Teisinė prizmė · 2026-07-22
📅 Įsigalioja šią savaitę
🗓 Įsigaliojo šią savaitę
📚 ArchyvasLTEN

⚖️ Teisinė prizmė — 2026-07-22

Atnaujinta: 2026-07-22 11:36
Dienos naujienos per teisinę prizmę — remiamasi mūsų teisės aktų ir teismų praktikos duomenų baze. Naujienos: Lietuvos teismų ir bendrieji portalai. Profesionalų leidinys (teisininkams ir žurnalistams).
📄 Originalas — pažodžiui šaltinis Analizė — mūsų teisinė įžvalga (ne šaltinis)

Šiandienos naujienos per teisinę prizmę (35)

Atrinkta pagal teisinį pjūvį. Kiekvienai: originalas → faktų patikra ir teisinis pagrindas → dalykinė analizė.
Filtruokite pagal teisės sritį:
📄 Originalas — 15min.lt🕐 09:22
Ketvirtadalis dirba pagal kolektyvines sutartis: kuo jos naudingos darbuotojams? 🔗
„Kolektyvinės sutartys padeda darbuotojams ir darbdaviams ne tik susitarti dėl geresnių darbo sąlygų, bet ir kurti didesnį pasitikėjimą darbo vietoje. Kuo daugiau sprendimų priimama kalbantis ir ieškant abiem pusėms tinkamų variantų, tuo…
Faktų patikra:
✅ PatvirtintaDarbuotojai su darbdaviais turi galimybę patys susitarti dėl darbo sąlygų per kolektyvines sutartis.
🟡 NepilnaDalį darbo santykių reguliavimo iš įstatymų galima perkelti į kolektyvines sutartis.
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 191 straipsnis (statute)
191 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių rūšys Gali būti sudaromos šios kolektyvinės sutartys: 1) nacionalinė (tarpšakinė) kolektyvinė sutartis; 2) teritorinė…
191 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių rūšys Gali būti sudaromos šios kolektyvinės sutartys: 1) nacionalinė (tarpšakinė) kolektyvinė sutartis; 2) teritorinė kolektyvinė sutartis; 3) šakos (gamybos, paslaugų, profesinė) kolektyvinė sutartis; 4) darbdavio lygmens kolektyvinė sutartis; 5) darbovietės lygmens kolektyvinė sutartis – nacionalinės, šakos ar darbdavio lygmens kolektyvinės sutarties nustatytais atvejais.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 197 straipsnis (statute)
197 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių taikymas 1. Kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams. Jeigu profesinė sąjunga ir…
197 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių taikymas 1. Kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams. Jeigu profesinė sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio lygmens ar darbovietės lygmens kolektyvinės sutarties taikymo visiems darbuotojams, ji taikoma visiems darbuotojams, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas (konferencija). Konferencija – įmonės, įstaigos, organizacijos struktūriniuose organizaciniuose dariniuose išrinktų darbuotojų atstovų susirinkimas. Jeigu nesant darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos kolektyvinę sutartį sudaro šakos profesinė sąjunga, kuri šio kodekso nustatyta tvarka buvo įgaliota vesti derybas dėl darbdavio lygmens kolektyvinės sutarties, ir darbdavys, tokia kolektyvinė sutartis taikoma visiems darbdavio darbuotojams, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas (konferencija). 2. Darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinę sutartį privalo taikyti darbdavys – šios sutarties šalis. 3. Nacionalinę (tarpšakinę), teritorinę, šakos (gamybos, paslaugų, profesinės) lygmeniu sudarytą kolektyvinę sutartį profesinių sąjungų ar jų organizacijas sudarančių profesinių sąjungų atstovaujamiems darbuotojams privalo taikyti su jais darbo santykiais susiję darbdaviai, kurie: 1) yra kolektyvinę sutartį pasirašiusios darbdavių organizacijos nariai; 2) prisijungė prie šios organizacijos po kolektyvinės sutarties pasirašymo; 3) buvo kolektyvinę sutartį sudariusios darbdavių organizacijos nariai, tačiau iš jos išstojo. Tokiu atveju privalomas kolektyvinės sutarties taikymas jiems pasibaigia praėjus trims mėnesiams po narystės darbdavių organizacijoje pabaigos, išskyrus atvejus, kai jos galiojimo terminas baigiasi anksčiau; 4) patenka į šio kodekso nustatyta tvarka išplėstos kolektyvinės sutarties taikymo sritį. 4. Jeigu darbuotojui turi būti taikomos kelios kolektyvinės sutartys: 1) darbdavio lygmens ir šakos kolektyvinė sutartis, jam taikoma šakos kolektyvinė sutartis, nebent šakos kolektyvinėje sutartyje leidžiama įmonės kolektyvine sutartimi nukrypti nuo joje nustatytų sąlygų; 2) darbdavio lygmens ir teritorinė kolektyvinė sutartis, jam taikoma teritorinė kolektyvinė sutartis, nebent teritorinėje kolektyvinėje sutartyje leidžiama darbdavio lygmens kolektyvine sutartimi nukrypti nuo joje nustatytų sąlygų; 3) šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis, jam taikomos lex specialis kolektyvinės sutarties nuostatos.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 195 straipsnis (statute)
195 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių sudarymo ir registravimo tvarka 1. Kolektyvinės sutartys sudaromos vedant kolektyvines derybas šio kodekso nustatyta tvarka. 2…
195 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių sudarymo ir registravimo tvarka 1. Kolektyvinės sutartys sudaromos vedant kolektyvines derybas šio kodekso nustatyta tvarka. 2. Jeigu yra sudaryta kolektyvinė sutartis, dėl jos atnaujinimo šalys turi pradėti kolektyvines derybas likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki jos galiojimo pabaigos. 3. Kolektyvinė sutartis sudaroma raštu bent dviem egzemplioriais, bent po vieną egzempliorių kiekvienai iš šalių. Visi kolektyvinės sutarties priedai, papildymai ir pataisymai yra sudedamoji kolektyvinės sutarties dalis ir turi tokią pačią galią kaip kolektyvinė sutartis. 4. Kolektyvinę sutartį pasirašo įgalioti jos šalių atstovai. 5. Galiojančios kolektyvinės sutartys privalo būti registruojamos ir viešai skelbiamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Kolektyvinę sutartį registruoti per dvidešimt dienų nuo jos pasirašymo pateikia kolektyvinės sutarties šalis – profesinė sąjunga ar jų organizacija. Profesinei sąjungai ar jų organizacijai neįregistravus kolektyvinės sutarties per šį terminą, teisę pateikti registruoti kolektyvinę sutartį įgyja kita kolektyvinės sutarties šalis – darbdavys ar darbdavių organizacija.
Analizė

Konkretus klausimas yra ne ar kolektyvinės sutartys „naudingos“, o kada jų normos gali nukrypti nuo Darbo kodekso taisyklių ir būti taikomos ne tik profesinės sąjungos nariams, bet visiems darbdavio darbuotojams. Tai ypač svarbu, nes naujiena remiasi plačia aprėptimi – 327 tūkst. darbuotojų, arba apie 26 proc. šalies darbuotojų, – tačiau teisinė aprėptis priklauso nuo sutarties lygmens, šalies statuso ir taikymo mechanizmo.

Teisinis pagrindas: Darbo kodekso 191 straipsnis išskiria nacionalinę, teritorinę, šakos, darbdavio ir darbovietės lygmens kolektyvines sutartis, todėl vien „kolektyvinės sutarties“ pavadinimas dar neatsako, kokio masto nukrypimai ar taikymas galimi. DK 197 straipsnio 1 dalis nustato bazinę taisyklę: kolektyvinės sutartys taikomos jas sudariusių profesinių sąjungų nariams, o darbdavio ar darbovietės lygmens sutartis visiems darbuotojams taikoma tik tada, kai dėl to susitaria profesinė sąjunga ir darbdavys ir kai tai patvirtina visuotinis darbuotojų susirinkimas ar konferencija. DK 195 straipsnis papildomai rodo, kad kolektyvinė sutartis nėra vien politinis ar komunikacinis dokumentas: ji turi būti sudaroma raštu, pasirašoma įgaliotų atstovų, o galiojančios sutartys privalo būti registruojamos ir viešai skelbiamos.

Tikslinimas: Straipsnio teiginys, kad dalį darbo santykių reguliavimo galima perkelti į kolektyvines sutartis, yra per platus, jeigu nėra iš karto pasakoma, kokio lygmens sutartimi ir kokiose ribose tai daroma. Tiksliau būtų formuluoti taip: nacionalinio, šakos ar teritorinio lygmens kolektyvinėmis sutartimis galima nukrypti nuo Darbo kodekso ar kitų darbo teisės normų imperatyvių taisyklių, tačiau ne nuo taisyklių dėl maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko, darbo sutarties sudarymo ar pasibaigimo, minimalaus darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos, lyčių lygybės ir nediskriminavimo, be to, turi būti pasiekta darbdavio ir darbuotojų interesų pusiausvyra. Atskirai reikėjo pažymėti DK 197 straipsnio taisyklę: darbdavio ar darbovietės lygmens sutarties išplėtimas visiems darbuotojams nėra automatinis, nes tam reikia visuotinio darbuotojų susirinkimo arba konferencijos patvirtinimo.

Praktinė reikšmė: Stipresnis praktinis argumentas dabar yra ne „kolektyvine sutartimi galima susitarti kitaip“, o „pirmiausia reikia patikrinti sutarties lygmenį, taikymo ratą ir ar nukrypimas nepatenka į draudžiamas išimtis“. Darbdaviams rizikinga remtis darbdavio lygmens kolektyvine sutartimi kaip universaliu pagrindu taikyti pakeistas sąlygas visiems darbuotojams, jeigu nėra DK 197 straipsnyje nurodyto visuotinio darbuotojų susirinkimo ar konferencijos patvirtinimo. Profesinėms sąjungoms ir žurnalistams verta cituoti ne tik aprėpties statistiką – 376 darbdavio, 15 šakos, 5 teritorines ir 1 nacionalinę sutartį, – bet ir teisinę ribą: didžiausia dalis sutarčių yra darbdavio lygmens, o plačiausi nukrypimai nuo imperatyvaus reguliavimo pagal pateiktą normą siejami su nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmeniu.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra, kokiomis sąlygomis kolektyvinė sutartis tampa privaloma darbuotojams ir darbdaviams, ir kiek plačiai ja galima keisti darbo sąlygas. Jis sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 190, 191, 193, 195 ir 197 straipsnius. Pagal Darbo kodekso 190 straipsnį kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas, nustatantis darbo teisės normas, šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kurį sudaro profesinės sąjungos, darbdaviai ir jų organizacijos. Darbo kodekso 191 straipsnis leidžia sudaryti nacionalines, teritorines, šakos, darbdavio lygmens ir darbovietės lygmens kolektyvines sutartis. Darbo kodekso 165 straipsnio 3 dalis nustato, kad kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių sudarymas yra išimtinė profesinių sąjungų teisė. Todėl žinioje aptariama kolektyvinių sutarčių plėtra teisiškai reiškia ne abstraktų bendradarbiavimą, o profesinių sąjungų, darbdavių ir jų organizacijų sudaromų norminių susitarimų aprėpties didėjimą. Darbo kodekso 193 straipsnis yra pagrindinė norma, apibrėžianti, kokį turinį tokios sutartys gali turėti ir kada jos gali nukrypti nuo bendrųjų darbo teisės taisyklių

Teisinis vertinimas. Pagal Darbo kodekso 193 straipsnio 1 dalį kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatomos darbuotojų darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos bei garantijos, taip pat abipusės teisės, pareigos ir atsakomybė. Tai apima žinioje minimą susitarimą dėl geresnių darbo sąlygų, nes tokios sąlygos patenka į kolektyvinės sutarties turinio branduolį. Tačiau Darbo kodekso 193 straipsnio 2 dalis įpareigoja šalis vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, todėl kolektyvinė sutartis nėra neribotos diskrecijos dokumentas. Darbo kodekso 193 straipsnio 3 dalis nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmeniu leidžia nukrypti nuo Darbo kodekso ar kitų darbo teisės normų imperatyvių taisyklių, bet ne nuo taisyklių dėl maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko, darbo sutarties sudarymo ar pasibaigimo, minimalaus darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos, lyčių lygybės ir nediskriminavimo. Ta pati norma reikalauja darbdavio ir darbuotojų interesų pusiausvyros, o nustačius prieštaravimą imperatyvioms taisyklėms ar tokios pusiausvyros nebuvimą sąlyga netaikoma, vietoj jos taikoma Darbo kodekso ar kitos darbo teisės normos taisyklė. Darbdavio ir darbovietės lygmens sutartys pagal Darbo kodekso 197 straipsnio 1 dalį pirmiausia taikomos jas sudariusių profesinių sąjungų nariams. Jeigu profesinė sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio ar darbovietės lygmens sutarties taikymo visiems darbuotojams, ji visiems taikoma tik tada, kai ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas arba konferencija. Pagal Darbo kodekso 197 straipsnio 2 dalį darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinę sutartį privalo taikyti darbdavys, kuris yra šios sutarties šalis. Nacionalinės, teritorinės ir šakos kolektyvinės sutartys pagal Darbo kodekso 197 straipsnio 3 dalį privalomos atitinkamiems darbdaviams, kurie yra sutartį pasirašiusios darbdavių organizacijos nariai, prisijungė prie jos po sutarties pasirašymo arba buvo jos nariai ir išstojo. Viešojo sektoriaus kontekste svarbus Darbo kodekso 181 straipsnis: šakos ar nacionaliniu lygmeniu biudžetinėms ir valstybės ar savivaldybės valdomoms įstaigoms atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, o teritoriniu lygmeniu tam tikrais atvejais – savivaldybės taryba. Darbo kodekso 195 straipsnis nustato procedūrą: sutartys sudaromos vedant kolektyvines derybas, raštu, bent dviem egzemplioriais, pasirašant įgaliotiems atstovams. Jeigu sutartis atnaujinama, derybos turi prasidėti likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki jos galiojimo pabaigos. Galiojančios kolektyvinės sutartys pagal Darbo kodekso 195 straipsnio 5 dalį privalo būti registruojamos ir viešai skelbiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, o profesinei sąjungai jų neįregistravus per dvidešimt dienų nuo pasirašymo, registruoti gali kita šalis. Darbo kodekso 175 straipsnio 2 dalis papildomai atriboja kolektyvinę sutartį nuo darbdavio ir darbo tarybos susitarimo, nes pastarajame negalima tartis dėl darbo sąlygų, darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko bei kitų klausimų, reglamentuotinių kolektyvinėje sutartyje

Pasekmės. Praktiškai kolektyvinių sutarčių daugėjimas reiškia, kad daugiau darbo sąlygų bus nustatoma ne vien individualiose darbo sutartyse ar darbdavio vidaus aktuose, o kolektyviniu norminiu susitarimu. Darbuotojams tai svarbu todėl, kad profesinė sąjunga gali kolektyviai sukurti ar pakeisti jų darbo, socialines ir ekonomines teises pagal Darbo kodekso 165 straipsnį. Darbdaviams tai svarbu todėl, kad pasirašyta ir taikytina kolektyvinė sutartis tampa privalomu darbo santykių reguliavimo šaltiniu, ypač pagal Darbo kodekso 197 straipsnio 2 ir 3 dalis. Jeigu darbdavio lygmens sutartį siekiama taikyti visiems darbuotojams, būtinas visuotinio darbuotojų susirinkimo arba konferencijos patvirtinimas pagal Darbo kodekso 197 straipsnio 1 dalį. Jeigu sutarties sąlygos peržengia Darbo kodekso 193 straipsnio 3 dalyje nustatytas ribas, realus ginčas bus ne dėl sutarties politinio naudingumo, o dėl konkrečios sąlygos taikymo darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka. Todėl žinioje minimi 2026 m. aprėpties rodikliai teisiškai svarbūs tiek profesinių sąjungų derybinei galiai, tiek darbdavių pareigai aiškiai žinoti, kuri kolektyvinė sutartis, kokiu lygmeniu ir kuriems darbuotojams yra privaloma

📚 Šaknys — kas ir kodėl taip sureguliavo:

Reguliavimas inicijuotas įgyvendinant Lietuvos socialinio modelio reformą, kuria siekta modernizuoti darbo santykius, didinti užimtumą ir subalansuoti darbuotojų bei darbdavių interesus. Kolektyvinių sutarčių srityje siekta aiškiau apibrėžti jų rūšis, taikymą ir socialinių partnerių vaidmenį. Pagrindinės pastabos buvo dėl nuoseklumo: kritikuota, kad siūlomos taisyklės gali nepagrįstai apriboti kelių kolektyvinių sutarčių taikymą darbuotojui ir neleisti taikyti jam palankesnių sąlygų.

  • Aiškinamasis raštas (iniciatorių tikslai)„LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys,…“
  • Institucijos išvada dėl projekto„75. Atsižvelgiant į tai, kad Darbo kodekso 191 straipsnis, reglamentuojantis kolektyvinių sutarčių rūšis, nenumato grupės darbdavių kolektyvinės sutarties, tikslintina Da…“
  • Aiškinamasis raštas (iniciatorių tikslai)„LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 2 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projekto IR JĮ LYDINČIŲ ĮSTATYMŲ …“
📄 Originalas — Mano ūkis🕐 09:24
Mano ūkis - Darbuotojų trūkumą žemės ūkyje kompensuoja ir užsieniečiai 🔗
Vilnius. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia Užimtumo tarnyba. Pasak ūkininkų atstovų, laikinas užsieniečių įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo, visgi…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties 621 straipsnis (statute)
621 straipsnis. Leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimas 1. Užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimas dirbti gali būti…
621 straipsnis. Leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimas 1. Užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimas dirbti gali būti išduodamas, jeigu: 1) Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti sezoninį darbą. Sąvoka „tinkamas darbuotojas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Užimtumo įstatyme; 2) užsieniečio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje; 3) užsienietis ketina dirbti pagal darbo sutartį, kuri gali būti sudaryta tik tiesiogiai su darbdaviu (Lietuvos Respublikoje įsteigtu juridiniu asmeniu arba fiziniu asmeniu, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas); 4) užsienietis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turi tinkamą gyvenamąją patalpą, kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, būtų ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai, ar tokia patalpa naudojasi nuomos ar panaudos pagrindais (jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo dirbti galiojimo laikotarpiui ir yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre) arba pateikia patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, atitinkančią šiame punkte nurodytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą. Kai užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja surandant tinkamą gyvenamąją patalpą užsieniečiui, turi būti nurodomos nuomos sąlygos leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu, o nuomos mokestis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turi būti ne didesnis negu 30 procentų užsieniečio darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, ir negali būti automatiškai atskaitomas iš užsieniečio darbo užmokesčio; 5) sezoninis darbas yra įtrauktas į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sezoninių darbų sąrašą. 2. Užsienietis, turintis leidimą dirbti sezoninį darbą, arba šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas darbdavys ne vėliau kaip per 7 dienas privalo pranešti Užimtumo tarnybai apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą. 3. Užsieniečiui, kuris dirba Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimo dirbti galiojimas gali būti pratęstas, jeigu jis pratęsia darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu, arba gali būti išduotas naujas leidimas dirbti, jeigu užsienietis pageidauja pakeisti darbdavį, kai nėra viršijamas šio Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas. Užsienietis gali tik po vieną kartą pratęsti darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu arba pakeisti darbdavį. 4. Valstybinė darbo inspekcija prižiūri, ar užsieniečiui leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laikotarpiu suteikta gyvenamoji patalpa atitinka šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus. 5. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarką ir sezoninių darbų sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties 57 straipsnis (statute)
57 straipsnis. Užsieniečio pareiga įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje 1. Užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris pagal šio Įstatymo…
57 straipsnis. Užsieniečio pareiga įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje 1. Užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris pagal šio Įstatymo 58 straipsnį nėra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, privalo įsigyti leidimą dirbti, jeigu: 1) atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo; 2) yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį, šios įmonės komandiruojamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką ir yra apdraustas socialiniu draudimu toje valstybėje narėje. 2. Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su vidaus reikalų ministru. 3. Leidimą dirbti (prireikus jo dublikatą) užsieniečiui išduoda ir panaikina, leidimo dirbti galiojimo laiką pratęsia Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties 14024 straipsnis (statute)
14024 straipsnis. Neteisėtas darbas arba neteisėtas užsiėmimas kita veikla Lietuvos Respublikoje 1. Užsieniečio darbas arba užsiėmimas kita veikla Lietuvos…
14024 straipsnis. Neteisėtas darbas arba neteisėtas užsiėmimas kita veikla Lietuvos Respublikoje 1. Užsieniečio darbas arba užsiėmimas kita veikla Lietuvos Respublikoje laikomi neteisėtais, neatsižvelgiant į tai, ar gaunama pajamų, ar ne, jeigu jis: 1) atitinka šio Įstatymo 64 straipsnio 1–3 punktuose nustatytus atvejus; 2) yra prieglobsčio prašytojas ar užsienietis, kuris neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną ir nėra prieglobsčio prašytojas, kuris dirba be užsieniečio registracijos pažymėjimo, patvirtinančio jo teisę dirbti, ir (arba) be darbo sutarties. 2. Šio Įstatymo 64 straipsnio 4 punkto nuostata dėl neteisėto darbo arba neteisėto užsiėmimo kita veikla Lietuvos Respublikoje netaikoma. Papildyta straipsniu: Nr. XIV-1277, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15427 TREČIASIS SKIRSNIS SPRENDIMŲ DĖL PRAŠYMO SUTEIKTI PRIEGLOBSTĮ, GRĄŽINIMO, IŠSIUNTIMO IR UŽDRAUDIMO ATVYKTI APSKUNDIMAS
Analizė

Ar žemės ūkio ūkis gali teisėtai naudoti trečiųjų šalių piliečius sezoniniams darbams per darbuotojų nuomos ar užsienio agentūros modelį, kai Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 621 straipsnio 1 dalies 3 punktas leidimą sezoniniam darbui sieja su darbo sutartimi, sudaryta tik tiesiogiai su darbdaviu?

