanai tik tiešām pastāv šķēršļi, proti, vai jaunu diskrimināciju

attiecībā uz preču sagādes un tirdzniecības nosacījumiem dalībvalstu

pilsoņu starpā izraisa pats šis strīdīgais pasākums vai arī

diskriminācija ir tā sekas.

Atliek vēl pievērsties 37. panta 1. punktā paredzētajiem līdzekļiem.

Šis

pants neaizliedz visu, bet gan tikai to valsts monopolu izveidošanu,

kas ir “komerciāli”, un tikai tiktāl, ciktāl tie cenšas ieviest

iepriekšminētos diskriminējošos pasākumus.

Lai

uz valsts monopoliem un attiecīgajām iestādēm attiecinātu minēto

aizliegumu, to darbības mērķim, pirmkārt, ir jābūt darījumiem ar

komerciāliem ražojumiem, kas var būt konkurences un tirdzniecības starp

dalībvalstīm objekts, un, otrkārt, faktiski jāpiedalās šajā

tirdzniecībā.

Tiesai, kas skata lietu pēc

būtības, katrā atsevišķā gadījumā ir jānovērtē, vai konkrētā

saimnieciskā darbība attiecas uz ražojumu, kuram tā būtības un attiecīgo

tehnisko vai starptautisko prasību, kurām tas ir pakļauts, dēļ varētu

būt faktiska nozīme importā vai eksportā, ko savstarpēji veic

dalībvalstu pilsoņi.

Par tiesāšanās izdevumiem

Tiesāšanās

izdevumi, kas radušies Eiropas Ekonomikas kopienas Komisijai un

Itālijas valdībai, kuras Tiesai iesniegušas savus apsvērumus, nav

atlīdzināmi;

šajā gadījumā attiecībā uz lietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata Giudice Conciliatore de Milan ;

ar šādu pamatojumu,

ņemot vērā procesuālos dokumentus,

noklausījusies tiesneša referenta ziņojumu,

noklausījusies pamata lietas pušu, kā arī Eiropas Ekonomikas kopienas Komisijas un Itālijas valdības apsvērumus,

noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 37., 53., 93., 102. un 177. pantu,

ņemot vērā Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentu,

ar šādu pamatojumu, lemjot par iebildi par nepieņemamību, ievērojot 177. pantu, Tiesa nospriež:

tā kā neviens turpmāks vienpusējs akts nevar būt pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem, jautājumi, ko uzdevusi Giudice Conciliatore de Milan saskaņā ar 177. pantu, ir pieņemami tiktāl, ciktāl tie šajā gadījumā attiecas uz EEK līguma noteikumu interpretāciju.

Tiesa turklāt nospriež:

1) 102. pants neietver noteikumus, kas varētu radīt personām tiesības, kuras būtu jāaizsargā valstu tiesām;

2) arī 93. panta normas, uz kurām attiecas uzdotais jautājums, neietver šādus noteikumus;

3) 53. pants ir Kopienas noteikums, kas var radīt personām tiesības, kuras jāaizsargā valstu tiesām; šie

noteikumi aizliedz ikvienu jaunu pasākumu, kas paredz citu dalībvalstu

pilsoņu uzņēmējdarbībai piemērot stingrāku regulējumu par to, kas

attiecas uz tās valsts pilsoņiem, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, lai

arī kāda būtu uzņēmuma juridiskā forma;

4) visi

kas varētu radīt personām tiesības, kuras būtu jāaizsargā valstu

tiesām;

atbildot uz uzdoto

jautājumu, jānorāda, ka šis noteikums aizliedz jebkādus jaunus

pasākumus, kas ir pretrunā ar 37. panta 1. punkta principiem,

proti, ikvienu jaunu pasākumu, kura mērķis vai sekas ir jaunas

diskriminācijas radīšana attiecībā uz preču sagādes un tirdzniecības

nosacījumiem dalībvalstu pilsoņu starpā, izmantojot monopolus vai

iestādes, kuru darbības mērķim, pirmkārt, ir jābūt darījumiem ar kādu

komerciālu ražojumu, kas var konkurēt un būt tirdzniecībā starp

dalībvalstīm, un, otrkārt, faktiski piedalās šajā tirdzniecībā,

un nolemj:

Giudice Conciliatore de Milan lemj par tiesāšanās izdevumiem šajā tiesvedībā.

Donner

Hammes

Trabucchi

Delvaux

Rossi

Lecourt

Strauss

Pasludināts atklātā tiesas sēdē 1964. gada 15. jūlijā Luksemburgā.

Sekretārs

Priekšsēdētājs

A. Van Houtte

A. M. Donner

* Tiesvedības valoda – itāļu.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.