Teisinis pagrindas: Įstatymo 621 straipsnio 1 dalis leidimą dirbti sezoninį darbą sieja ne vien su darbuotojų trūkumu, bet su trimis kumuliatyviais elementais: Lietuvoje nėra tinkamo darbuotojo, užsieniečio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, o darbo sutartis gali būti sudaryta tik tiesiogiai su darbdaviu Lietuvoje. Todėl naujienoje minima praktika, kad ūkininkams „paprasčiau išsinuomoti darbuotoją“, yra teisiškai silpnesnė būtent sezoninio darbo leidimų atveju: pats 621 straipsnis nenumato, kad sezoninio darbo santykį galima pakeisti darbo jėgos nuomos grandimi. Įstatymo 57 straipsnis atskirai numato kitą leidimo dirbti pareigos situaciją, kai trečiosios šalies įmonės darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti į Lietuvą pagal neterminuotą sutartį ir yra apdraustas socialiniu draudimu toje valstybėje. Vadinasi, agentūros ar užsienio įmonės modelis turi būti kvalifikuojamas ne pagal ekonominį patogumą ūkiui, o pagal tai, ar darbuotojas yra sezoninis darbuotojas su tiesiogine sutartimi, ar komandiruotas darbuotojas pagal 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas šioje situacijoje yra ne ūkininkų nurodomas administracinio paprastumo argumentas, o formalus leidimo pagrindo atitikimas konkrečiai darbo schemai. Jeigu ūkis faktiškai naudoja trečiosios šalies pilietį derliaus nuėmimui, ravėjimui ar paruošimui prekybai vienam ar trims mėnesiams, bet darbuotojo sutartis nėra tiesiogiai sudaryta su Lietuvoje veikiančiu darbdaviu, 621 straipsnio pagrindas tampa pažeidžiamas. Tai ypač aktualu sektoriuje, kuriame liepos 1 d. dirbo 5,4 tūkst. užsieniečių, iš jų 4,6 tūkst. trečiųjų šalių piliečių, nes mastas didina tikrinimų ir kvalifikavimo ginčų tikimybę. Darbo inspekcijos nurodymas, kad 2026 m. pirmąjį ketvirtį ir 2025 m. žemės ūkyje nenustatyta užsieniečių nelegalaus darbo, nėra teisinis saugiklis konkrečiam modeliui: pagal 14024 straipsnį neteisėtumo rizika kyla iš paties darbo teisės pagrindo neatitikimo, ne iš to, ar sektoriuje iki šiol buvo nustatyti pažeidimai. Praktikoje ūkiams verta atskirti bylas dokumentuose: sezoniniams darbuotojams turėti tiesioginę sutartį ir 621 straipsnio sąlygų pagrindimą, o nuomos ar užsienio agentūros atvejais tikrinti, ar schema realiai atitinka komandiravimo pagal 57 straipsnį prielaidas.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra ne tai, ar žemės ūkiui ekonomiškai reikia užsieniečių, o kokiomis sąlygomis trečiųjų šalių piliečiai gali teisėtai dirbti sezoninius, nekvalifikuotus ar kvalifikuotus darbus Lietuvos ūkiuose ir kada toks darbas tampa neteisėtas. Šis klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 1 straipsnį, 57 straipsnį, 62¹ straipsnį ir 64 straipsnį, taip pat pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 1 straipsnį, 30¹ straipsnį, 57 straipsnį ir 8 straipsnį. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 57 straipsnio 1 dalis nustato, kad užsienietis, neatleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, privalo jį įsigyti, jeigu atvyksta dirbti sezoninio darbo arba yra trečiosios valstybės įmonės darbuotojas, komandiruojamas laikinai dirbti į Lietuvą. To paties įstatymo 57 straipsnio 3 dalis kompetenciją išduoti, panaikinti ir pratęsti leidimus dirbti priskiria Užimtumo tarnybai. Sezoniniam darbui specialiai taikomas Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 62¹ straipsnis, pagal kurį leidimas gali būti išduodamas tik esant visoms matomoms sąlygoms: nėra tinkamo darbuotojo Lietuvoje, užsieniečio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, darbo sutartis sudaroma tiesiogiai su darbdaviu, o apgyvendinimas atitinka nustatytą 7 kvadratinių metrų vienam pilnamečiam asmeniui reikalavimą. Neteisėto darbo riba apibrėžta Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 64 straipsnyje: darbas laikomas neteisėtu, kai dirbama be būtino leidimo dirbti ir arba be darbo sutarties, leidimo laikinai gyventi ar vizos

Teisinis vertinimas. 2026 m. liepos 1 d. žemės ūkyje dirbę 4,6 tūkst. trečiųjų šalių piliečiai patenka į griežtesnį leidimų ir dokumentų režimą negu 774 Europos valstybių piliečiai, nes Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 1 straipsnio 2¹ dalis Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams numato kitokį šio įstatymo skyrių taikymą. Šaltinyje nurodyta ankstesnė taisyklė, kad Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams leidimo dirbti nereikia, dera su tuo, kad pagrindinė leidimų problema kyla dėl trečiųjų šalių piliečių. Ūkiams, kurie samdo užsieniečius derliaus nuėmimui, laukų priežiūrai ar ravėjimui vienam ar trims mėnesiams, esminė norma yra Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 62¹ straipsnis dėl sezoninio darbo leidimo. Šioje normoje „darbuotojų trūkumas“ nėra abstrakti darbdavio nuomonė: leidimas siejamas su sąlyga, kad Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti sezoninį darbą. Todėl Užimtumo tarnybos duomenys apie neužpildomas darbo vietas praktiškai svarbūs ne tik rinkos aprašymui, bet ir leidimo išdavimo prielaidai pagal Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 62¹ straipsnio 1 dalies 1 punktą. Darbdavys, pasitelkiantis trečiosios šalies pilietį, turi ne tik sudaryti darbo santykį, bet ir turėti tvarkingą užsieniečio buvimo bei darbo pagrindą, nes pagal Užimtumo įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą privaloma darbo Lietuvoje laikotarpiu saugoti teisę būti, gyventi ir arba dirbti patvirtinančių dokumentų kopijas bei pateikti jas reikalaujančioms institucijoms. Kai kalbama apie kvalifikuotus technikos mechanikus, remonto specialistus ar modernios technikos operatorius, Užimtumo įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas tampa ypač reikšmingas, nes pažeidimu laikomas kvalifikacijos ar darbo patirties dokumentų nepateikimas, kai tokia kvalifikacija ar patirtis vertinama. Tai reiškia, kad grūdininkų minima kompetencija valdyti modernią techniką turi būti ne vien faktinis darbdavio įsitikinimas, bet ir dokumentais pagrindžiama, jeigu jos vertinimas reikalingas leidimo dirbti ar darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams procedūroje. Darbuotojų nuomos atveju teisinė rizika didesnė sezoniniam darbui, nes Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 62¹ straipsnio 1 dalies 3 punktas leidimą sezoniniam darbui sieja su darbo sutartimi, sudaroma tik tiesiogiai su darbdaviu. Užimtumo įstatymo 30¹ straipsnio 1 dalis taip pat atskiria tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams nuo atvejų, kai ketinama dirbti pagal laikinojo darbo sutartį. Todėl ūkiui paprastesnis komercinis kelias „išsinuomoti darbuotoją“ savaime neišsprendžia leidimo dirbti ir tiesioginės sezoninio darbo sutarties reikalavimų, jeigu darbuotojas yra trečiosios šalies pilietis ir jo darbas kvalifikuojamas kaip sezoninis. Smulkiesiems ūkiams ši tvarka objektyviai sunkesnė, nes jie turi įvykdyti tas pačias sąlygas dėl tinkamo vietos darbuotojo nebuvimo, tiesioginės sutarties, apgyvendinimo ir dokumentų saugojimo, nors administracinių išteklių turi mažiau. Darbo inspekcijos nurodymas, kad 2026 m. pirmąjį ketvirtį ir 2025 m. žemės ūkyje nebuvo nustatyta užsieniečių nelegalaus darbo, teisiškai reiškia tik tai, kad pagal Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 64 straipsnyje nurodytus požymius tokie pažeidimai nebuvo konstatuoti. Vis dėlto jeigu patikrinimo metu paaiškėtų darbas be būtino leidimo, darbo sutarties, leidimo laikinai gyventi ar vizos, jis pagal 64 straipsnį būtų neteisėtas, nepriklausomai nuo to, ar užsienietis gavo pajamų

Pasekmės. Pirmasis realus scenarijus yra teisėtas plėtimasis: ūkiai, pagrindę vietos tinkamų darbuotojų trūkumą ir įvykdę Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 62¹ straipsnio sąlygas, toliau samdys trečiųjų šalių piliečius sezoniniams darbams per Užimtumo tarnybos leidimų procedūrą. Antrasis scenarijus yra didėjantis dėmesys dokumentams, nes Užimtumo įstatymo 57 straipsnis atsakomybės riziką sieja ne tik su faktiniu neteisėtu darbu, bet ir su kvalifikacijos, patirties bei teisę dirbti ar būti Lietuvoje patvirtinančių dokumentų nepateikimu ar nesaugojimu. Trečiasis scenarijus yra atsargesnis darbuotojų nuomos naudojimas, nes sezoninio darbo leidimo modelis pagal Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 62¹ straipsnį remiasi tiesiogine darbo sutartimi su darbdaviu. Ketvirtasis scenarijus svarbus kvalifikuotų darbų segmentui: ūkininkai, ieškantys modernią techniką valdančių užsieniečių, turės derinti darbo rinkos poreikio pagrindimą su dokumentuotu kvalifikacijos ar patirties vertinimu pagal Užimtumo įstatymo 57 straipsnį. Praktinė reikšmė ūkiams yra ta, kad pigesnė ar greičiau prieinama darbo jėga teisiškai naudinga tik tiek, kiek ji įdarbinama pagal leidimų, sutarčių ir buvimo Lietuvoje dokumentų režimą. Užimtumo tarnybai tai reiškia centrinį vaidmenį sprendžiant dėl leidimų dirbti, jų pratęsimo ir panaikinimo pagal Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 57 straipsnio 3 dalį. Darbuotojams užsieniečiams svarbiausia tai, kad jų darbo teisėtumas priklauso nuo kelių vienu metu esančių pagrindų: leidimo dirbti, darbo sutarties ir, kai būtina, leidimo laikinai gyventi ar vizos. Smulkiesiems ir šeimos ūkiams praktinė pasekmė yra konkurencinė ne per atlyginimą, o per atitikties teisės reikalavimams pajėgumą: kas negali administruoti leidimų, apgyvendinimo ir dokumentų, tas sunkiau pasiekia tą pačią darbo jėgą

📄 Originalas — 77.lt🕐 09:25
Įprastos kasos – tik iki 20 val.: nauja „Maximos“ tvarka sulaukė pirkėjų kritikos 🔗
Užsidarius įprastoms kasoms, lieka tik savitarna Nuo liepos 1-osios dalyje „Maxima“ parduotuvių įsigaliojo nauja kasų darbo tvarka – įprastos kasos dirba tik nuo 10 iki 20 valandos. Kitais parduotuvės darbo valandomis pirkėjams siūloma…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 3 straipsnis (statute)
3 straipsnis. Vartotojų teisės 1. Vartotojai turi teisę: 1) savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją); 2)…
3 straipsnis. Vartotojų teisės 1. Vartotojai turi teisę: 1) savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją); 2) įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas; 3) gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas; 4) gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką; 5) į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą; 6) kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą; 7) jungtis į vartotojų asociacijas; 8) į švietimą vartojimo srityje; 9) į ekonominių interesų apsaugą. 2. Vartotojai turi ir kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas teises.
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 7 straipsnis (statute)
7 straipsnis. Vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimas Vartotojų teisių apsauga įgyvendinama: 1) taikant prevencines priemones (ugdant, informuojant, konsultuojant…
7 straipsnis. Vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimas Vartotojų teisių apsauga įgyvendinama: 1) taikant prevencines priemones (ugdant, informuojant, konsultuojant vartotojus, atliekant tyrimus, atliekant rinkos priežiūrą ir kitas priemones); 2) per administracinę, civilinę, baudžiamąją atsakomybę; 3) ginant vartotojų teises ne teisme šio įstatymo šeštojo skirsnio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka ir teisme. TREČIASIS SKIRSNIS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS SRITYS IR INSTITUCINĖ SISTEMA
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 12 straipsnis (statute)
12 straipsnis. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijos ir teisės 1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka šias funkcijas: 1) prižiūri…
12 straipsnis. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijos ir teisės 1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka šias funkcijas: 1) prižiūri, kaip verslininkai laikosi šiame įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų vartotojų teisių apsaugos reikalavimų, taip pat ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus; 2) koordinuoja vartotojų teisių apsaugos institucijų, atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje (analizuoja sukauptą, periodiškai iš valstybės ir savivaldybių institucijų gaunamą informaciją apie vartotojų teisių apsaugą; teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo); 3) priima ir derina teisės aktus, susijusius su vartotojų teisių apsauga; 4) dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, projektų teikia išvadas ir pasiūlymus; 5) ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus; 6) atlieka vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę; 7) taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones; 8) šio įstatymo septintojo skirsnio nustatyta tvarka gina vartotojų viešąjį interesą; 9) organizuoja vartotojų švietimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikia informaciją apie vartotojų teises; 10) kuria ir tvarko vartotojų teisių apsaugos duomenų bazę; 11) keičiasi informacija apie pavojingus gaminius ir rinkos priežiūrą Reglamento (ES) 2023/988 nustatyta tvarka, taip pat savo interneto svetainėje skelbia apie pavojingus ne maisto produktus ir rinkos ribojimo priemonių taikymą; 12) įgyvendina Reglamentą (ES) 2017/2394 ir Reglamentą (ES) Nr. 524/2013; 13) atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje; 14) organizuoja vartotojų nuomonių, elgsenos, prekių ir paslaugų kainų bei kitus tyrimus; 15) atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę: 1) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, atsakingų už atitinkamą valdymo sritį, informaciją, susijusią su vartotojų teisių apsauga; 2) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat iš įstaigų, finansų rinkos dalyvių, elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, duomenis ir dokumentus, reikalingus įstatymų, už kurių laikymosi priežiūrą atsakinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pažeidimams tirti, neatsižvelgiant į informacijos, duomenų ir dokumentų saugojimo laikmeną ar saugojimo vietą, įskaitant banko paslaptį ar jai prilygintą paslaptį sudarančią informaciją (kad asmuo yra banko ar kito finansų rinkos dalyvio klientas, jam teikiamos finansinės paslaugos, jo turimų sąskaitų numeriai) ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų turimą informaciją apie elektroninių ryšių paslaugų abonentus ar registruotus elektroninių ryšių paslaugų naudotojus, taip pat paimti dokumentus ir daiktus, kurie turi įrodomąją reikšmę; 3) atlikti pardavėjų, paslaugų teikėjų veiklos, įskaitant elektroninių sąsajų naudojimą, patikrinimą; 4) reikalauti, kad gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir paslaugų teikėjai ar jų atstovai atvyktų į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu; 5) atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus. Juos atliekant, sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija verslininkui turi būti pateikta iš karto po atlikto kontrolinio pirkimo. Atliekant kontrolinius pirkimus gali būti daromas vaizdo ir (ar) garso įrašas. Jeigu atliekant prekių kontrolinį pirkimą pažeidimo požymių nenustatyta, kontrolinio pirkimo metu sumokėti pinigai grąžinami Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, o prekės – verslininkui. Kontrolinių pirkimų atlikimo tvarką nustato teisingumo ministras; 6) duoti šio įstatymo 491 straipsnyje ir Produktų saugos įstatyme nurodytus privalomus nurodymus pašalinti informaciją ar panaikinti galimybę ją pasiekti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka; 7) taikyti laikinąsias priemones pagal šio įstatymo 441 straipsnį; 8) sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktams rengti ar kitiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų (suderinus su jų vadovais) specialistus; 9) kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises. 3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atlikdama šio straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nustatytas funkcijas, turi teisę gauti iš registrų, valstybės informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių šioms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją, dokumentus ir duomenis, įskaitant asmens duomenis.
Analizė

Ar prekybininkas gali riboti įprastų kasų faktinį veikimą iki 10–20 val., kai kitu parduotuvės darbo laiku pirkėjui paliekama savitarna ir teisė prašyti darbuotojo atidaryti įprastą kasą, nesukuriant nepagrįstos kliūties įsigyti prekes?

Teisinis pagrindas: Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 9 punktai saugo vartotojo teisę savo nuožiūra įsigyti prekes, gauti teisingą ir visapusišką informaciją bei ekonominių interesų apsaugą. Iš šių normų stipresnė išvada nėra ta, kad pirkėjas turi absoliučią teisę į nuolat veikiančią įprastą kasą, o tai, kad pasirinktas atsiskaitymo modelis negali faktiškai paneigti galimybės nusipirkti prekes. VTAĮ 8 straipsnis tampa reikšmingas tiek, kiek atsiskaitymo ir pagalbos procesas laikomas prekybininko teikiamos paslaugos elementu: paslaugos kokybė turi atitikti tai, ko vartotojas gali tikėtis pagal paslaugos prigimtį ir paties prekybininko viešus pareiškimus. Todėl „Maximos“ pozicija teisiškai laikosi tik tada, jei darbuotojo iškvietimas nėra formalus pažadas, o realiai greitai suteikiama alternatyva visą darbo laiką.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis argumentas dabar yra ne prieš pačią 10–20 val. ribą, o prieš tokį jos įgyvendinimą, kai vyresnis, judėjimo negalią turintis ar savitarna negalintis naudotis pirkėjas turi ieškoti darbuotojo, laukti neapibrėžtą laiką arba dėl to faktiškai atsisakyti pirkimo. Prekybininkui nepakaks remtis 63 proc. savitarnos naudojimo rodikliu, nes vartotojų teisės pažeidimo rizika kyla būtent likusiai vartotojų grupei, kuriai savitarna nėra reali alternatyva. VVTAT pagal VTAĮ 12 straipsnį gali vertinti ne kasų grafiką abstrakčiai, o faktinį aptarnavimo organizavimą: informavimo aiškumą prieš pirkimą, darbuotojo pasiekiamumą, laukimo laiką ir pagalbos prieinamumą specialiųjų poreikių vartotojams. Vartotojo skundui pagal VTAĮ 20 straipsnį reikšmingiausi įrodymai būtų konkretus laikas, parduotuvė, darbuotojo neradimas ar atsisakymas atidaryti kasą, laukimo trukmė ir tai, kad dėl tvarkos atsiskaityti faktiškai nepavyko arba teko patirti neproporcingų nepatogumų.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra ne tai, ar pardavėjas privalo visą darbo laiką laikyti atidarytą įprastą kasą, o ar jo pasirinktas atsiskaitymo organizavimas faktiškai neapriboja vartotojo galimybės įsigyti prekes ir gauti būtiną informaciją iki sutarties sudarymo. Jis spręstinas pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5, 6 ir 9 punktus, Civilinio kodekso 6.2282 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, Mažmeninės prekybos taisyklių 2, 27.1, 27.6, 28 ir 29 punktus, taip pat Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį. Mažmeninės prekybos taisyklių 2 punktas taikomas pardavėjams, parduodantiems prekes vartotojams, todėl kasų tvarka vertinama kaip vartojimo pirkimo–pardavimo proceso dalis. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas saugo vartotojo teisę savo nuožiūra įsigyti prekes ir pasirinkti pardavėją, o 3 punktas – teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba. Civilinio kodekso 6.2282 straipsnio 1 dalis draudžia tiesiogiai ar netiesiogiai panaikinti ar apriboti vartotojų teises, o 4 dalis draudžia verslininkui vykdyti nesąžiningą komercinę veiklą vartotojams

Teisinis vertinimas. Vien žinia, kad įprastos kasos dirba nuo 10 iki 20 valandos, savaime nėra pakankama konstatuoti pažeidimą, jeigu kitu metu vartotojui realiai užtikrinamas atsiskaitymas savitarnos kasoje arba darbuotojui operatyviai atidarant įprastą kasą. Lemiamas kriterijus yra praktinė galimybė sudaryti ir įvykdyti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, nes Mažmeninės prekybos taisyklių 28 punktas nustato vartotojo pareigą atsiskaityti už perkamą prekę, o pardavėjo tvarka neturi šios pareigos paversti neproporcinga kliūtimi. Jeigu pirkėjas dėl amžiaus, sveikatos būklės ar kitų poreikių negali savarankiškai naudotis savitarnos kasa, pardavėjo pareiga kyla iš bendro draudimo riboti vartotojo teises pagal Civilinio kodekso 6.2282 straipsnio 1 dalį ir iš vartotojo teisės į ekonominių interesų apsaugą pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 9 punktą. Informaciniai stendai yra reikšmingi, nes Mažmeninės prekybos taisyklių 27.1 punktas suteikia vartotojui teisę iki sutarties sudarymo gauti būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, o Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas reikalauja teisingos ir visapusiškos informacijos valstybine kalba. Jei stenduose aiškiai nurodyta, kad po 20 valandos įprasta kasa atidaroma kreipusis į darbuotoją, vartotojas gali įvertinti aptarnavimo tvarką prieš pirkimą. Jei tokia informacija būtų pateikta taip, kad vidutinis vartotojas pagrįstai manytų, jog atsiskaityti įprastoje kasoje neįmanoma, galėtų kilti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies klausimas dėl klaidinančio informacijos pateikimo apie produkto pardavimo būdą ar prieinamumą. Procedūriškai vartotojas pirmiausia gali reikšti reikalavimą pardavėjui, o Mažmeninės prekybos taisyklių 27.6 punktas numato teisę kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, jeigu pardavėjas nevykdo teisėtų reikalavimų. Civilinio kodekso 6.2282 straipsnio 2 dalis taip pat įtvirtina teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į vartotojų teisių apsaugos institucijas ar teismą, o 3 dalis institucijas ir gynimo tvarką sieja su įstatymais. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 7 straipsnis rodo, kad apsauga įgyvendinama prevencinėmis priemonėmis, administracine, civiline ir baudžiamąja atsakomybe, taip pat ginant vartotojų teises ne teisme ir teisme. Pateiktuose šaltiniuose nėra teismų praktikos, todėl analogiškų bylų vertinimas šioje analizėje nedaromas

Pasekmės. Praktiškai tvarka išliktų teisėtai taikoma, jei parduotuvė visą darbo laiką užtikrintų realų atsiskaitymą ir aiškiai informuotų, kaip gauti aptarnavimą įprastoje kasoje. Rizika pardavėjui atsirastų tada, kai vartotojas faktiškai negalėtų atsiskaityti arba turėtų nepagrįstai ieškoti darbuotojo, nes tokia situacija galėtų būti vertinama kaip vartotojo teisės įsigyti prekę ir ekonominių interesų apsaugos ribojimas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnį ir Civilinio kodekso 6.2282 straipsnį. Kitas scenarijus – institucinis vertinimas dėl informacijos pateikimo: jeigu pranešimai parduotuvėje yra neišsamūs ar klaidinantys, ginčas galėtų persikelti į informavimo pareigos ir klaidinančių veiksmų vertinimą pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 27.1 punktą ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį. Vartotojams ši tvarka svarbi todėl, kad jų pareiga sumokėti pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 28 punktą turi būti įgyvendinama realiai, o ne tik formaliai paliekant savitarnos kasą kaip vienintelį veiksmingą kanalą. Pardavėjui svarbiausia įrodyti ne darbo organizavimo efektyvumą, bet faktinį prieinamumą: darbuotojo buvimą, aiškią iškvietimo tvarką ir galimybę be perteklinių kliūčių atidaryti įprastą kasą. Ginčui neišsisprendus vietoje, vartotojas gali remtis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktais bei Civilinio kodekso 6.2282 straipsnio 2 dalimi ir kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo

📄 Originalas — Laikas.lt🕐 09:27
„Spotify“ ėmėsi griežtų veiksmų: iš platformos pašalinta daugiau nei 75 mln. DI kurtų įrašų 🔗
„Spotify“ ėmėsi griežtų veiksmų: iš platformos pašalinta daugiau nei 75 mln. DI kurtų įrašų Internete sparčiai daugėja muzikos, kurią masiškai kuria dirbtinis intelektas, o srautinio transliavimo platformoms tai virsta kokybės, autorinių…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusi 122 straipsnis (statute)
122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas 1. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas…
122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas 1. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 3. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis komerciniais tikslais, taip pat autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų. 5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą. 6. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto kopijas.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusi 88 straipsnis (statute)
88 straipsnis. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos…
88 straipsnis. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas 1. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. 3. Draudimo papirkti kandidato išsikėlimą ir (arba) keliamus kandidatus remiančius rinkėjus, jiems atsilyginti ar žadėti atsilyginti už kandidato parėmimą, taip pat grasinant reikalauti pasirašyti rinkėjų parašų rinkimo lape ar elektroniniu būdu arba kitaip pažeisti savanoriškumo principą pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusi 693 straipsnis (statute)
[Context: Law: "Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos…
[Context: Law: "Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas" | Article: 693 straipsnis | fragmentas 3 of 6] Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 98-1 ir 494-1 straipsniais įstatymas 62. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 63. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 64. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217-1, 218, 426, 505, 546, 589, 599, 610, 613, 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 49-1, 209-1 straipsniais įstatymas 65. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso IV skyriaus pavadinimo, 569, 581, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 21-1, 555-1 straipsniais įstatymas 66. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymas 67. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 68. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 69. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymas 70. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymas 71. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 72. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 328, 329, 589 ir 610 straipsnių pakeitimo įstatymas 73. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 74. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 71, 420, 422, 423, 424, 427, 602 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas 75. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 76. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymas 77. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas 78. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas 79. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1868 3 straipsnio pakeitimo įstatymas 80. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 119-1 straipsniu ir 590, 614 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 81. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 82. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 370-1 straipsniu ir 370-1, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 83. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymas 84. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymas 85. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio pakeitimo įstatymas 86. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 87. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423, 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 31-1 ir 693 straipsniais įstatymas 88. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 89. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 454, 455, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymas 90. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 91. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 92. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnio pakeitimo įstatymas 93. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymas 94. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 393, 595, 602, 681, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 95. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 251-1 straipsniu įstatymas 96. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 97. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymas 98. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 99. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymas 100. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas 101. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymas 102. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas 103. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2805 2 straipsnio pakeitimo įstatymas 104. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 105. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymas 106. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506, 514, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas 107. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo įstatymas 108. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2354 3 straipsnio pakeitimo įstatymas 109. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 344 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 110. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 241, 258, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 111. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 112. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymas 113. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 114. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 107 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 115. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio pakeitimo įstatymas 116. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 141-1 straipsniu ir 589 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas 117. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505, 517, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-2, 505-1, 505-2, 517-1, 517-2, 517-3, 517-4, 560-1 straipsniais įstatymas 118. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas 119. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas 120. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 379 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas 121. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymas 122. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas 123. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 79, 124, 136, 146, 477, 502 ir 548 straipsnių pakeitimo įstatymas 124. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Analizė

Ar masiškai į „Spotify“ keliami DI sugeneruoti įrašai gali būti kvalifikuojami kaip autorių ar gretutinių teisių pažeidimas vien dėl jų DI kilmės, ar tik tada, kai įkėlimas, imitavimas, atgaminimas ar platinimas apima saugomą kūrinį, atlikimą, fonogramą arba duomenų bazės objektą be teisių turėtojo licencijos.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 73 straipsnis pažeidimu laiko ne abstraktų „DI turinį“, o konkretų saugomo objekto naudojimą be licencijos: išleidimą, atgaminimą, viešą atlikimą, transliavimą, kitokį viešą paskelbimą ar platinimą. Ta pati norma apima ir sutarties sąlygų pažeidimą, todėl platformos taisyklių ar licencinių sąlygų pažeidimas gali būti teisiškai reikšmingas, jei jis susietas su saugomo kūrinio, gretutinių teisių objekto ar sui generis duomenų bazės naudojimu. ANK 122 straipsnis administracinę atsakomybę sieja su neteisėtu autorių ar gretutinių teisių objekto viešu atlikimu, atgaminimu, viešu paskelbimu internete ar kitokiu panaudojimu, o komercinis tikslas didina sankcijos diapazoną iki 300–3500 eurų. Tai reiškia, kad dirbtinis perklausų generavimas ir atlygio už srautus modelio išnaudojimas labiau artina situaciją prie komercinio naudojimo, bet pats DI generavimo faktas dar nėra pakankamas pažeidimo elementas.

Praktinė reikšmė: Stipresnis teisinis argumentas šiuo metu yra ne „DI muzika turi būti šalinama“, o „platforma turi šalinti ar riboti turinį, kai jis yra šlamštas, manipuliacija arba be licencijos naudoja saugomus objektus“. Praktikoje teisių turėtojams verta formuluoti pretenzijas ne pagal bendrą DI kilmę, o pagal konkrečius 73 straipsnio veiksmus: atgaminimą, viešą paskelbimą internete, fonogramos ar atlikimo panaudojimą, neteisėtų kopijų platinimą arba licencijos sąlygų pažeidimą. „Spotify“ pašalintų daugiau kaip 75 mln. įrašų faktas rodo, kad platforminė rizika persikelia nuo pavienių autorinių ginčų prie masinio įrodinėjimo: reikės atskirti menkavertį, bet teisėtą DI turinį nuo turinio, kuris pažeidžia konkrečias teises ar manipuliuoja atlygio sistema. Dėl modelių mokymui naudojamų muzikos failų ir metaduomenų pateikti įrodymai leidžia remtis tik bendra autorių, gretutinių ir sui generis teisių apsaugos logika; tiksli išvada priklausytų nuo to, ar buvo atgaminami saugomi objektai ar duomenų bazės turinys ir ar buvo licencija.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne tai, ar DI sukurtas įrašas savaime draudžiamas, o ar į „Spotify“ įkelti ir viešai prieinami įrašai reiškia neteisėtą kūrinių, atlikimų ar kitų saugomų objektų atgaminimą, viešą paskelbimą, platinimą arba teisių valdymo informacijos pakeitimą. Tai pirmiausia spręstina pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnį, 65 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 73 straipsnį ir 76 straipsnį. Jeigu toks naudojimas įgyja administracinio nusižengimo požymių, taikytinas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 122 straipsnis. Duomenų masinio nuskaitymo modelių mokymui klausimas pagal pateiktus šaltinius vertintinas per Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 18 straipsnio 1–5 dalis ir 63 straipsnio 1 dalį

Teisinis vertinimas. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalis autoriui suteikia išimtines teises leisti arba uždrausti kūrinio atgaminimą, išleidimą, perdirbimą, platinimą, viešą atlikimą ir viešą paskelbimą, įskaitant padarymą viešai prieinamu internete. Todėl įkėlimas į srautinio perdavimo platformą teisiškai reikšmingas tada, kai įrašas naudoja saugomą kūrinį ar jo dalį be autoriaus, teisių perėmėjo ar įgalioto asmens leidimo, nes 15 straipsnio 2 dalis tokį naudojimą laiko neteisėtu. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 73 straipsnio 1 punktas pažeidimu tiesiogiai laiko kūrinio ar gretutinių teisių objekto naudojimą, įskaitant atgaminimą, viešą atlikimą, transliavimą ar kitokį viešą paskelbimą, be teisių subjekto licencijos arba pažeidžiant sutarties sąlygas. Jei DI sugeneruotas įrašas tik masiškai sukurtas, bet pagal pateiktas normas nenaudoja saugomo kūrinio, atlikimo, fonogramos ar duomenų bazės turinio neteisėtu būdu, vien DI kilmė šiose normose nėra savarankiškas autorių teisių pažeidimo požymis. Tačiau jei įrašai mėgina imituoti žinomus atlikėjus panaudodami saugomus atlikimus ar fonogramas, vertinimas pereina į gretutinių teisių sritį, nes įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 2 punktas saugo atlikėjų ir fonogramų gamintojų teises. Internetinių muzikos paslaugų teikimui svarbus ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 3 punktas, nes kolektyvinis administravimas gali apimti kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą bei padarymą viešai prieinamų internete, įskaitant internetines muzikos paslaugas. Tai reiškia, kad teisėtas muzikos katalogo naudojimas platformoje praktiniu požiūriu turi remtis licencijomis, sutartimis arba kolektyvinio administravimo mechanizmais, o ne vien techniniu įkėlimo faktu. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 3 dalis taip pat įtvirtina autoriaus teisę į tinkamą ir proporcingą atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, todėl manipuliacijos perklausomis gali būti reikšmingos tiek, kiek jos iškreipia atlyginimo už teisėtai administruojamas teises apskaičiavimą ar mokėjimą. Metaduomenų ir DI žymėjimo klausimas pagal pateiktus šaltinius tiesiogiai susijęs su Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 76 straipsniu: be leidimo panaikinta ar pakeista informacija apie teisių valdymą ir tokių objektų viešas paskelbimas gali būti pažeidimas, jeigu asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad taip skatinamas, leidžiamas, palengvinamas ar slepiamas saugomų teisių pažeidimas. Dėl automatizuoto turinio nuskaitymo modelių mokymui Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis leidžia teisėtam viešai prieinamos duomenų bazės naudotojui perkelti ar naujai panaudoti nedideles duomenų bazės turinio dalis, tačiau 18 straipsnio 3 dalis draudžia veiksmus, prieštaraujančius įprastam duomenų bazės naudojimui arba pažeidžiančius gamintojo teisėtus interesus. To paties 18 straipsnio 4 dalis įpareigoja nepažeisti autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, sudarančius duomenų bazės turinį. Didesnės duomenų bazės dalies panaudojimas be leidimo pagal 63 straipsnio 1 dalį leidžiamas tik nurodytais atvejais, pavyzdžiui, neelektroninės duomenų bazės turinį perkeliant asmeniniam naudojimui arba pateikiant dalį kaip pavyzdį mokymo ar mokslinio tyrimo tikslais, kai tai pateisina nekomercinis tikslas. Administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 122 straipsnio 1 dalį kyla už neteisėtą saugomo objekto naudojimą nekomerciniais tikslais, o pagal 122 straipsnio 3 dalį – už tokį naudojimą komerciniais tikslais arba neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą komerciniais tikslais. Komercinio pažeidimo atveju bauda pagal 122 straipsnio 3 dalį siekia nuo 300 iki 3500 eurų, o pakartotinumo atveju pagal 122 straipsnio 4 dalį – nuo 700 iki 4500 eurų. Pagal 122 straipsnio 5 dalį privalomas neteisėtų kopijų konfiskavimas, o už 2, 3 ir 4 dalyse numatytus nusižengimus – ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimas. Instituciškai pateikti šaltiniai rodo, kad autorių teisių ir gretutinių teisių politiką bei koordinavimą pagal kompetenciją vykdo Kultūros ministerija, o teisių gynimo ir kovos su piratavimu srityje reikšmingos prokuratūra, teismai, policija ir muitinės įstaigos

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra platformos turinio šalinimas, kai įrašai pagal licencijų, teisių valdymo informacijos ar neteisėto naudojimo požymius patenka į Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 73 ar 76 straipsnių lauką. Antrasis scenarijus yra civilinio ar administracinio ginčo eskalavimas, kai teisių subjektai siekia sustabdyti neteisėtą atgaminimą, viešą paskelbimą ar platinimą, o administracinė atsakomybė vertinama pagal Administracinių nusižengimų kodekso 122 straipsnį. Trečiasis scenarijus susijęs su duomenų rinkimu DI mokymui: teisėtas naudotojas gali naudoti tik tokį viešai prieinamos duomenų bazės turinį ir tokiu mastu, kuris atitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 18 ir 63 straipsnių ribas. Kūrėjams ir atlikėjams tai svarbu dėl išimtinių teisių kontrolės ir atlyginimo pagal 15 straipsnio 3 dalį, platformoms – dėl licencijų, metaduomenų ir pašalinimo procedūrų pagrįstumo, o klausytojams – dėl to, ar rekomendacijose lieka teisėtai ir aiškiai identifikuotas turinys. Taigi pagal pateiktus šaltinius teisės centras yra ne „DI muzika“ kaip kategorija, o saugomų objektų naudojimo teisėtumas, teisių valdymo informacijos neliečiamumas ir atsakomybė už neteisėtą viešą paskelbimą internete

📄 Originalas — tv3.lt🕐 09:30
Parduotuvėje paliekate gautą čekį? Turi jums svarbią žinią 🔗
Kasos kvitas, sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas – tai ne tik apskaitos formalumas. Tai yra įrodymas, kad prekė ar paslauga buvo įsigyta. Tuo pačiu tai yra pagrindas vartotojui pasinaudoti įstatymų suteikiamomis…
Faktų patikra:
✅ PatvirtintaKasos kvitas, sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas yra įrodymas, kad prekė ar paslauga buvo įsigyta
✅ PatvirtintaPirkimą patvirtinančio dokumento išdavimas yra verslininko pareiga, nustatyta teisės aktuose
🟡 NepilnaTurėdamas pirkimo įrodymą vartotojas gali reikalauti pašalinti prekės trūkumus, ją pakeisti arba susigrąžinti sumokėtus pinigus
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 3 straipsnis (statute)
3 straipsnis. Vartotojų teisės 1. Vartotojai turi teisę: 1) savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją); 2)…
3 straipsnis. Vartotojų teisės 1. Vartotojai turi teisę: 1) savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją); 2) įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas; 3) gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas; 4) gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką; 5) į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą; 6) kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą; 7) jungtis į vartotojų asociacijas; 8) į švietimą vartojimo srityje; 9) į ekonominių interesų apsaugą. 2. Vartotojai turi ir kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas teises.
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šis įstatymas apibrėžia vartotojų teises, vartotojų teisių apsaugos sritis, nustato vartotojų teisių apsaugos…
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šis įstatymas apibrėžia vartotojų teises, vartotojų teisių apsaugos sritis, nustato vartotojų teisių apsaugos institucinę sistemą, vartotojų teisių apsaugos institucijų kompetenciją, reglamentuoja vartotojų švietimą, vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų santykius, vartotojų teisių gynimo ne teisme tvarką ir atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus. 2. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, taikymą. 3. Šis įstatymas netaikomas švietimo ir socialinėms paslaugoms, finansuojamoms iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidos pagal įstatymus yra apmokamos (kompensuojamos) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, aprūpinimui vaistais, taip pat vykdant teismų sprendimus. 4. Tais atvejais, kai taikomas Mokėjimų įstatymas, vietoj šio įstatymo 36 straipsnio 5–9 dalyse nustatytų informacijos reikalavimų, išskyrus šio įstatymo 36 straipsnio 7 dalies 3–8 punktus, 8 dalies 1, 4 ir 5 punktus ir 9 dalies 2 punktą, taikomos Mokėjimų įstatymo 13 ir 20 straipsnių nuostatos. Straipsnio pakeitimas: Nr. XI-562, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 153-6900 (2009-12-28)
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 12 straipsnis (statute)
12 straipsnis. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijos ir teisės 1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka šias funkcijas: 1) prižiūri…
12 straipsnis. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijos ir teisės 1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka šias funkcijas: 1) prižiūri, kaip verslininkai laikosi šiame įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų vartotojų teisių apsaugos reikalavimų, taip pat ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus; 2) koordinuoja vartotojų teisių apsaugos institucijų, atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje (analizuoja sukauptą, periodiškai iš valstybės ir savivaldybių institucijų gaunamą informaciją apie vartotojų teisių apsaugą; teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo); 3) priima ir derina teisės aktus, susijusius su vartotojų teisių apsauga; 4) dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, projektų teikia išvadas ir pasiūlymus; 5) ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus; 6) atlieka vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę; 7) taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones; 8) šio įstatymo septintojo skirsnio nustatyta tvarka gina vartotojų viešąjį interesą; 9) organizuoja vartotojų švietimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikia informaciją apie vartotojų teises; 10) kuria ir tvarko vartotojų teisių apsaugos duomenų bazę; 11) keičiasi informacija apie pavojingus gaminius ir rinkos priežiūrą Reglamento (ES) 2023/988 nustatyta tvarka, taip pat savo interneto svetainėje skelbia apie pavojingus ne maisto produktus ir rinkos ribojimo priemonių taikymą; 12) įgyvendina Reglamentą (ES) 2017/2394 ir Reglamentą (ES) Nr. 524/2013; 13) atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje; 14) organizuoja vartotojų nuomonių, elgsenos, prekių ir paslaugų kainų bei kitus tyrimus; 15) atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę: 1) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, atsakingų už atitinkamą valdymo sritį, informaciją, susijusią su vartotojų teisių apsauga; 2) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat iš įstaigų, finansų rinkos dalyvių, elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, duomenis ir dokumentus, reikalingus įstatymų, už kurių laikymosi priežiūrą atsakinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pažeidimams tirti, neatsižvelgiant į informacijos, duomenų ir dokumentų saugojimo laikmeną ar saugojimo vietą, įskaitant banko paslaptį ar jai prilygintą paslaptį sudarančią informaciją (kad asmuo yra banko ar kito finansų rinkos dalyvio klientas, jam teikiamos finansinės paslaugos, jo turimų sąskaitų numeriai) ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų turimą informaciją apie elektroninių ryšių paslaugų abonentus ar registruotus elektroninių ryšių paslaugų naudotojus, taip pat paimti dokumentus ir daiktus, kurie turi įrodomąją reikšmę; 3) atlikti pardavėjų, paslaugų teikėjų veiklos, įskaitant elektroninių sąsajų naudojimą, patikrinimą; 4) reikalauti, kad gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir paslaugų teikėjai ar jų atstovai atvyktų į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu; 5) atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus. Juos atliekant, sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija verslininkui turi būti pateikta iš karto po atlikto kontrolinio pirkimo. Atliekant kontrolinius pirkimus gali būti daromas vaizdo ir (ar) garso įrašas. Jeigu atliekant prekių kontrolinį pirkimą pažeidimo požymių nenustatyta, kontrolinio pirkimo metu sumokėti pinigai grąžinami Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, o prekės – verslininkui. Kontrolinių pirkimų atlikimo tvarką nustato teisingumo ministras; 6) duoti šio įstatymo 491 straipsnyje ir Produktų saugos įstatyme nurodytus privalomus nurodymus pašalinti informaciją ar panaikinti galimybę ją pasiekti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka; 7) taikyti laikinąsias priemones pagal šio įstatymo 441 straipsnį; 8) sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktams rengti ar kitiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų (suderinus su jų vadovais) specialistus; 9) kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises. 3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atlikdama šio straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nustatytas funkcijas, turi teisę gauti iš registrų, valstybės informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių šioms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją, dokumentus ir duomenis, įskaitant asmens duomenis.
Analizė

Ar kasos kvitas ar kitas pirkimo–pardavimo dokumentas yra savarankiškas vartotojo reikalavimo pagrindas, ar tik įrodinėjimo sąlyga, leidžianti įgyvendinti teises dėl nekokybiškos prekės ar netinkamos paslaugos.

Teisinis pagrindas: Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis suteikia vartotojui teisę įsigyti tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, į pažeistų teisių gynimą, žalos atlyginimą ir kreipimąsi į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą. To paties įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktas paaiškina, kodėl VVTAT šiame kontekste nėra vien informacinė institucija: ji ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčus. Paslaugoms svarbi konkreti taisyklė yra 8 straipsnio 3 dalis: netinkamos kokybės paslaugos atveju vartotojas per 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo gali reikalauti neatlygintinai ją pakeisti tinkamos kokybės paslauga, o jei to padaryti negalima, reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus. Prekių atveju pateikta Mažmeninės prekybos taisyklių formuluotė rodo griežtesnę praktinę pasekmę: jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba kiti vartotojo prašyme nurodyti reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus.

Tikslinimas: Straipsnio teiginys, kad turėdamas pirkimo įrodymą vartotojas gali reikalauti pašalinti trūkumus, pakeisti prekę ar susigrąžinti pinigus, yra nepilnas, nes pirkimo dokumentas pats savaime nesukuria teisės į šiuos gynimo būdus. Tiksliau būtų sakyti, kad pirkimo–pardavimo dokumentas leidžia įrodyti sandorį ir be pardavėjo sutikimo remtis vartotojo teisių gynimo mechanizmu, kai yra kokybės neatitiktis ar kita įstatyme nustatyta sąlyga. Tai ypač matyti iš pateiktos Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos: dokumento nepateikus, prekės keitimas ar kiti reikalavimai priklauso nuo pardavėjo sutikimo. Paslaugų atveju taip pat reikia ne vien mokėjimo fakto, bet netinkamos kokybės paslaugos, nes Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 8 straipsnio 3 dalis sieja reikalavimus su netinkama kokybe ir 6 mėnesių terminu.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis argumentas yra ne abstraktus „vartotojas turi kvitą“, o dviejų elementų junginys: dokumentu įrodytas konkretus sandoris ir konkrečiai pagrįsta prekės ar paslaugos kokybės neatitiktis. Pardavėjui ginče rizikinga apsiriboti formaliu prieštaravimu, jei dokumentas pateiktas, nes VVTAT pagal 12 straipsnį turi kompetenciją ginčą nagrinėti ne teismo tvarka, o vartotojo teisės į kokybę ir gynimą tiesiogiai įtvirtintos 3 straipsnyje. Vartotojo atstovui verta cituoti Mažmeninės prekybos taisyklių formuluotę dėl dokumento nepateikimo tik pardavėjui sutikus, nes ji parodo, kodėl kvito išsaugojimas keičia derybinę padėtį. Klaida būtų formuluoti reikalavimą taip, lyg čekis automatiškai suteiktų teisę atgauti pinigus: teisiškai būtina atskirai įrodyti kokybės trūkumą, netinkamą paslaugą arba kitą įstatyme numatytą pagrindą.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus klausimas yra, kokią teisinę reikšmę vartotojo ginče turi kasos kvitas, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės išrašas ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas, kai vartotojas siekia teisių dėl netinkamos kokybės prekės ar netinkamai suteiktos paslaugos. Jis sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1, 3, 7, 12, 21 ir 42 straipsnius, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 ir 6.153 straipsnius, taip pat Mažmeninės prekybos taisyklių 21 ir 22 punktus. Šioje situacijoje „pirkimo dokumentas“ nėra tas pats dalykas kaip pirkimo dokumentai, reglamentuojami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnyje, nes pagal šio įstatymo 1 straipsnį jis skirtas perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūroms, o ne vartotojo mažmeniniam pirkimui parduotuvėje. Vartotojo teisių pagrindas kyla iš Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 5 ir 6 punktų: teisės į tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, teisės į pažeistų teisių gynimą ir žalos atlyginimą bei teisės kreiptis į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą. Dokumento praktinė teisinė funkcija aiškiausiai įtvirtinta Mažmeninės prekybos taisyklių 21 punkte, pagal kurį prie prašymo dėl prekės keitimo ar grąžinimo pridedamas kasos aparato kvitas, pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas pirkimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas

Teisinis vertinimas. Vartotojas, turintis pirkimą patvirtinantį dokumentą, gali identifikuoti pardavėją, sandorį ir prekę, todėl jo reikalavimas tampa procesiškai lengviau pagrindžiamas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį. Ši norma nustato privalomą pirmąjį žingsnį: vartotojas, manantis, kad pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, susiję su vartojimo sutartimi, pirmiausia raštu kreipiasi į pardavėją ar paslaugų teikėją, išskyrus tiesioginį kreipimąsi į teismą. Terminas šiam kreipimuisi yra ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie pažeidimą. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalį privalo kreipimąsi išnagrinėti neatlygintinai ir, nesutikdamas su reikalavimais, per 14 dienų pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu reikalavimai netenkinami arba tenkinami tik iš dalies, atsakyme pagal 21 straipsnio 3 dalį turi būti nurodytas kompetentingas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas. Netinkamos kokybės prekės atveju materialiosios vartotojo teisės nustatytos Civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje: vartotojas gali reikalauti užtikrinti tinkamą prekės kokybę, proporcingai sumažinti kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Pagal Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 2 dalį vartotojas pirmiausia gali rinktis reikalavimą prekę pataisyti arba pakeisti, nebent tai neįmanoma arba pardavėjui sukeltų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas pagal 6.3641 straipsnio 3 dalį gali atsisakyti taisyti ar pakeisti prekę tik tada, kai tai neįmanoma arba neproporcingai brangu, vertinant prekės vertę be trūkumų ir trūkumų reikšmingumą. Jeigu prekė nepataisoma, nepakeičiama arba pardavėjas pagrįstai atsisako užtikrinti tinkamą kokybę, Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 4 dalis leidžia vartotojui pereiti prie kainos sumažinimo arba sutarties nutraukimo. Mažmeninės prekybos taisyklių 21 punktas šias teises susieja su įrodymu: vartotojo prašymas dėl prekės keitimo ar grąžinimo turi būti lydimas kasos aparato kvito, pirkimo–pardavimo kvito, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašo, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekio ar kito dokumento. Mažmeninės prekybos taisyklių 22 punktas nustato aiškią riziką vartotojui: jeigu pirkimo–pardavimo dokumentas nepateikiamas, prekė keičiama arba kiti reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus. Tai reiškia, kad kvito neišsaugojimas nepanaikina pačios vartotojo teisės į tinkamos kokybės prekę pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnį, bet gali susilpninti reikalavimo įgyvendinimą mažmeninėje procedūroje. Jeigu pardavėjas vartojimo sutarties sąlyga bandytų panaikinti ar apriboti vartotojo teises dėl savo netinkamo įsipareigojimų vykdymo, tokia sąlyga vertintina pagal Civilinio kodekso 6.153 straipsnio 2 dalies 2 punktą kaip galimai nesąžininga. Instituciškai svarbiausia yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba: pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1, 5, 7 ir 9 punktus ji prižiūri verslininkų pareigų laikymąsi, ne teismo tvarka sprendžia ginčus, taiko poveikio priemones ir organizuoja vartotojų švietimą. Skundas dėl galimo vartotojų teisių pažeidimo pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 42 straipsnio 1 ir 2 dalis teikiamas raštu, nurodant faktines aplinkybes ir pridedant turimus dokumentus. Pagal 42 straipsnio 3 dalies 3 punktą procedūrą gali būti atsisakyta pradėti, jeigu nėra faktinių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti pažeidimą, arba pareiškėjas be pateisinamos priežasties nepateikia skundą pagrindžiančių dokumentų. Pagal 42 straipsnio 3 dalies 4 punktą skundo pateikimo riba yra treji metai nuo galimo pažeidimo iki skundo pateikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dienos. Teismų praktikos tarp pateiktų šaltinių nėra, todėl ginčo baigtis čia vertinama pagal nurodytas įstatymų ir taisyklių normas

Pasekmės. Praktiškai vartotojui saugiausias scenarijus yra išsaugoti kvitą arba kitą dokumentą visą laikotarpį, per kurį gali kilti reikalavimų dėl prekės ar paslaugos kokybės, nes tada jis gali pagrįsti rašytinį kreipimąsi ir greičiau pereiti prie Civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje numatytų gynimo būdų. Jeigu dokumentas neišsaugotas, vartotojas pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 22 punktą tampa labiau priklausomas nuo pardavėjo sutikimo pakeisti prekę ar įvykdyti kitą prašymą. Jeigu pardavėjas atsisako tenkinti reikalavimą, vartotojas turi laikytis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnyje nustatytos kreipimosi į pardavėją tvarkos, o po neigiamo arba dalinio atsakymo gali naudotis neteisminiu ginčo sprendimu ar teismine gynyba pagal 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 7 straipsnio 3 punktą. Pardavėjui ši žinia svarbi todėl, kad jo atsakymas vartotojui turi būti motyvuotas, pagrįstas dokumentais ir pateiktas per 14 dienų, o vartotojų teisių apsaugos reikalavimų laikymąsi prižiūri Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tai yra ir prevencijos, ir ginčų nagrinėjimo klausimas: Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 7 straipsnis vartotojų apsaugą sieja su informavimu, rinkos priežiūra, atsakomybe ir gynimu ne teisme bei teisme. Todėl reali teisinė išvada yra siaura, bet reikšminga: pirkimą patvirtinantis dokumentas nėra vien apskaitos formalumas, o pagrindinis ryšys tarp vartotojo materialiosios teisės į kokybišką prekę ir procedūrinės galimybės tą teisę įgyvendinti prieš pardavėją ar institucijoje

📄 Originalas — LRT🕐 09:31
Į Druskininkų „Senukus“ – tik laiptais: įžvelgia galimą diskriminaciją 🔗
Druskininkuose esančio „Senukų“ prekybos centro antrasis aukštas kai kuriems lankytojams gali būti sunkiai prieinamas – į jį galima patekti tik laiptais, teigia į LRT.lt kreipusis skaitytoja. Prekybos tinklas dėl situacijos apgailestauja…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti asmens su negalia teisių apsaugą ir įgyvendinimą lygiai su kitais asmenimis…
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti asmens su negalia teisių apsaugą ir įgyvendinimą lygiai su kitais asmenimis, reglamentuoti negalios nustatymo, asmens su negalia individualiųjų pagalbos poreikių nustatymo, tenkinimo ir finansavimo pagrindus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, kitas tarptautinės teisės normas ir principus, nustatyti asmens su negalia teisių apsaugos sistemos institucijas, jų veiklos teisinius pagrindus, funkcijas, teises ir pareigas asmens su negalia teisių apsaugos srityje. 2. Šis įstatymas taikomas: 1) Lietuvos Respublikos piliečiams; 2) kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje; 3) asmenims, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai; 4) užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; 5) užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje; 6) Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; 7) Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriems išduoti dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje; 8) asmenims, kuriems suteiktas perkeliamojo asmens statusas. 3. Šio įstatymo 18 ir 19 straipsniai taip pat taikomi Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą. 4. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas 5 straipsnis (statute)
5 straipsnis. Asmens su negalia teisė į prieinamą aplinką ir šios teisės įgyvendinimas 1. Asmuo su negalia turi teisę į prieinamą aplinką visoje Lietuvos Respublikos…
5 straipsnis. Asmens su negalia teisė į prieinamą aplinką ir šios teisės įgyvendinimas 1. Asmuo su negalia turi teisę į prieinamą aplinką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, užtikrindamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytą teisę, pagal kompetenciją: 1) koordinuoja prieinamos aplinkos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje kūrimą; 2) rengia ir tvirtina prieinamos aplinkos standartus ir (ar) gaires, prižiūri ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi; 3) šviečia visuomenę ir rengia mokymus prieinamos aplinkos užtikrinimo klausimais. 3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinamos atliekant teritorijų planavimą ir statinių projektavimą bei fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymą asmens su negalia poreikiams. 4. Už asmens su negalia teisės į prieinamą aplinką įgyvendinimą atsako: 1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – už fizinės aplinkos pritaikymo asmens su negalia poreikiams statybos normatyvinių techninių dokumentų parengimą, patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą; 2) Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją – už transporto objektų pritaikymo asmens su negalia poreikiams normatyvinių techninių dokumentų parengimą, patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą; 3) statinių naudotojai – už statinių pritaikymą asmens su negalia poreikiams; 4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Susisiekimo ministerija pagal kompetenciją – už informacinės aplinkos prieinamumą reglamentuojančių teisės aktų parengimą, patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą.
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas 25 straipsnis (statute)
25 straipsnis. Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymas, terminai ir finansavimas 1. Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikis nustatomas asmeniui…
25 straipsnis. Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymas, terminai ir finansavimas 1. Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikis nustatomas asmeniui su negalia, kurio judėjimo funkcijų sutrikimas yra pastovus ir negrįžtamas ir (ar) kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio arba regos sutrikimų. 2. Sprendimą dėl būsto pritaikymo asmeniui su negalia priima savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta būsto pritaikymo komisija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. 3. Sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens su negalia poreikiams priima butų ir kitų patalpų savininkai Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime sprendimas pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens su negalia poreikiams nepriimamas, sprendimą, ar pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens su negalia poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, priima savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, gavęs buto ir kitų patalpų savininko prašymą dėl būsto ir jo aplinkos pritaikymo, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta būsto pritaikymo tvarka. Sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens su negalia poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, priėmęs savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius užtikrina, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų pritaikymas asmens su negalia poreikiams turi būti atliktas nesumažinant kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nekilnojamojo turto vertės. Už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų pritaikymą asmens su negalia poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, atsako savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. 4. Jeigu asmuo su negalia gyvena daugiabučiame name, kuriame įrengtas liftas, turi būti užtikrinta galimybė juo naudotis visuose daugiabučio namo aukštuose, nereikalaujant kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo. Šią teisę asmuo įgyvendina kreipdamasis į daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją, kuris organizuoja darbus, užtikrinančius, kad liftas veiktų visuose daugiabučio namo aukštuose. 5. Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras. 6. Už būsto pritaikymo asmeniui su negalia organizavimą ir būsto pritaikymo kokybės užtikrinimą atsako savivaldybės institucijos ir (ar) asmuo su negalia ar jo atstovas pagal įstatymą.
Analizė

Ar prekybos centro antrasis aukštas, į kurį klientai gali patekti tik laiptais, laikytinas paslaugos teikimu nevienodomis sąlygomis, kai asmuo su judėjimo negalia negali savarankiškai patekti į patalpas ir apsipirkti.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis tiesiogiai nustato, kad asmuo su negalia turi teisę į prieinamą aplinką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. To paties straipsnio 3 dalis šią teisę sieja ne su abstrakčiu geranoriškumu, o su teritorijų planavimu, statinių projektavimu bei fizinės aplinkos pritaikymu asmens su negalia poreikiams. Todėl „žalias pagalbos mygtukas“ ir darbuotojo pagalba yra silpnesnis argumentas negu savarankiško patekimo reikalavimas: pagal Tarnybos cituojamą vertinimo logiką svarbu, ar lankytojas gali pats patekti į patalpas ir gauti prekes ar paslaugas. Lygių galimybių įstatymo 1 straipsnis papildomai parodo institucinį kelią: skundą tiria Lygių galimybių kontrolierius, o įstatymas taip pat siejamas su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsena ir kontrole.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis yra ne „nepatogumo“, o nevienodo savarankiško prieinamumo argumentas: jei Druskininkų „Senukų“ antrasis aukštas pasiekiamas tik laiptais, ginčo ašis bus ne darbuotojų mandagumas, o tai, ar klientas su judėjimo negalia gali lygiomis sąlygomis naudotis visa prekybos centro paslauga. Verslui rizikinga remtis vien ad hoc pagalba, nes ji perkelia prieinamumo naštą klientui ir daro paslaugos gavimą priklausomą nuo darbuotojo prieinamumo, reakcijos ir fizinio padėjimo. Profesionalui šiuo atveju verta cituoti būtent 5 straipsnio 1 ir 3 dalių ryšį su Tarnybos pozicija dėl savarankiško patekimo, o ne vien bendrą nediskriminavimo principą. „Senukų“ nurodomas planuojamas atnaujinimas mažina reputacinę ir galbūt procesinę riziką ateičiai, bet pats savaime neatsako į klausimą, ar dabartinė situacija jau sudaro diskriminaciją.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar prekybos centro antro aukšto pasiekiamumas tik laiptais sudaro faktinį naudojimosi prekėmis ar paslaugomis apribojimą negalios pagrindu. Jis pirmiausia spręstinas pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis, apibrėžiančias diskriminaciją, lygias galimybes ir netiesioginę diskriminaciją. Kartu taikytinas Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 5 straipsnis: jo 1 dalis įtvirtina asmens su negalia teisę į prieinamą aplinką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o 4 dalies 3 punktas atsakomybę už statinių pritaikymą asmens su negalia poreikiams priskiria statinių naudotojams. Statybos reguliavimo lygmeniu reikšmingas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 punktas, nustatantis prieinamumo reikalavimų taikymą rengiant statybos, rekonstravimo, atnaujinimo, kapitalinio ar paprastojo remonto projektus ir keičiant statinių paskirtį. Taip pat svarbus STR 2.02.02:2004 7 punktas, pagal kurį visuomeninės paskirties statiniai ir patalpos turi būti pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2001 reikalavimus

Teisinis vertinimas. Laiptai kaip vienintelis kelias į prekybos salę formaliai taikomi visiems lankytojams vienodai, tačiau pagal Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalį tokia neutrali sąlyga gali tapti netiesiogine diskriminacija, jeigu ją taikant atsiranda faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas negalios pagrindu. Esminis vertinimo kriterijus būtų ne parduotuvės deklaruojamas geranoriškumas, o tai, ar asmuo su judėjimo negalia gali savarankiškai patekti į patalpas ir gauti prekes ar paslaugas lygiai su kitais. Darbuotojų pagalba ar pagalbos mygtukai gali būti praktinė priemonė, tačiau jie nepanaikina paties prieinamumo klausimo, jeigu antro aukšto pasiekimas išlieka priklausomas nuo personalo įsikišimo. Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis teisę į prieinamą aplinką formuluoja kaip bendrą teisę, o 5 straipsnio 4 dalies 3 punktas rodo, kad statinio naudotojas nėra pasyvus subjektas: jam tenka atsakomybė dėl statinio pritaikymo. Valstybės ir savivaldybių institucijų pareigos pagal to paties įstatymo 5 straipsnio 2 dalį yra koordinuoti prieinamos aplinkos kūrimą, rengti ir tvirtinti standartus ar gaires, prižiūrėti ir kontroliuoti jų laikymąsi bei šviesti visuomenę. Aplinkos ministerijos kompetencija pagal 5 straipsnio 4 dalies 1 punktą siejama su fizinės aplinkos pritaikymo statybos normatyvinių techninių dokumentų parengimu, patvirtinimu ir jų įgyvendinimo priežiūra. Lygių galimybių įstatymo 1 straipsnio 2 dalis nustato Lygių galimybių kontrolieriaus veiklos teisinius pagrindus ir įgaliojimus, taip pat skundų pateikimą ir tyrimą, todėl praktinis kelias tokioje situacijoje būtų kreipimasis į kontrolierių dėl galimos diskriminacijos. Šios tarnybos vertinimas turėtų koncentruotis į Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalies testą: ar yra neutrali praktika, ar ji sukelia faktinį apribojimą negalios pagrindu, ar ją pateisina teisėtas tikslas ir ar priemonės yra tinkamos bei būtinos. Statybos techninių reikalavimų taikymas priklausytų nuo to, ar buvo rengiami STR 2.03.01:2019 1 punkte nurodyti projektai arba keičiama statinio paskirtis. Pagal STR 2.03.01:2019 1 punktą, atnaujinant, rekonstruojant ar remontuojant reglamento priede nurodytus statinius, reglamento nuostatos taikomos pertvarkomoms statinio dalims, o paskirties keitimo atveju ši išimtis netaikoma. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos ištrauka papildomai paaiškina sisteminę problemą: teisės aktai neįpareigoja pritaikyti esamų pastatų, jei nėra poreikio renovuoti pastato, ir nenustato terminų, per kuriuos esami visuomeninės paskirties pastatai būtų pritaikyti. Todėl šioje situacijoje skiriasi du vertinimo sluoksniai: lygių galimybių teisė vertina faktinį paslaugos prieinamumą, o statybos techniniai reikalavimai griežčiau siejami su projektavimu, remontu, rekonstrukcija, modernizavimu ar paskirties keitimu

Pasekmės. Realistiškiausias pirmasis scenarijus – asmuo kreipiasi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o ši tiria, ar laiptai kaip vienintelė patekimo į antrą aukštą sąlyga sudaro netiesioginę diskriminaciją pagal Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalį. Jei būtų pripažinta, kad lankytojai su judėjimo negalia negali savarankiškai gauti prekių ar paslaugų, praktinė pasekmė būtų spaudimas statinio naudotojui imtis prieinamumo priemonių, nes Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 3 punktas atsakomybę sieja būtent su statinių naudotojais. Antras scenarijus – prekybos centras atnaujinamas ar remontuojamas, ir tuomet pagal STR 2.03.01:2019 1 punktą prieinamumo reikalavimai tampa tiesiogiai aktualūs pertvarkomoms statinio dalims. Trečias scenarijus – jeigu kapitalinis sprendimas atidedamas, parduotuvė remiasi darbuotojų pagalba, tačiau toks modelis išlieka teisiškai pažeidžiamas, jeigu realiai neužtikrina savarankiško ir lygaus paslaugų gavimo. Tai praktiškai svarbu ne tik konkretiems lankytojams su judėjimo negalia, bet ir statinių naudotojams, nes jų pareiga pagal pateiktas normas nėra vien deklaruoti prieinamumo siekį, o užtikrinti tokį statinio naudojimą, kuris nesukurtų faktinio teisių apribojimo. Savivaldybių ir valstybės institucijoms ši situacija svarbi kaip priežiūros ir koordinavimo klausimas pagal Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 2 dalį. Prekybos tinklui svarbiausia teisinė rizika kyla ne iš paties pastato amžiaus, o iš to, ar dabartinė paslaugos teikimo tvarka atitinka lygių galimybių standartą negalios pagrindu

📄 Originalas — silutesnaujienos.lt🕐 09:34
El. cigarečių rinkoje vis dar dominuoja draudžiami gaminiai 🔗
„Rinka tikrai yra nesąžininga. Verslas toliau veikia nesąžiningai ir pažeidinėja įstatymų reikalavimus“, – sakė G. Aleksaitė. Nuo 2022 metų pažeidėjams skirtų, tačiau nesumokėtų baudų suma siekia daugiau nei 103 tūkst. eurų. Beveik visi…
Faktų patikra:
⚪ NepatikrintaDraudimas prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildyklėmis su ne tabako skoniais ir kvapais Lietuvoje įsigaliojo 2022 m. liepą.
🔴 PaneigtaNuo 2024 m. lapkričio už pakartotinį el. cigarečių pardavimo pažeidimą gali būti skiriama iki 8 tūkst. eurų bauda.
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (statute)
[Context: Law: "Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas" | fragmentas 3 of 4] 8) sukuria įspūdį, kad tabako gaminių…
[Context: Law: "Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas" | fragmentas 3 of 4] 8) sukuria įspūdį, kad tabako gaminių vartojimas didina socialinę ir seksualinę sėkmę; 9) pripažįsta tabako gaminių profilaktines bei gydomąsias savybes; 10) teigia, kad tabako gaminių vartojimas yra priemonė, padedanti išspręsti asmens konfliktus; 11) skatina tabako gaminių vartojimą ir neigiamai vaizduoja asmenis, atsisakančius šiuos gaminius vartoti; 12) pabrėžia didesnę nikotino koncentraciją kaip tabako gaminių privalumą. Tabako gaminių prekybos vietose Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka leidžiama pateikti tik šią informaciją apie tabako gaminius: 1) gamintojo, prekybos įmonės pavadinimas ir adresas, prekybos rūšis (didmeninė ar mažmeninė); 2) tabako gaminių pavadinimas ir rūšis; 3) žodžiai “Prekiaujame” arba “Parduodame”; 4) tabako dervų, nikotino ir kitų kenksmingų sveikatai medžiagų rūkaluose koncentracija; 5) tabako gaminių kainos; 6) informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai. Tabako gaminių reklamos platintojai, skleidėjai privalo, teikdami tabako gaminių reklamą, ant išorinių reklamos priemonių bei visuomenės informavimo priemonėse skelbti savo arba gamintojų lėšomis ne mažesnės apimties informaciją (socialinę reklamą) apie kenksmingą tabako poveikį žmonių sveikatai. Šios informacijos (socialinės reklamos) teikimo tvarką, formą ir turinį ant išorinių reklamos priemonių bei visuomenės informavimo priemonėse nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 12 straipsnis. Tabako gaminių pakuočių apipavidalinimo reikalavimai Lietuvos Respublikoje gaminamų tabako gaminių pavadinimų reikalavimus nustato Valstybinis patentų biuras prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos. 13 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo mažinimo ekonominio reguliavimo priemonės Tabako gaminių apmokestinimo muito mokesčiu ir akcizais tvarką nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Tabako gaminius įtraukti į minimalų maisto produktų ir ne maisto prekių rinkinį minimaliam gyvenimo lygiui apskaičiuoti draudžiama. 14 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas Lietuvos Respublikoje rūkyti draudžiama: 1) visose auklėjimo, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat salėse, kuriose vyksta sporto varžybos bei kiti renginiai; 2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose, išskyrus specialias rūkymo vietas; 3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru; 4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiems ir rūkantiems, taip pat lėktuvus; 5) viešose vietose uniformuotiems Lietuvos Respublikos pareigūnams, išskyrus specialias rūkymo vietas. Įmonėse, įstaigose, organizacijose rūkyti leidžiama tik specialiai įrengtose patalpose (vietose), kurių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Viešbučiuose, restoranuose ir kavinėse turi būti skirtos vietos nerūkantiesiems. Savivaldybės turi teisę uždrausti rūkyti viešose vietose (parkuose, skveruose ir kt.). Darbdaviai, vadovai privalo užtikrinti, kad būtų iškabinti matomose vietose įspėjantys užrašai apie draudimą rūkyti nustatytose vietose. 15 straipsnis. Visuomenės informavimas apie tabako gaminius, rūkymo žalą sveikatai Visos švietimo įstaigos, suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija, privalo įtraukti į ugdymo programas žinias apie tabako gaminius, jų vartojimo daromą žalą sveikatai, sveikatai palankios aplinkos, užkertančios kelią rūkymo daromai žalai, sveikos gyvensenos formavimą. 16 straipsnis. Tabako kontrolės programos Lietuvos Respublikos Vyriausybė rengia, tvirtina ir įgyvendina valstybės tabako kontrolės programą. Valstybės tabako kontrolės programa finansuojama iš Valstybinio sveikatos fondo lėšų. Valstybės tabako kontrolės programos tikslams savivaldybės rengia ir įgyvendina savivaldybių tabako kontrolės programas. Savivaldybių tabako kontrolės programos finansuojamos iš savivaldybių sveikatos fondų lėšų. Savivaldybių sveikatos fondų steigimo ir jų lėšų šaltinių formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai. Kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, visuomeninės organizacijos gali rengti ir kitas tabako kontrolės programas, dėl jų rengimo ir įgyvendinimo teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Nacionalinei sveikatos tarybai, VTAKT ir kitoms valstybės tabako kontrolės politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms. Tabako kontrolės programos rengiamos, finansuojamos, įgyvendinamos ir kontroliuojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus sveikatos programų rengimo, tvirtinimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės nuostatus. 17 straipsnis. Tabako gaminių gamybos, prekybos, importo, eksporto, vartojimo, jo daromos žalos sveikatai ir ūkiui statistika Tabako gaminių gamybos, vidaus ir užsienio prekybos statistikoje naudojamos apskaitos ir statistikos informacijos teikimo bei skelbimo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. IV SKYRIUS. VALSTYBĖS TABAKO KONTROLĖS POLITIKĄ KOORDINUOJANTYS IR VYKDOMIEJI SUBJEKTAI BEI JŲ KOMPETENCIJA 18 straipsnis. Valstybės tabako kontrolės politikos vykdomųjų institucijų sistema Valstybės tabako kontrolę pagal savo kompetenciją atlieka VTAKT, savivaldos vykdomosios institucijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, policija bei sveikatos priežiūros sistemos įstaigos. Šių institucijų kompetenciją tabako kontrolės srityje nustato šis ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai. Tabako gaminių reklamą, taip pat paslėptą tabako gaminių reklamą kontroliuoja VTAKT, o išorinę reklamą – VTAKT ir savivaldos vykdomosios institucijos. V SKYRIUS. ATSAKOMYBĖS UŽ TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS TAIKYMO TVARKA 19 straipsnis. Atsakomybė už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus Asmenys, pažeidę Tabako kontrolės įstatymo reikalavimus, atsako šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 20 straipsnis. Administracinės atsakomybės už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus taikymo tvarka Piliečius ir pareigūnus administracinėn atsakomybėn už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukia ir administracines nuobaudas skiria valstybės įgaliotų institucijų pareigūnai. Piliečių ir pareigūnų patraukimas administracinėn atsakomybėn neatleidžia jų nuo prievolės atlyginti Tabako kontrolės įstatymo pažeidimais padarytą žalą sveikatai. Lietuvos Respublikoje pagaminti, į ją įvežti arba joje realizuojami tabako gaminiai, kurie neatitinka reikalavimų, nustatomų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka privalo būti konfiskuojami ir sunaikinami. 21 straipsnis. Ekonominių sankcijų už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus taikymas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Valstybinė higienos inspekcija prie Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos, arba Lietuvos valstybinė kokybės inspekcija prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos, arba Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, arba savivaldos vykdomosios institucijos, arba teismai pagal savo kompetenciją turi teisę skirti įmonėms, įstaigoms, organizacijoms baudas už šio įstatymo pažeidimus. Tabako auginimas, jo gaminių gaminimas, importas bei prekyba, neturint šiai veiklai atitinkamo leidimo, užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams penkiasdešimties tūkstančių litų baudą. Baudas skiria VTAKT bei savivaldos vykdomosios institucijos. Tabako gaminių gamyba, realizavimas, laikymas, gabenimas Lietuvos Respublikoje, nesilaikant šio įstatymo 7 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių reikalavimų, gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų neturėjimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams dvidešimties tūkstančių litų baudą, o šio straipsnio reikalavimų pažeidimas, padarytas per vienerius metus nuo ankstesnio pažeidimo, - penkiasdešimties tūkstančių litų baudą. Už šio straipsnio reikalavimų pažeidimą baudas skiria Lietuvos valstybinė kokybės inspekcija prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos, Valstybinė higienos inspekcija prie Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, VTAKT, teismai pagal savo kompetenciją. Tabako gaminių importo reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 8 straipsnio antrosios dalies 2, 3, 4, 5 punktuose, trečiojoje ir penktojoje dalyse, ir tabako gaminių pardavimo reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10 straipsnio pirmojoje, antrojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, pažeidimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams dvidešimties tūkstančių litų baudą. Šių reikalavimų pažeidimas, padarytas pakartotinai per vienerius metus nuo ankstesnio pažeidimo, užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams penkiasdešimties tūkstančių litų baudą. Už šio įstatymo reikalavimų pažeidimus baudas skiria: 1) už 8 straipsnio antrosios dalies 2 punkto, 10 straipsnio antrosios dalies 1 ir 7 punktų reikalavimų nesilaikymą - Lietuvos valstybinės kokybės inspekcija prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos; 2) už 8 straipsnio antrosios dalies 3 ir 5 punktų, trečiosios dalies, 10 straipsnio antrosios dalies 2, 5 ir 6 punktų reikalavimų nesilaikymą - Valstybinė higienos inspekcija prie Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos; 3) už 8 straipsnio antrosios dalies 4 punkto ir 10 straipsnio antrosios dalies 4 punkto reikalavimų nesilaikymą – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, teismai; 4) už 10 straipsnio antrosios dalies 3, 8 punktų, 10 straipsnio pirmosios, penktosios ir šeštosios dalių reikalavimų nesilaikymą - VTAKT, savivaldos vykdomosios institucijos. Tabako gaminių pardavimo rėmimas ir reklamos naudojimo reikalavimų, nustatytų 11 straipsnio pirmojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, nesilaikymas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams penkių tūkstančių litų baudą, o šių reikalavimų pakartotinis pažeidimas - dešimties tūkstančių litų baudą. Baudas už šiuos pažeidimus skiria Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 22 straipsnis. Piniginių baudų išieškojimas Šio įstatymo 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų institucijų nutarimas skirti piniginę baudą už šio įstatymo pažeidimus, kuriame nurodomas baudos dydis (suma), įteikiamas teisės aktų pažeidėjui. Piniginė bauda turi būti sumokama į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią šio įstatymo pažeidėjams įteiktas nutarimas paskirti baudą. 23 straipsnis. Nesumokėtų piniginių baudų išieškojimas ir delspinigių už laiku nesumokėtas pinigines baudas skaičiavimas Ūkio subjektų nesumokėtas pinigines baudas kartu su delspinigiais, kurie už kiekvieną dieną sudaro 0,2 procento piniginės baudos dydžio, išieško šio įstatymo 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos institucijos ne ginčo tvarka. 24 straipsnis. Nutarimo taikyti ekonominę sankciją vykdymo atidėjimas Jei yra aplinkybių, dėl kurių nedelsiant įvykdyti nutarimą taikyti ekonominę sankciją negalima, šio įstatymo 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos institucijos pareigūnas, kuris priėmė nutarimą, pagal ūkinių subjektų, kurių atžvilgiu priimtas nutarimas, motyvuotą pareiškimą gali atidėti nutarimo vykdymą iki dviejų mėnesių. Nutarimų taikyti ekonomines sankcijas atidėjimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 25 straipsnis. Nutarimų dėl ekonominių sankcijų taikymo apskundimas Ūkio subjektai, nesutinkantys su šio įstatymo 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų institucijų nutarimu taikyti ekonomines sankcijas, gali per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos kreiptis į teismą dėl minėto nutarimo atšaukimo arba jo pakeitimo ir nuostolių atlyginimo. Kreipimasis į teismą nesustabdo šio įstatymo 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų institucijų nutarimų taikyti ekonomines sankcijas vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip. Šio įstatymo 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos institucijos nutarimas dėl ekonominių sankcijų už teisės aktų pažeidimus taikymo ir jų pagrindimas skelbiami viešai. 26 straipsnis. Nuostolių atlyginimo tvarka Ūkio subjektų nuostoliai, patirti dėl šio įstatymo 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų institucijų sprendimų, pažeidžiančių šio įstatymo reikalavimus, atlyginami iš šių institucijų lėšų, kurios vėliau išieškomos iš kaltųjų asmenų. 27 straipsnis. Išieškotų ekonominių sankcijų sumų naudojimas Lėšos, kurias išieško šio įstatymo 21 straipsnyje nurodytos institucijos, naudojamos įstatymų nustatyta tvarka. 28 straipsnis. Ginčai dėl Tabako kontrolės įstatymo pažeidimų Ginčai, kilę tarp juridinių ir fizinių asmenų dėl šio įstatymo pažeidimų bei materialinės atsakomybės už juos, sprendžiami teismine tvarka. Ginčai tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridinių bei fizinių asmenų dėl šio įstatymo pažeidimų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nenumatyta kitaip. VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 29 straipsnis. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo įsigaliojimas Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 4 straipsnis, 6 straipsnio antroji dalis, 7 straipsnio pirmoji, antroji, ketvirtoji, penktoji ir šeštoji dalys, 8 straipsnio trečioji, šeštoji ir septintoji dalys, 9 straipsnio trečioji dalis, 10 straipsnio ketvirtoji ir šeštoji dalys, 11 straipsnio penktoji dalis, 12 straipsnis, 13 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 14 straipsnio antroji dalis, 16 straipsnio pirmoji ir ketvirtoji dalys, 17 straipsnis, 24 straipsnio antroji dalis, 27 straipsnis įsigalioja Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 8, 26 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papi 4 straipsnis (statute)
4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 26 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: „7. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 1 ar 2 punktuose ir 87…
4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 26 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: „7. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 1 ar 2 punktuose ir 87 straipsnyje nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo draudimo pažeidimą, šio Įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje nustatyto elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas. Už šio Įstatymo 41 straipsnyje nustatytų tabako gaminių pateikimo į rinką draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 99 straipsnyje nustatytų žolinių rūkomųjų gaminių ženklinimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.“ 2. Pakeisti 26 straipsnio 13 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – už 41, 87 straipsnių, 9 straipsnio 1 dalies, 99 straipsnio, 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalių, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ir 8 punktų, 14 straipsnio 5 ir 8 dalių, 15 ir 16 straipsnių, 161 straipsnio 1 dalies, 162 straipsnio, 17 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 171, 18 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų pažeidimus;“. 3. Pakeisti 26 straipsnio 13 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – už 87, 92–97, 99 straipsnių, 10 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1–8 punktų, 5 dalies 1 ir 2 punktų, 18 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktų nuostatų pažeidimus;“.
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16-1, 17-1, 21, 22, 25, 26 straips 14 straipsnis (statute)
14 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „26 straipsnis. Ekonominės sankcijos 1. Už šio Įstatymo 9 straipsnio 1, 2, 4, 10…
14 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „26 straipsnis. Ekonominės sankcijos 1. Už šio Įstatymo 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 dalyse nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka pateikti pranešimus, techninį dokumentą ir ataskaitą, iš kokių tabako gaminių sudedamųjų dalių pagaminti parduoti Lietuvos Respublikoje skirti tabako gaminiai, už šio Įstatymo 910 ir 911 straipsniuose nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka pateikti pranešimus apie rūkomųjų žolinių gaminių sudedamąsias dalis ar pranešimus apie naujoviškus tabako gaminius pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. 11. Už šio Įstatymo 92 straipsnio, 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 94, 95 ir 97 straipsniuose nustatytų elektroninių cigarečių sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų bauda. 2. Už tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybą, laikymą ir prekybą jais pažeidžiant šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus (neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos) juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda. 3. Už šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimose licencijose nurodyta veikla pažeidimą, už šio Įstatymo 12 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimo, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ar tabako pardavimo reikalavimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 ar 7 punkte nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų ir reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. 4. Už šio Įstatymo 13 straipsnyje nustatyto draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. 5. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punkte nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį, pažeidimą, už šio Įstatymo 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nustatytų su tabako gaminių atsekamumu susijusių reikalavimų pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas. 6. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą, kai neteisėtai parduodamų, laikomų ar gabenamų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių vertė neviršija 0,5 bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda. 7. Už šio Įstatymo 87 straipsnyje ir 14 straipsnio 5 dalies 1 ar 2 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje, kurioje nustatytas pakartotinis pažeidimas per trejus metus nuo baudos paskyrimo. Už šio Įstatymo 41 straipsnyje nustatytų tabako gaminių pateikimo rinkai draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 99 straipsnyje nustatytų rūkomųjų žolinių gaminių ženklinimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. 8. Už šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose nustatytų prekybos tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų iki septyniolikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt dviejų eurų bauda ir panaikinamas visų turimų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas. Už šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nustatytų prekybos tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusių gaminių draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatyto prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. 9. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir 171 straipsnyje nustatytų reklamos draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda. 10. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 4 ar 5 dalyje nustatytų informacijos pateikimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. 11. Už šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. 12. Už šio Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyto reikalavimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. 13. Už šio Įstatymo nuostatų pažeidimus baudas skiria: 1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – už 41 straipsnio, 87 straipsnio, 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 dalių, 93, 96, 99, 910, 911 straipsnių, 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalių, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ir 8 punktų, 5 ir 8 dalių, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 15 ir 16 straipsnių, 17 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 171 ir 18 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų pažeidimus; 2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – už 87, 92, 94, 95 ir 97 straipsnių, 99 straipsnio, 10 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1–8 punktų, 5 dalies 1 ir 2 punktų, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 18 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktų nuostatų pažeidimus; 3) Valstybinė mokesčių inspekcija – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 8 punktų, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus; 4) savivaldybių vykdomosios institucijos – už 10 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus mažmeninės prekybos vietose, taip pat už 15 ir 16 straipsnių, 17 straipsnio 1 dalies (išorinės reklamos priemonėse), 4 ir 5 dalių, 18 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimus; 5) policijos įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 8 punktų ir 141 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų pažeidimus; 6) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 3 ir 8 punktų ir 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus.“
Analizė

Ginčytinas klausimas yra ne vien baudų dydis, o ar VVTAT pakanka laboratorinio tyrimo ir procedūros duomenų pripažinti konkrečias elektronines cigaretes ar pildykles neatitinkančiomis sudėties, kokybės ar ženklinimo reikalavimų ir dėl to taikyti ekonominę sankciją bei reikalauti pašalinimo iš rinkos.

Teisinis pagrindas: Tabako kontrolės įstatymo 97 straipsnio 1 dalis VVTAT suteikia tiesioginę kompetenciją prižiūrėti, ar elektroninių cigarečių ir pildyklių ženklinimas, sudėtis ir kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus. To paties straipsnio 3 dalis svarbi praktikoje: gamintojas, importuotojas ar platintojas turi nedelsdamas imtis taisomųjų veiksmų, kad gaminys atitiktų įstatymą, būtų pašalintas ar atšauktas iš rinkos. 26 straipsnio 1 dalis numato, kad ekonominės sankcijos yra ne tik bauda, bet ir licencijos sustabdymas arba panaikinimas, todėl ginčas dėl 103 tūkst. eurų nesumokėtų baudų neuždengia platesnės reguliacinės rizikos. 26 straipsnio 11 dalis už 92, 93 straipsnio 1 ir 2 dalių, 94, 95 ir 97 straipsniuose nustatytų elektroninių cigarečių sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimų pažeidimą numato juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams baudą nuo 1 500 iki 3 000 eurų.

Tikslinimas: Straipsnio teiginys, kad šiuo metu už pakartotinį pažeidimą gali būti skiriama 8 tūkst. eurų bauda, pagal pateiktą faktinį patikrinimą prieštarauja nurodytam šaltiniui. Tiksliau būtų rašyti, kad pateiktas šaltinis elektroninių cigarečių pardavimo draudimo pažeidimui, padarytam pakartotinai, nurodo maksimalią 2 896 eurų baudą, o ne 8 000 eurų. Be to, pagal pateiktą 26 straipsnio 11 dalies tekstą už elektroninių cigarečių sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimų pažeidimus sankcija siejama su 1 500-3 000 eurų intervalu, todėl naujienoje reikėjo aiškiai atskirti, apie kurį pažeidimo tipą ir kurią redakciją kalbama.

Praktinė reikšmė: Verslui stipresnis gynybos taškas nėra abstraktus argumentas, kad „baudos neatgraso“, o konkretus VVTAT įrodinėjimo grandinės puolimas: laboratorijos metodo tinkamumas, akreditacija ir procedūriniai veiksmai, nes būtent juos, kaip nurodo pati VVTAT, beveik visi pažeidėjai kelia teismuose. VVTAT pusėje stipriausias argumentas yra 97 straipsnio konstrukcija: nustačius neatitiktį, pareiga imtis taisomųjų veiksmų tenka visai tiekimo grandinei, ne tik tiesioginiam pardavėjui. Praktinė rizika pardavėjui yra ta, kad ginčo objektu pasirinkus vien baudos dydį galima praleisti svarbesnę pasekmę - pareigą pašalinti ar atšaukti gaminį iš rinkos ir galimą licencijos sankcijos klausimą pagal 26 straipsnio 1 dalį.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar rinkai tiekiamos elektroninės cigaretės ir jų pildyklės atitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9², 9³ ir 9⁷ straipsniuose nustatytus pateikimo rinkai, sudėties, kokybės ir priežiūros reikalavimus. Šis klausimas taip pat siejamas su atsakomybe už elektroninių cigarečių ir jų pildyklių pardavimą ar kitokį realizavimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 170¹ straipsnį. Jeigu realizavimas būtų nukreiptas į nepilnamečius, taikytinas ne ANK 170¹ straipsnis, o ANK 77 straipsnio 3 ir 4 dalys, nes pats 170¹ straipsnis šiuos atvejus aiškiai išskiria. Draudžiamų skonių klausimo norminis pagrindas matomas iš reguliavimo medžiagos, kurioje nurodyta, kad Įstatymo projektu Nr. XIIIP-3849 siūlyta uždrausti pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, jeigu nikotino turinčiame skystyje yra kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako skonį. Todėl ginčas dėl tokių gaminių nėra vien komercinis nesąžiningumo klausimas: jis sprendžiamas kaip rinkos priežiūros, gaminio sudėties ir administracinės arba ekonominės sankcijos teisėtumo klausimas

Teisinis vertinimas. Tabako kontrolės įstatymo 9³ straipsnio 1 dalis nustato, kad elektroninių cigarečių ir pildyklių gamintojai bei importuotojai turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pranešimą prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir rūšies pirmojo pateikimo rinkai. To paties straipsnio 2 dalis reikalauja pranešime pateikti, be kita ko, visų gaminio sudedamųjų dalių ir vartojant išsiskiriančių medžiagų sąrašą, nurodant jų kiekį. Tai reiškia, kad skonis ar kvapioji sudedamoji dalis teisiškai reikšminga ne tik kaip vartotojui matomas požymis, bet ir kaip gaminio sudėties elementas, kuris turi būti atsekamas per pranešimo ir priežiūros sistemą. Tabako kontrolės įstatymo 9² straipsnio 1 dalis nustato bendrą taisyklę, kad Lietuvos Respublikoje pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir pildyklės turi atitikti šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. To paties 9² straipsnio 2 dalis detalizuoja techninius ir sudėties reikalavimus, įskaitant pildyklių ir talpyklų tūrio ribas, nikotino koncentracijos ribą ir reikalavimą, kad skystyje būtų naudojamos tik tokios sudedamosios dalys, kurios nėra pavojingos žmogaus sveikatai, išskyrus nikotiną nikotino turinčiame skystyje. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencija tiesiogiai kyla iš Tabako kontrolės įstatymo 9⁷ straipsnio 1 dalies: ji prižiūri, ar elektroninių cigarečių ir pildyklių ženklinimas, sudėtis ir kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus. Gamintojai, importuotojai ir platintojai pagal 9⁷ straipsnio 2 dalį turi rinkti ir kaupti informaciją apie įtariamą neigiamą poveikį žmonių sveikatai, o pagal 9⁷ straipsnio 3 dalį privalo nedelsdami imtis taisomųjų veiksmų, kad gaminys atitiktų įstatymo reikalavimus, būtų pašalintas ar atšauktas iš rinkos. Ta pati nuostata įpareigoja juos nedelsiant informuoti VVTAT ir pateikti išsamią informaciją apie pavojų, taikytus taisomuosius veiksmus ir jų rezultatus. Jei pažeidimas kvalifikuojamas kaip elektroninių cigarečių ar pildyklių pardavimas ar kitoks realizavimas, ANK 170¹ straipsnio 1 dalis numato baudą nuo 220 iki 320 eurų, o 2 dalis už pakartotinį pažeidimą – nuo 320 iki 580 eurų. Pagal ANK 170¹ straipsnio 3 dalį už šiuos nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, konfiskavimą, todėl teisinė pasekmė neapsiriboja vien pinigine bauda. Jeigu elektroninės cigaretės ar jų pildyklės realizuojamos nepilnamečiui, ANK 77 straipsnio 3 dalis numato 320–580 eurų baudą, o 4 dalis už pakartotinį tokį nusižengimą – 580–820 eurų baudą. Ginčų mechanizmas ekonominių sankcijų atveju nustatytas Tabako kontrolės įstatymo 33 straipsnyje: asmuo, nesutinkantis su nutarimu, per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali jį apskųsti teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tabako kontrolės įstatymo 33 straipsnio 2 dalis paaiškina ir žinioje minimą nesumokėtų baudų reiškinį: kreipimasis į teismą sustabdo nutarimo taikyti ekonominę sankciją vykdymą. Teismas pagal 33 straipsnio 3 dalį gali skirti mažesnę baudą negu įstatymo 26 straipsnyje nustatyta minimali bauda, jeigu, įvertinęs pažeidimo pobūdį, mastą, lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, nusprendžia, kad minimali bauda būtų akivaizdžiai per didelė ir neteisinga. Laboratorijų ir metodų ginčų kontekste pateiktuose šaltiniuose reikšminga tai, kad Tabako kontrolės įstatymo 6 straipsnis akreditaciją ir ISO metodus tiesiogiai sieja su dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio cigaretėse nustatymu, o Vyriausybės nutarimo dėl gaminių bandinių paėmimo pakeitime elektroninių cigarečių ir pildyklių ėminiai siejami su jų paėmimo ir perdavimo akredituotai atitikties vertinimo įstaigai tvarka

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra toks, kad VVTAT, remdamasi Tabako kontrolės įstatymo 9⁷ straipsnio 1 dalimi, toliau tikrina gaminių ženklinimą, sudėtį ir kokybę, o nustačiusi neatitiktį inicijuoja taisomuosius veiksmus, pašalinimą ar atšaukimą iš rinkos pagal 9⁷ straipsnio 3 dalį. Antrasis scenarijus – pardavėjui ar kitam realizuojančiam asmeniui taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 170¹ straipsnį, kartu privalomai konfiskuojant pažeidimo įrankiu buvusį daiktą. Trečiasis scenarijus – ginčas persikelia į teismą pagal Tabako kontrolės įstatymo 33 straipsnį, o sankcijos vykdymas sustabdomas iki teismo proceso baigties, todėl valstybės institucijos priimtas nutarimas iš karto nesukuria realaus išieškojimo rezultato. Ketvirtasis scenarijus – teismas sankciją palieka galioti, ją sumažina remdamasis 33 straipsnio 3 dalimi arba, licencijos klausimu, pagal 33 straipsnio 4 dalį nusprendžia netaikyti licencijos galiojimo panaikinimo, jeigu tai būtų akivaizdžiai neproporcinga. Tai praktiškai svarbu vartotojams, nes rinkoje esančio gaminio leistinumas priklauso nuo sudėties, kokybės ir pranešimo reikalavimų, o ne vien nuo pardavėjo deklaracijų. Tai svarbu pardavėjams ir platintojams, nes jų pareigos nesibaigia gaminio įsigijimu iš tiekėjo: pagal 9⁷ straipsnio 3 dalį jie turi veikti, kai paaiškėja neatitiktis ar pavojus. Tai svarbu gamintojams ir importuotojams, nes 9³ straipsnis jų pareigas perkelia į etapą iki pateikimo rinkai, nustatydamas šešių mėnesių pranešimo terminą ir sudėties atskleidimo pareigą. Institucijoms tai svarbu dėl įrodinėjimo: kuo dažniau ginčijami tyrimo metodai, akreditacija ir procedūros, tuo didesnę reikšmę įgyja aiškus ėminių paėmimo, tyrimo ir nutarimo motyvavimo atitikimas teisės aktuose nustatytai tvarkai

📄 Originalas — KaunoDiena.lt🕐 09:36
Ministerija planuoja kreiptis į Baltarusiją dėl Celofano ekstradicijos 🔗
Kaip Eltai nurodė Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja Eglė Mažuolė, arešto orderis dėl A. Kandroto-Celofano, kuris, kaip įtariama, išvyko į Baltarusiją, išduotas dar birželio pabaigoje. „(...) 2026 m…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas 16 straipsnis (statute)
3. Kaltinamasis turi teisę: žinoti, kuo jis kaltinamas, ir gauti kaltinamojo akto nuorašą; susipažinti teisme su byla; nustatyta tvarka pasidaryti reikiamų dokumentų…
3. Kaltinamasis turi teisę: žinoti, kuo jis kaltinamas, ir gauti kaltinamojo akto nuorašą; susipažinti teisme su byla; nustatyta tvarka pasidaryti reikiamų dokumentų išrašus arba nuorašus; turėti gynėją; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; teikti įrodymus ir dalyvauti juos tiriant; nagrinėjimo teisme metu užduoti klausimus; duoti paaiškinimus apie teismo tiriamas bylos aplinkybes ir pareikšti savo nuomonę dėl kitų nagrinėjimo teisme dalyvių pareikštų prašymų; dalyvauti baigiamosiose kalbose, kai nėra gynėjo; kreiptis į teismą paskutiniu žodžiu; apskųsti teismo nuosprendį ir nutartis. 4. Kaltinamasis, dėl kurio yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis, tampa nuteistuoju, o kaltinamasis, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, tampa išteisintuoju. 23 straipsnis. Kaltinamasis aktas Kaltinamasis aktas yra prokuroro priimtas dokumentas, kuriuo baigiamas ikiteisminis tyrimas, aprašoma nusikalstama veika, nurodomi duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, ir baudžiamasis įstatymas, numatantis tą veiką. 24 straipsnis. Kasacinė instancija Kasacinė instancija yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Jis nagrinėja bylas pagal skundus dėl įsiteisėjusių nuosprendžių ar nutarčių. 25 straipsnis. Kasacinis skundas Kasacinis skundas yra skundas, paduodamas įstatymų nustatyta tvarka dėl įsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties. 26 straipsnis. Kasatorius Kasatorius yra kasacinį skundą padavęs asmuo. 27 straipsnis. Nakties metas Nakties metas yra paros laikas nuo 22 iki 6 valandos. 28 straipsnis. Nukentėjusysis 1. Nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar moralinės žalos. Asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi. 2. Nukentėjusysis ir jo atstovas turi teisę: teikti įrodymus; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; ikiteisminio tyrimo metu ir teisme susipažinti su byla; dalyvauti bylą nagrinėjant teisme; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus, taip pat apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį; pasakyti baigiamąją kalbą. 3. Nukentėjusysis privalo duoti parodymus. Jis prisiekia ir atsako už melagingus parodymus kaip liudytojas. 29 straipsnis. Nuosprendis
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas 59 straipsnis (statute)
2. Sprendimą dėl suimto arba nuteisto asmens laikino perdavimo kitai valstybei ir šio perdavimo sąlygų priima Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. V…
2. Sprendimą dėl suimto arba nuteisto asmens laikino perdavimo kitai valstybei ir šio perdavimo sąlygų priima Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. V skyrius Liudytojai, ekspertai IR SPECIALISTAI PIRMASIS SKIRSNIS Liudytojai 78 straipsnis. Liudytojas Kaip liudytojas gali būti šaukiamas kiekvienas asmuo, apie kurį yra duomenų, kad jis žino kokių nors reikšmės bylai išspręsti turinčių aplinkybių. 79 straipsnis. Asmenys, kurie negali būti liudytojais Liudytoju negali būti asmuo, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos pažymą arba teismo psichiatro ar teismo mediko išvadą dėl fizinių ar psichinių trūkumų nesugeba teisingai suvokti reikšmingų bylai aplinkybių ir duoti dėl jų parodymus. 80 straipsnis. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausiami kaip liudytojai Kaip liudytojas negali būti apklausiamas: 1) asmuo, kuris gali duoti parodymus apie savo paties padarytą nusikalstamą veiką; 2) teisėjas – apie teismo pasitarimų kambario paslaptį; 3) įtariamojo, kaltinamojo, išteisintojo ar nuteistojo gynėjas, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilinio atsakovo atstovai – dėl aplinkybių, kurias jie sužinojo atlikdami gynėjo arba atstovo pareigas; 4) dvasininkai – dėl to, kas jiems buvo patikėta per išpažintį; 5) viešosios informacijos rengėjai, platintojai, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) platintojo savininkai, žurnalistai – dėl to, kas pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą sudaro informacijos šaltinio paslaptį, išskyrus atvejus, kai šie asmenys patys sutinka duoti parodymus. 81 straipsnis. Liudytojo teisės Liudytojas turi teisę: 1) duoti parodymus savo gimtąja kalba ir naudotis vertėjo paslaugomis, jei apklausa vyksta jam nesuprantama kalba; 2) susipažinti su savo parodymų protokolu ir daryti jame pakeitimus bei pataisas; 3) prašyti, kad būtų daromi jo parodymų garso ir vaizdo įrašai; 4) pats surašyti parodymus; 5) įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka prašyti taikyti jam apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones; 6) gauti turėtų išlaidų atlyginimą. 82 straipsnis. Liudijimo ypatumai
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas 71 straipsnis (statute)
71 straipsnis. Asmenų išdavimas iš Lietuvos Respublikos (ekstradicija) arba perdavimas Tarptautiniam baudžiamajam teismui 1. Lietuvos Respublikos pilietis, įtariamas…
71 straipsnis. Asmenų išdavimas iš Lietuvos Respublikos (ekstradicija) arba perdavimas Tarptautiniam baudžiamajam teismui 1. Lietuvos Respublikos pilietis, įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, gali būti išduotas užsienio valstybei arba perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui tik tuo atveju, jei šį įpareigojimą nustato Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis ar Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos rezoliucija. 2. Užsienietis, įtariamas padaręs nusikalstamą veiką Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės teritorijoje, išduodamas atitinkamai valstybei arba perduodamas Tarptautiniam baudžiamajam teismui tik tuo atveju, jei šį įpareigojimą nustato Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis ar Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos rezoliucija. 3. Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis gali būti neišduodamas, jeigu: 1) padaryta veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą nelaikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu; 2) nusikalstama veika padaryta Lietuvos valstybės teritorijoje; 3) asmuo persekiojamas už politinio pobūdžio nusikaltimą; 4) asmuo už padarytą nusikalstamą veiką buvo nuteistas, išteisintas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės; 5) asmeniui už padarytą nusikaltimą kitoje valstybėje gali būti taikoma mirties bausmė; 6) suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar vykdymo senaties terminas; 7) asmuo atleistas nuo bausmės pagal amnestijos aktą arba malonės tvarka; 8) yra kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytų pagrindų. 4. Asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga, už nusikalstamas veikas, dėl kurių jie buvo persekiojami užsienyje, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus nebaudžiami ir užsienio valstybėms neišduodami, išskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7 straipsnyje numatytus atvejus. 5. Jeigu užsienio valstybė po to, kai Lietuvos Respublika jai išdavė asmenį, pateikia prašymą dėl šio asmens baudžiamojo persekiojimo ar paskirtos bausmės vykdymo už nusikalstamą veiką, dėl kurios jis nebuvo prašytas išduoti, arba prašymą dėl šio asmens išdavimo trečiajai valstybei, šį prašymą nagrinėja ir sutikimą duoda Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra gali motyvuotai nesutikti dėl asmens baudžiamojo persekiojimo ar bausmės vykdymo už nusikalstamą veiką, dėl kurios asmuo nebuvo prašytas išduoti, arba dėl šio asmens išdavimo trečiajai valstybei, jeigu yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9 straipsnyje nustatyti neišdavimo pagrindai ir (ar) sąlygos. 6. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros sutikimą dėl išduoto asmens baudžiamojo persekiojimo ar paskirtos bausmės vykdymo už nusikalstamą veiką, dėl kurios jis nebuvo prašytas išduoti, arba dėl šio asmens perdavimo Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar išdavimo trečiajai valstybei patvirtina Vilniaus apygardos teismo teisėjas.
Analizė

Konkretus klausimas yra ar 2026 m. birželio 29 d. išduotas Europos arešto orderis gali būti realus A. Kandroto perdavimo iš Baltarusijos pagrindas, ar Lietuvos institucijoms būtina remtis atskiru ekstradicijos prašymu dėl jau įsiteisėjusios pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymo. Stipresnis argumentas yra antrasis: naujienoje minima, kad Kauno apygardos teismas jau 2026 m. birželio 30 d. kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl ekstradicijos, o ministerija rengia dokumentus ir vertimus Baltarusijos institucijoms. Tai rodo, kad Europos arešto orderis čia veikia ne kaip pakankamas perdavimo iš Baltarusijos mechanizmas, o kaip Lietuvos vidaus ir ES erdvės procesinis signalas, kurį už Baltarusijos ribų turi pakeisti ekstradicijos procedūra.

Teisinis pagrindas: BPK 71-1 straipsnio 1 dalis numato asmens perdavimą pagal Europos arešto orderį, kai asmuo įtariamas arba neatlikęs laisvės atėmimo bausmės Europos arešto orderį išdavusioje valstybėje; 2 dalis nustato 10 dienų terminą, kai asmuo sutinka būti perduotas, ir 60 dienų terminą nuo suėmimo kitais atvejais. Tačiau šios normos tekstas reguliuoja perdavimą pagal Europos arešto orderį, o ne trečiosios valstybės, tokios kaip Baltarusija, ekstradiciją į Lietuvą. BPK 71 straipsnis, nors pateiktame tekste kalba apie asmenų išdavimą iš Lietuvos Respublikos, aiškiai parodo ekstradicijos logiką: išdavimas siejamas su tarptautine sutartimi arba kitu tarptautiniu įpareigojimu, o ne vien nacionaliniu teismo orderiu. Todėl Lietuvos prašymo sėkmė priklausys ne nuo paties Europos arešto orderio terminų, bet nuo taikytino ekstradicijos pagrindo ir Baltarusijos kompetentingų institucijų sprendimo.

Praktinė reikšmė: Praktikoje svarbiausia atskirti tris procesinius sluoksnius: įsiteisėjusį Apeliacinio teismo nuosprendį dėl finansinių nusikaltimų, kuriuo paskirta pusketvirtų metų bausmė; neįsiteisėjusius ar dar nebaigtus procesus, kuriuose sprendimai laukiami rugsėjį; ir patį perdavimo iš Baltarusijos klausimą. Ekstradicijos prašymą teisiškai stipriausia grįsti būtent įsiteisėjusios bausmės vykdymu, nes BPK 16 straipsnio 4 dalis kaltinamąjį po apkaltinamojo nuosprendžio kvalifikuoja kaip nuteistąjį, o BPK 24 straipsnis rodo, kad kasacija galima dėl įsiteisėjusių nuosprendžių, bet pati kasacinė stadija nepaverčia nuosprendžio neįsiteisėjusiu. Silpnesnė būtų komunikacinė linija, kuri ekstradiciją sietų su dar neįsiteisėjusiais rugsėjį laukiamais sprendimais, nes jie kol kas negali būti pristatomi kaip galutinis bausmės vykdymo pagrindas. Papildoma rizika yra specialumo principas: pagal BPK 63 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą taisyklę asmuo perduodamas tik dėl orderyje nurodytos veikos ar paskirtos bausmės vykdymo, todėl kiti procesai ir būsimos bausmės turėtų būti procesiškai atskirai suvaldytos, o ne automatiškai „prikabinamos“ prie šio perdavimo.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar Lietuvos institucijos gali pasiekti A. Kandroto-Celofano perdavimą Lietuvai iš Baltarusijos paskirtai laisvės atėmimo bausmei vykdyti ir kokiu mechanizmu tai daroma. Europos arešto orderio išdavimą dėl asmens, kuris įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteistas laisvės atėmimo bausme, bet nuo jos atlikimo pasislėpė Europos Sąjungos valstybėje narėje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 69¹ straipsnio 2 dalis. Kai kreipiamasi į Baltarusiją, pagrindas persikelia į ekstradicijos ir tarptautinių sutarčių lauką: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 71 straipsnio 1–3 dalis ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9 straipsnį, nurodytą pateiktame pranešime dėl JT konvencijos prieš kankinimą, išdavimas siejamas su tarptautine sutartimi arba Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija. Ryšį su Baltarusija pateiktuose šaltiniuose patvirtina Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose pateikimas ratifikuoti bei nuostata, kad analogiškos ekstradicijos taisyklės įtvirtintos dvišalėse teisinės pagalbos sutartyse, įskaitant sutartį su Baltarusija. Procesinis statusas taip pat svarbus: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 16 straipsnio 4 dalį asmuo, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, tampa nuteistuoju. Todėl dabartinio kreipimosi objektas yra ne visos A. Kandroto-Celofano bylos, o žinioje įvardytas įsiteisėjęs nuosprendis ir juo paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas

Teisinis vertinimas. Kauno apygardos teismo 2026 m. birželio 29 d. išduotas Europos arešto orderis atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 69¹ straipsnio 2 dalyje aprašytą situaciją tiek, kiek kalbama apie nuteistą asmenį, pasislėpusį nuo laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Tačiau 2026 m. birželio 30 d. kreipimasis į Teisingumo ministeriją dėl ekstradicijos į Lietuvos Respubliką rodo kitą praktinį veiksmą: dokumentai turi būti nukreipti į Baltarusijos kompetentingas institucijas ne kaip Europos Sąjungos tarpusavio perdavimo procedūra, o kaip ekstradicijos prašymas. Pateiktuose šaltiniuose Teisingumo ministerijos veiksmai teisiškai reikšmingi kaip dokumentų parengimo, vertimo ir kreipimosi į užsienio kompetentingas institucijas etapas. Lietuvos institucijų materialus tikslas yra aiškus: užtikrinti įsiteisėjusiu nuosprendžiu paskirtos pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmės atlikimą. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 71¹ straipsnio 3–4 dalyse nustatyti dešimties, šešiasdešimties ir galimo trisdešimties dienų pratęsimo terminai taikomi asmens perdavimui pagal Europos arešto orderį, kai sprendimą dėl perdavimo priima Lietuvos teismas. Šie terminai nėra Baltarusijai adresuoto Lietuvos ekstradicijos prašymo sprendimo terminas. Europos arešto orderio kontekste Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 63 straipsnio 5 dalis įtvirtina specialumo taisyklę: asmuo perduodamas tik dėl orderyje nurodyto baudžiamojo persekiojimo arba paskirtos bausmės vykdymo. To paties straipsnio 6 dalis numato, kad vėlesnį prašymą dėl kitų veikų ar perdavimo trečiajai valstybei nagrinėja ir sutikimą duoda Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Šios normos neleidžia Europos arešto orderio automatiškai paversti bendru instrumentu visoms kitoms A. Kandroto-Celofano byloms. Kitose bylose jo procesinės teisės vertinamos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 16 straipsnio 3 dalį: teisę turėti gynėją, teikti prašymus, įrodymus, dalyvauti juos tiriant, duoti paaiškinimus, tarti paskutinį žodį ir skųsti nuosprendžius bei nutartis. Todėl rugsėjį 2026 m. laukiami sprendimai viešosios tvarkos ir riaušių prie Seimo bylose yra atskiri procesiniai įvykiai, o ne dabartinio ekstradicijos prašymo būtina prielaida. Kasacinė stadija, jei ji atsirastų dėl įsiteisėjusių nuosprendžių ar nutarčių, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 24 ir 25 straipsnius priklausytų Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir būtų vykdoma kasacinio skundo tvarka

Pasekmės. Jeigu Baltarusijos kompetentingos institucijos patenkins ekstradicijos prašymą, praktinė pasekmė būtų A. Kandroto-Celofano perdavimas Lietuvai tam, kad būtų pradėtas arba užtikrintas įsiteisėjusios laisvės atėmimo bausmės vykdymas. Tokiu atveju kitos jo bylos nesusilieja su šiuo prašymu vien dėl to, kad jos minimos žinioje; jos toliau turi būti nagrinėjamos laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 16 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų kaltinamojo teisių. Jeigu prašymo vykdymas užsitęs arba nebus patenkintas, įsiteisėjęs nuosprendis Lietuvoje išlieka vykdytinas, bet realus bausmės atlikimas priklausys nuo asmens faktinio perdavimo arba buvimo Lietuvos jurisdikcijoje. Praktiškai tai svarbu Teisingumo ministerijai, nes ji turi parengti ekstradicijos dokumentus ir vertimus, teismams, nes jie vykdo įsiteisėjusius sprendimus ir tęsia kitas bylas, ir prokuratūrai, nes atskirose bylose ji palaiko kaltinimą bei formuluoja bausmės siūlymus. Pačiam A. Kandrotui-Celofanui svarbiausia tai, kad viena byla jau sukuria nuteistojo statusą ir bausmės vykdymo riziką, o kitose bylose jam išlieka procesinės gynybos ir skundimo teisės. Todėl artimiausia teisinė eiga priklausys ne vien nuo rugsėjį 2026 m. skelbiamų sprendimų, o pirmiausia nuo to, ar Baltarusijos institucijos pagal taikytiną tarptautinių sutarčių pagrindą įvykdys Lietuvos prašymą dėl perdavimo

📄 Originalas — ekspertai.eu🕐 09:38
Po Konstitucinio Teismo sprendimo – viltis anksčiau išeiti ir K. Bartoševičiui 🔗
Konstituciniam Teismui nutarus, kad vaikus seksualiai išnaudoję nuteistieji gali būti paleidžiami lygtinai, jeigu jų nusikalstamumo rizika yra žema ir jie atitinka kitas nustatytas sąlygas, dalis šių nuteistųjų gali tikėtis iš įkalinimo…
Faktų patikra:
🔴 PaneigtaKonstituciniam Teismui nutarus, vaikus seksualiai išnaudoję nuteistieji gali būti paleidžiami lygtinai, jeigu jų nusikaltstamumo rizika yra žema ir jie atitinka kitas nustatytas sąlygas
⚪ NepatikrintaK. Bartoševičius nuteistas septynerių metų laisvės atėmimo bausme už pedofilinius nusikaltimus prieš vaikus
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 82 straipsnis (statute)
82 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taikymo pagrindai 1. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurių nusikalstamo…
82 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taikymo pagrindai 1. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurių nusikalstamo elgesio rizika žema arba kurie padarė akivaizdžią pažangą ją mažindami, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus nuteistuosius, gali būti lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos atlikę tokią bausmės dalį: 1) vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės – asmenys, nuteisti už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo, taip pat nepilnamečiai ir kiti nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija ketverių metų laisvės atėmimo; 2) pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija ketverius metus, bet neviršija dešimt metų laisvės atėmimo; 3) du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija dešimt metų, bet neviršija dvidešimt penkerių metų laisvės atėmimo. 2. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kuriems iš dalies atidėtas bausmės vykdymas buvo panaikintas, taip pat kuriems lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos buvo panaikintas ir jie teismo nutartimi buvo pasiųsti atlikti likusios nuosprendžiu paskirtos bausmės dalies, gali būti lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, jeigu jų nusikalstamo elgesio rizika žema arba jie padarė akivaizdžią pažangą ją mažindami ir nuo teismo nutarties dėl bausmės vykdymo atidėjimo ar lygtinio paleidimo panaikinimo ir pasiuntimo į laisvės atėmimo vietų įstaigą vykdymo pradžios yra atlikę vienus metus laisvės atėmimo bausmės. 3. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus nuteistuosius, taip pat tuos, kurių nusikalstamo elgesio rizika didelė ir kurie nedaro pažangos, kad ją sumažintų, nuteistuosius, atliekančius bausmę už labai sunkius nusikaltimus, ir nuteistuosius, atliekančius bausmę už sunkius nusikaltimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso XVIII, XX, XXI, XXXV skyriuose), atlikę tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, lygtinai paleidžiami iš laisvės atėmimo vietų įstaigos ir jiems taikoma intensyvi priežiūra. 4. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, sutinkantys, kad jiems būtų taikoma intensyvi priežiūra, vadovaujantis šio straipsnio 1 ir 2 dalimis, gali būti lygtinai paleisti iki devynių mėnesių anksčiau, negu nustatyta šiose dalyse. 5. Uždaro tipo bausmės atlikimo vietoje terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems, taip pat tiems, kuriems paskirta šio kodekso 79 straipsnio 2 dalyje nurodyta drausminė nuobauda, ir nuteistiesiems, bausmės atlikimo metu padariusiems administracinį nusižengimą, lygtinio paleidimo taikymas atidedamas tol, kol jie bus perkelti į pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietą ir įvykdys šio kodekso 79 straipsnio 2 dalyje nurodytas drausminę ir (ar) administracinę nuobaudas ar administracinio poveikio priemonę, ir tris mėnesius nuo šių sąlygų atsiradimo. 6. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems nuteistiesiems lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taiko lygtinio paleidimo komisija. 7. Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalyje nurodytiems nuteistiesiems lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taiko vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismas nutartimi dėl lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos patvirtinimo. 8. Likusį neatliktos laisvės atėmimo bausmės laikotarpį lygtinai paleistiems iš laisvės atėmimo vietų įstaigos nuteistiesiems vykdoma probacija. Probacijos vykdymo, jos sąlygų keitimo ir probacijos panaikinimo tvarka nustatyta Probacijos įstatyme.
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 85 straipsnis (statute)
85 straipsnis. Lygtinio paleidimo taikymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, likus dvidešimt darbo dienų iki nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš bausmės…
85 straipsnis. Lygtinio paleidimo taikymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, likus dvidešimt darbo dienų iki nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš bausmės atlikimo vietos pagal šio kodekso 82 straipsnio 1, 2 ar 4 dalį, pateikia lygtinio paleidimo komisijai socialinio tyrimo išvadą, kurioje turi būti pateikiama informacija apie šiam nuteistajam taikytas resocializacijos priemones ir jų įgyvendinimo rezultatus, jo nusikalstamo elgesio riziką ir su šia rizika susijusius pokyčius bausmės atlikimo metu. 2. Lygtinio paleidimo komisija ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos socialinio tyrimo išvados gavimo dienos apsvarsto socialinio tyrimo išvadoje pateiktą informaciją ir priima motyvuotą nutarimą taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos arba jo netaikyti. Jeigu, lygtinio paleidimo komisijai svarstant nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą, paaiškėja šio kodekso 82 straipsnio 5 dalyje nurodytos aplinkybės, laisvės atėmimo vietų įstaiga raštu apie tai praneša lygtinio paleidimo komisijai, o ši šioje dalyje nurodyto sprendimo priėmimą atideda šio kodekso 82 straipsnio 5 dalyje nustatytam laikotarpiui. 3. Lygtinio paleidimo komisijai priėmus nutarimą šio kodekso 82 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytam nuteistajam taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, šio nutarimo nuorašas per dvi darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas nuteistajam ir išsiunčiamas prokurorui. Pasibaigus šio kodekso 86 straipsnyje nustatytam lygtinio paleidimo komisijos nutarimo apskundimo terminui, taip pat tuo atveju, kai šis nutarimas nebuvo apskųstas, jo nuorašas ne vėliau kaip kitą darbo dieną įteikiamas laisvės atėmimo vietų įstaigai, kuri, suėjus šio kodekso 82 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam terminui, paleidžia nuteistąjį iš bausmės atlikimo vietos. 4. Lygtinio paleidimo komisijos nutarimas šio kodekso 82 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punkte arba 2 dalyje nurodytam nuteistajam taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos per dvi darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismui, o nutarimo nuorašas įteikiamas nuteistajam ir išsiunčiamas prokurorui. Kartu su šiuo nutarimu teismui įteikiama nuteistojo asmens byla. 5. Kai lygtinio paleidimo komisija priima nutarimą netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos arba teismas priima nutartį nepatvirtinti lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą, lygtinio paleidimo komisija nutarimu pateikia laisvės atėmimo vietų įstaigai ir (ar) nuteistajam motyvuotas rekomendacijas dėl šio nuteistojo resocializacijos ir (ar) jo nusikalstamo elgesio rizikos mažinimo, nustato šių rekomendacijų įgyvendinimo terminą ir pakartotinio svarstymo dėl nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos datą. Šis pakartotinis svarstymas negali vykti vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo lygtinio paleidimo komisijos nutarimo netaikyti lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos arba šioje dalyje nurodytos teismo nutarties nepatvirtinti lygtinio paleidimo komisijos nutarimo priėmimo dienos.
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 87 straipsnis (statute)
87 straipsnis. Sprendimų taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos vykdymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, gavusi lygtinio paleidimo…
87 straipsnis. Sprendimų taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos vykdymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, gavusi lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos nuorašą arba teismo potvarkį vykdyti nuteistojo lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos kartu su teismo nutarties nuorašu, paleidžia nuteistąjį iš laisvės atėmimo vietų įstaigos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą lygtinio paleidimo komisijos nutarimo nuorašą arba teismo potvarkį kartu su teismo nutarties nuorašu laisvės atėmimo vietų įstaiga pateikia Probacijos tarnybai. 3. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, lygtinai paleidusi nuteistąjį pagal šio kodekso 82 straipsnio 3 dalį, teismo nuosprendį su patvarkymu pateikia Probacijos tarnybai. 4. Teisingumo ministro nustatyta tvarka Probacijos tarnybai sudaromos sąlygos dalyvauti nuteistąjį rengiant lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos ir užtikrinama, kad lygtinai paleistam nuteistajam intensyvi priežiūra ir probacija būtų pradėta vykdyti nuo jo paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos momento. KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖS PAKEITIMAS TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME
Analizė

Ar už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui nuteistas asmuo gali remtis bendra BVK 82 straipsnio lygtinio paleidimo taisykle, jei jo rizika žema arba sumažinta.

Teisinis pagrindas: BVK 82 straipsnio 1 dalis nustato bendrą taisyklę: terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis gali būti lygtinai paleistas, jeigu jo nusikalstamo elgesio rizika žema arba jis padarė akivaizdžią pažangą ją mažindamas. Kadangi nurodyta 7 metų bausmė viršija 4 metus, bet neviršija 10 metų, pagal BVK 82 straipsnio 1 dalies 2 punktą bendras minimalus atliktinos bausmės slenkstis būtų pusė paskirtos bausmės. Tačiau pateiktas BVK 83 straipsnio tekstas nustato specialią išimtį: lygtinis paleidimas netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir ar neliečiamumui. Todėl specialioji draudimo norma yra stipresnė už bendrą BVK 82 straipsnio galimybės normą.

Tikslinimas: Straipsnio teiginys, kad po Konstitucinio Teismo sprendimo vaikus seksualiai išnaudoję nuteistieji gali būti paleidžiami lygtinai vien dėl žemos rizikos ir kitų sąlygų, pagal pateiktą šaltinį suformuluotas per plačiai. Tiksliau būtų sakyti, kad BVK 82 straipsnis numato bendrą lygtinio paleidimo modelį žemos arba mažėjančios rizikos nuteistiesiems, bet BVK 83 straipsnis atskirai pašalina jo taikymą asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Naujiena taip pat neatskiria procedūrinės galimybės svarstyti lygtinį paleidimą nuo materialios teisės būti lygtinai paleistam: BVK 85 straipsnyje numatyta socialinio tyrimo išvada ir komisijos motyvuotas nutarimas aktualūs tik tada, kai asmuo apskritai patenka į lygtinio paleidimo režimą. Todėl formuluotė apie K. Bartoševičiaus „viltį“ teisiškai pagrįsta tik tuo atveju, jei būtų įrodytas BVK 83 straipsnio draudimo netaikymas arba jo pakeitimas, o to pateikti įrodymai nepatvirtina.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis argumentas yra ne rizikos vertinimas, o normų hierarchija tarp BVK 82 straipsnio bendros taisyklės ir BVK 83 straipsnio specialaus draudimo. Advokatui ar žurnalistui pirmiausia reikėtų cituoti BVK 83 straipsnį ir tik po to aiškinti, ar konkrečiam nuteistajam šis draudimas taikomas pagal nuosprendyje kvalifikuotas veikas. BVK 87 straipsnis svarbus tik vėlesniame etape: jeigu lygtinis paleidimas teisėtai pritaikomas, paleidimas vykdomas perduodant duomenis Probacijos tarnybai ir užtikrinant, kad probacija ar intensyvi priežiūra prasidėtų nuo paleidimo momento. Didžiausia praktinė rizika šioje naujienoje yra supainioti politinę ar viešąją „galimybę tikėtis“ su teisiškai egzistuojančia teise pretenduoti į lygtinį paleidimą.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne tai, ar nuteistasis „turi teisę išeiti anksčiau“, o ar asmeniui, atliekančiam septynerių metų terminuoto laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui, gali būti taikomas lygtinis paleidimas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnį, jeigu kartu egzistuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 83 straipsnyje įtvirtintas netaikymo pagrindas. Bendrasis taikymo pagrindas nustatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 1 dalyje: terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji gali būti lygtinai paleisti, jeigu jų nusikalstamo elgesio rizika žema arba jie padarė akivaizdžią pažangą ją mažindami. Kadangi žinioje minima septynerių metų bausmė, pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 1 dalies 2 punktą aktuali formali riba būtų pusė paskirtos bausmės, nes ji viršija ketverius metus, bet neviršija dešimties metų. Tačiau specialioji kliūtis įtvirtinta Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 83 straipsnio 3 punkte: lygtinis paleidimas netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Taigi normų sankirta yra tarp Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 1 dalyje numatytos individualios rizikos ir atliktos bausmės dalies patikros ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 83 straipsnio 3 punkte įtvirtinto kategorinio netaikymo

Teisinis vertinimas. Pagal pateiktas normas vien žema nusikalstamo elgesio rizika savaime nesukuria pareigos paleisti nuteistąjį lygtinai, nes Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 1 dalyje vartojama formuluotė „gali būti lygtinai paleisti“. Šią konstrukciją patvirtina ir pozicija dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-792(2): joje pabrėžta, kad asmenys iš pataisos įstaigų gali būti, o ne privalo būti lygtinai paleisti, o sprendimui reikalingas formalus pagrindas ir materialus vertinimas, ar nuteistąjį galima toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą. Vadinasi, jeigu būtų taikomas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnis, septynerių metų bausmę atliekantis asmuo pirmiausia turėtų būti atlikęs pusę paskirtos bausmės, o tada būtų vertinama jo rizika arba pažanga ją mažinant. Vis dėlto Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 83 straipsnio 3 punktas tokią analizę sustabdo, jeigu asmuo atlieka bausmę būtent už nurodytos kategorijos nusikaltimus nepilnamečiui. Ankstesnėje Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio redakcijoje analogiškai buvo numatyta, kad lygtinai iš pataisos įstaigų nepaleidžiami asmenys, nuteisti už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Projekto Nr. XIP-1446 vertinime pažymėta, kad toks netaikymas apimtų ir nesunkius nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo kodekso 151¹ ir 153 straipsniuose, ir kad tai buvo vertinama kaip nesuderinama su ankstesne Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio logika, kur netaikymas buvo siejamas su labai sunkiais nusikaltimais arba nuteistojo elgesiu laisvės atėmimo vietoje. Tame pačiame projekto Nr. XIP-1446 vertinime taip pat akcentuota probacijos reikšmė: lygtinai paleistas asmuo yra prižiūrimas, jam teikiama socialinė pagalba ir vykdomos resocializacijos priemonės, o atsisakius lygtinio paleidimo tokie asmenys po bausmės turėtų savarankiškai integruotis į visuomenę. Procedūriškai sprendimo įgyvendinimas aprašytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 87 straipsnyje: laisvės atėmimo vietų įstaiga, gavusi lygtinio paleidimo komisijos nutarimo nuorašą arba teismo potvarkį su teismo nutarties nuorašu, paleidžia nuteistąjį. Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 87 straipsnio 2 dalį šie dokumentai pateikiami Probacijos tarnybai, o pagal 87 straipsnio 4 dalį intensyvi priežiūra ir probacija turi būti pradėta nuo paleidimo momento. Tai reiškia, kad lygtinis paleidimas nėra nekontroliuojamas išėjimas į laisvę, o bausmės vykdymo tęsinys prižiūrint Probacijos tarnybai. Jeigu kiltų ginčas dėl bausmių vykdymo institucijų ar pareigūnų veiksmų, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1 dalis numato vieno mėnesio terminą skųsti veiksmus ar sprendimus atitinkamos institucijos ar įstaigos vadovui, kuris skundą turi išnagrinėti per dvidešimt darbo dienų. Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 2 dalį vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui, o pagal 183 straipsnio 3 dalį Probacijos tarnybos direktoriaus ir Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 352 straipsnio 1 dalis leidžia teismui nuosprendžio vykdymo metu spręsti dėl nuosprendžio kylančias abejones tik tada, kai nepakeičiama nuosprendžio esmė, todėl lygtinio paleidimo klausimas pagal šiuos šaltinius vertintinas kaip bausmės vykdymo, o ne apkaltinamojo nuosprendžio esmės peržiūros klausimas

Pasekmės. Pirmasis praktinis scenarijus: jeigu taikoma Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 83 straipsnio 3 punkto taisyklė, asmuo, nuteistas už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui, nepatenka į lygtinio paleidimo taikymo lauką, net jei jo rizika būtų žema. Antrasis scenarijus: jeigu konkrečioje byloje pradedama taikyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio logika, sprendimas vis tiek priklausytų nuo atliktos bausmės dalies, nusikalstamo elgesio rizikos arba pažangos ją mažinant ir institucinio sprendimo, o ne nuo paties nuteistojo ar jo gynėjo pareiškimo. Trečiasis scenarijus susijęs su vykdymu: palankaus nutarimo ar teismo sprendimo atveju laisvės atėmimo vietų įstaiga turėtų paleisti nuteistąjį, perduoti dokumentus Probacijos tarnybai ir užtikrinti priežiūros pradžią nuo paleidimo momento pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 87 straipsnį. Ketvirtasis scenarijus yra ginčo kelias: nepalankūs bausmę vykdančios institucijos, jos vadovo, Kalėjimų departamento direktoriaus ar Probacijos tarnybos direktoriaus sprendimai gali būti tikrinami Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta apskundimo tvarka ir terminais. Praktinė reikšmė nuteistajam yra ta, kad lygtinis paleidimas galėtų sutrumpinti faktinį buvimą laisvės atėmimo vietoje, bet nepanaikintų priežiūros ir probacijos režimo. Praktinė reikšmė valstybei yra ta, kad sprendimas dėl tokios kategorijos nuteistųjų turi derinti visuomenės saugumo tikslą, individualų rizikos vertinimą ir resocializacijos priemones, kurios pateiktuose šaltiniuose laikomos svarbia lygtinio paleidimo dalimi. Praktinė reikšmė viešajai diskusijai dėl galimo grįžimo į politiką yra siauresnė: pateikti šaltiniai leidžia vertinti tik bausmės vykdymą ir lygtinį paleidimą, o ne rinkimų teisės ar politinių pareigų užėmimo sąlygas

📄 Originalas — JP.lt🕐 09:41
Rokiškyje neblaivus vyras vairavo „Škoda Octavia“ 🔗
Rokiškyje, K. Donelaičio gatvėje, neblaivus vyras vairavo automobilį „Škoda Octavia“. Vairuotojui nustatytas 2,89 promilės girtumas. Kaip pranešė Panevėžio policija, liepos 20 d., apie 13 val. 55 min., Rokiškyje, K. Donelaičio gatvėje…
Faktų patikra:
🟡 NepilnaVairuotojai laikomi neblaiviais, kai nustatomas didesnis nei 0,4 promilės girtumas
🟡 NepilnaUž vairavimą neblaiviam gresia bauda ir teisės vairuoti atėmimas
🟡 NepilnaNustačius 1,51 ir daugiau promilės girtumą taikoma baudžiamoji atsakomybė
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 2811 straipsnis (statute)
2811 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo 1. Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė…
2811 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo 1. Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 2. Asmuo atsako ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 281 straipsnis (statute)
281 straipsnis. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas 1. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė…
281 straipsnis. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas 1. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelė turtinė žala, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 3. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 4. Tas, kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų. 5. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. 6. Tas, kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų. 7. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai šiame straipsnyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 19 straipsnis (statute)
19 straipsnis. Asmens atsakomybė už nusikalstamą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 1. Asmuo, kuris…
19 straipsnis. Asmens atsakomybė už nusikalstamą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 1. Asmuo, kuris nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžiamas. 2. Asmuo, kuris baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą padarė būdamas prieš jo valią nugirdytas ar apsvaigintas ir dėl to ne visiškai sugebėdamas suvokti pavojingo nusikalstamos veikos pobūdžio arba valdyti savo veiksmų, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės. 3. Asmuo, kuris šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis padarė sunkų arba labai sunkų nusikaltimą, atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, tačiau bausmė jam gali būti švelninama remiantis šio kodekso 59 straipsniu. 20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė 1. Juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. 2. Juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę: 1) atstovauti juridiniam asmeniui arba 2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba 3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą. 3. Juridinis asmuo gali atsakyti už nusikalstamas veikas ir tuo atveju, jeigu jas juridinio asmens naudai padarė juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės. 4. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė nepašalina fizinio asmens, kuris padarė, organizavo, kurstė arba padėjo padaryti nusikalstamą veiką, baudžiamosios atsakomybės. 5. Pagal šį kodeksą neatsako valstybė, savivaldybė, valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga bei tarptautinė viešoji organizacija. IV SKYRIUS NUSIKALSTAMOS VEIKOS STADIJOS IR FORMOS 21 straipsnis. Rengimasis padaryti nusikaltimą 1. Rengimasis padaryti nusikaltimą yra priemonių ir įrankių suieškojimas ar pritaikymas, veikimo plano sudarymas, bendrininkų telkimas arba kitoks tyčinis nusikaltimo padarymą lengvinančių sąlygų sudarymas. Asmuo atsako tik už rengimąsi padaryti sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. 2. Asmuo už rengimąsi padaryti nusikaltimą atsako pagal šio straipsnio 1 dalį ir šio kodekso straipsnį, kuris numato atitinkamą baigtą nusikaltimą. Bausmė tokiam asmeniui gali būti švelninama remiantis šio kodekso 62 straipsniu. 22 straipsnis. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką 1. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką yra tyčinis veikimas ar neveikimas, kuriais tiesiogiai pradedamas daryti nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas, jeigu veika nebuvo baigta dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių. 2. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką yra ir tada, kai kaltininkas nesuvokia, jog jis veikos negali pabaigti todėl, kad kėsinasi į netinkamą objektą arba naudoja netinkamas priemones. 3. Asmuo už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką atsako pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį ir šio kodekso straipsnį, kuris numato atitinkamą baigtą nusikaltimą. Bausmė tokiam asmeniui gali būti švelninama remiantis šio kodekso 62 straipsniu. 23 straipsnis. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką 1. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą yra tada, kai asmuo savo noru nutraukia pradėtą nusikalstamą veiką suvokdamas, kad gali ją pabaigti. 2. Asmuo, savo noru atsisakęs pabaigti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, pagal šį kodeksą atsako tik tuo atveju, jeigu padarytoje veikoje yra kito nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtis. 3. Kai nusikalstamą veiką daro keli asmenys, tai savanoriškai atsisakęs ją pabaigti organizatorius ar kurstytojas pagal šį kodeksą neatsako, jeigu jis ėmėsi visų nuo jo priklausančių priemonių, kad bendrininkai nepadarytų nusikalstamos veikos, kurią jis organizavo ar sukurstė, ir ta veika nebuvo padaryta ar neatsirado jos padarinių. Be to, pagal šį kodeksą neatsako padėjėjas, jeigu jis savo noru atsisakė dalyvauti nusikalstamoje veikoje, apie tai pranešė kitiems bendrininkams ar teisėsaugos institucijoms ir ta veika nebuvo padaryta arba ji padaryta be jo pagalbos. 4. Asmuo, kuris bandė savu noru atsisakyti pabaigti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, bet nusikalstamos veikos arba jos padarinių jam nepavyko išvengti, atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, tačiau bausmė jam gali būti švelninama remiantis šio kodekso 59 straipsniu. 24 straipsnis. Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys 1. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. 2. Nusikalstamos veikos bendrininkai yra vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas. 3. Vykdytojas yra asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats arba pasitelkęs nepakaltinamus asmenis arba nesulaukusius šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenis, arba kitus asmenis, kurie dėl tos veikos nėra kalti. Jeigu nusikalstamą veiką padarė keli asmenys kartu, tai kiekvienas iš jų laikomas vykdytoju (bendravykdytoju). 4. Organizatorius yra asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs. 5. Kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti nusikalstamą veiką. 6. Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. 25 straipsnis. Bendrininkavimo formos 1. Bendrininkavimo formos yra bendrininkų grupė, organizuota grupė, nusikalstamas susivienijimas. 2. Bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. 3. Organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį. 4. Nusikalstamas susivienijimas yra tada, kai bendrai nusikalstamai veiklai – vienam ar keliems sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti – susivienija trys ar daugiau asmenų, kuriuos sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Nusikalstamam susivienijimui prilyginama antikonstitucinė grupė ar organizacija bei teroristinė grupė. 26 straipsnis. Bendrininkų baudžiamoji atsakomybė 1. Bendrininkai atsako tik už tas vykdytojo padarytas nusikalstamas veikas, kurias apėmė jų tyčia. 2. Jeigu vykdytojo nusikalstama veika nutrūko rengiantis ar pasikėsinant ją daryti, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas atsako už rengimąsi ar pasikėsinimą bendrininkaujant padaryti nusikalstamą veiką. 3. Jeigu yra vieno iš bendrininkų baudžiamąją atsakomybę šalinančių, lengvinančių arba sunkinančių aplinkybių, į jas neatsižvelgiama sprendžiant dėl kitų bendrininkų baudžiamosios atsakomybės. 4. Organizatorius, kurstytojas ar padėjėjas atsako pagal šio kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką, ir šio kodekso 24 straipsnio 4, 5 ar 6 dalį. 5. Nusikalstamo susivienijimo dalyviai, nesvarbu, koks jų vaidmuo darant nusikalstamą veiką, kurią apėmė jų tyčia, atsako pagal šio kodekso 249 straipsnį kaip vykdytojai. 27 straipsnis. Nusikaltimų recidyvas 1. Nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. Toks asmuo yra recidyvistas. 2. Nusikaltimų recidyvas yra pavojingas, o nusikaltimus padaręs asmuo teismo gali būti pripažintas pavojingu recidyvistu, jeigu šis asmuo: 1) turėdamas neišnykusį teistumą už labai sunkų nusikaltimą, padaro naują labai sunkų nusikaltimą; 2) būdamas recidyvistas, padaro naują labai sunkų nusikaltimą; 3) būdamas recidyvistas, jeigu bent vienas iš sudarančių recidyvą nusikaltimų yra labai sunkus, padaro naują sunkų nusikaltimą; 4) turėdamas tris teistumus už sunkius nusikaltimus, padaro naują sunkų nusikaltimą. 3. Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį už paskutinį nusikaltimą, atsižvelgęs į kaltininko asmenybę, nusikalstamų ketinimų įvykdymo laipsnį, į dalyvavimo darant nusikaltimus pobūdį ir kitas bylos aplinkybes, asmenį gali pripažinti pavojingu recidyvistu. 4. Teismas, spręsdamas dėl asmens pripažinimo pavojingu recidyvistu, neatsižvelgia į teistumą už nusikaltimus, kuriuos asmuo padarė būdamas jaunesnis negu aštuoniolika metų, neatsargius nusikaltimus, nusikaltimus, už kuriuos teistumas yra išnykęs ar panaikintas, taip pat užsienyje padarytus nusikaltimus, už kuriuos Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai atsakomybės nenumato. 5. Asmens pripažinimas pavojingu recidyvistu netenka galios, kai asmens teistumas išnyksta arba panaikinamas. V SKYRIUS BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIOS APLINKYBĖS 28 straipsnis. Būtinoji gintis 1. Asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas. 2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. 3. Būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika. 4. Būtinosios ginties ribas peržengęs asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, tačiau bausmė jam gali būti švelninama remiantis šio kodekso 62 straipsniu. 29 straipsnis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas 1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, kai vydamasis, stabdydamas, neleisdamas ištrūkti ar kitais veiksmais aktyviai bandančiam išvengti sulaikymo nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui padaro turtinės žalos, nesunkų sveikatos sutrikdymą arba sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo, o sulaikydamas nusikaltimo vietoje asmenį, tyčia nužudžiusį ar pasikėsinusį nužudyti, – sunkų sveikatos sutrikdymą, jeigu nusikalstamą veiką padariusio asmens kitaip nebuvo galima sulaikyti. 2. Asmens, atremiančio nusikalstamą veiką padariusio asmens pasipriešinimą, veikai taikomos šio kodekso 28 straipsnyje nustatytos būtinosios ginties taisyklės. 30 straipsnis. Profesinių pareigų vykdymas 1. Asmuo pagal šį kodeksą neatsako už žalą, kurią padarė vykdydamas profesines pareigas, jeigu jis neviršijo įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų įgaliojimų. 2. Asmuo pagal šį kodeksą atsako už žalą, kurią padarė vykdydamas profesines pareigas, jeigu jis viršijo įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytus įgaliojimus, tačiau bausmė jam gali būti švelninama remiantis šio kodekso 59 straipsniu. 31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas 1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti. 2. Asmuo, savo veiksmais sudaręs pavojingą situaciją, gali pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis tik tuo atveju, jeigu pavojinga situacija sudaryta dėl neatsargumo. 3. Asmuo negali pateisinti pareigos nevykdymo būtinojo reikalingumo nuostatomis, jeigu jis dėl profesijos, pareigų ar kitų aplinkybių privalo veikti didesnio pavojaus sąlygomis. 32 straipsnis. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas 1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis teisėtai veikė pagal nusikalstamą veiką imituojančio elgesio modelį. 2. Asmuo neatsako pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu jis nusikalstamo susivienijimo ar organizuotos grupės veikloje ir jos daromose nusikalstamose veikose dalyvavo vykdydamas teisėsaugos institucijos kitą teisėtą užduotį ir neperžengė šios užduoties ribų. 3. Jeigu, veikdamas pagal nusikalstamą veiką imituojančio elgesio modelį ar vykdydamas kitą teisėsaugos institucijos užduotį, asmuo peržengė šios užduoties ribas, jis atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, tačiau bausmė gali būti švelninama remiantis šio kodekso 59 straipsniu. 4. Teisėsaugos institucijos yra policija, kitos ikiteisminio tyrimo ir prokuratūros įstaigos, taip pat operatyvinės veiklos subjektai. 33 straipsnis. Įsakymo vykdymas 1. Asmuo neatsako pagal baudžiamąjį įstatymą už veiką, kurią jis padarė vykdydamas teisėtą įsakymą, potvarkį ar nurodymą. 2. Asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu jis įvykdė žinomai nusikalstamą įsakymą, potvarkį ar nurodymą. 3. Asmuo, atsisakęs vykdyti nusikalstamą įsakymą, potvarkį ar nurodymą, neatsako pagal baudžiamąjį įstatymą. Toks asmuo gali atsakyti pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu padarytoje veikoje yra kitos nusikalstamos veikos sudėtis. 34 straipsnis. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika 1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, dėl kurių nors ir atsiranda baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių, bet jie atlikti pateisinama profesine ar ūkine rizika visuomenei naudingam tikslui. 2. Rizika laikoma pateisinama, jeigu padaryta veika atitinka šiuolaikinį mokslą ir techniką, o nurodyto tikslo nebuvo galima pasiekti nesusijusiais su rizika veiksmais ir rizikavęs asmuo ėmėsi būtinų saugumo priemonių, kad apsaugotų nuo žalos įstatymų saugomus interesus. 35 straipsnis. Mokslinis eksperimentas 1. Asmuo, kuris atlikdamas teisėtą mokslinį eksperimentą padarė žalos, pagal šį kodeksą neatsako, jeigu eksperimentuojant remtasi mokslo aprobuotomis metodikomis, sprendžiama problema turi išskirtinės reikšmės mokslui ir eksperimentuotojas ėmėsi būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos įstatymų saugomiems interesams. 2. Mokslinis eksperimentas draudžiamas neturint apie galimus padarinius informuoto eksperimento dalyvio laisvo sutikimo. 3. Mokslinis eksperimentas draudžiamas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, su nėščia moterimi, jos vaisiumi, mažamečiu, sutrikusios psichikos asmeniu ir asmeniu, kuriam atimta laisvė. VI SKYRIUS ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS
Analizė

Konkretus klausimas yra ne ar 2,89 promilės vairavimas yra „neblaivumas“, o ar vien šio fakto pakanka baudžiamajai atsakomybei pagal BK 281-1 straipsnį, kai naujienoje nenurodytas eismo įvykis, sveikatos sutrikdymas ar didelė turtinė žala.

Teisinis pagrindas: BK 281-1 straipsnio 1 dalis kriminalizuoja motorinės transporto priemonės vairavimą, kai vairuotojui nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, ir numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų. Todėl Rokiškyje 2026 m. liepos 20 d. 13.55 val. „Škoda Octavia“ vairavusiam 1972 m. gimusiam vyrui nustatytos 2,89 promilės savaime peržengia baudžiamosios atsakomybės slenkstį, jei įrodytas pats vairavimo faktas. BK 281 straipsnis, priešingai, sieja atsakomybę su eismo įvykiu ir padariniais, pavyzdžiui, nesunkiu sveikatos sutrikdymu ar didele turtine žala, kurių naujiena nemini. BK 72 straipsnis papildomai svarbus dėl automobilio: jei „Škoda Octavia“ priklauso kaltininkui ir laikoma nusikalstamos veikos priemone, konfiskavimas pagal 72 straipsnio 3 dalį tampa privalomas.

Tikslinimas: Naujienos nuoroda į BK 281 straipsnį yra teisiškai per plati ir, pagal pateiktus faktus, silpnesnė už BK 281-1 kvalifikaciją, nes BK 281 reikalauja eismo įvykio ir konkrečių padarinių, o jie nenurodyti. Teiginys, kad vairuotojai laikomi neblaiviais virš 0,4 promilės, yra nepilnas: pateikta Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo formuluotė nustato bendrą 0,4 promilės ribą, bet pažymi specialias vairuotojų kategorijas, kurioms taikomas griežtesnis režimas. Teiginys apie baudą ir teisės vairuoti atėmimą taip pat nepakankamai tikslus, nes sankcijų rūšis priklauso nuo konkretaus neblaivumo dydžio ir taikomo ANK ar BK režimo. Teiginį apie 1,51 promilės reikėtų formuluoti taip: baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281-1 kyla ne už patį girtumą, o už vairavimą arba praktinio vairavimo mokymą esant 1,51 ir daugiau promilių neblaivumui.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis kaltinimo pagrindas pagal pateiktus faktus yra BK 281-1, o ne BK 281, nes 2,89 promilės leidžia remtis formaliu nusikalstamos veikos sudėties slenksčiu be būtinybės įrodinėti eismo įvykio padarinius. Gynybai reikšmingiausia tikrinti ne abstraktų „neblaivumo“ faktą, o matavimo teisėtumą, vairavimo fakto įrodymus ir transporto priemonės nuosavybę, nes būtent nuo jos gali priklausyti BK 72 straipsnio konfiskavimo pasekmės. Žurnalistams ir teisininkams verta vengti automatiškai kartoti „pagal BK 281“, kai naujienoje aprašytas tik 1,51+ promilės vairavimas be eismo įvykio, nes tai keičia ir įrodinėjimo dalyką, ir praktines sankcijų rizikas.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar 2026 m. liepos 20 d. Rokiškyje automobilį „Škoda Octavia“ vairavusiam asmeniui, kuriam nustatytas 2,89 promilės neblaivumas, taikytina baudžiamoji atsakomybė už transporto priemonės vairavimą neblaiviam. Šis klausimas pirmiausia sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281^1 straipsnio 1 dalį, kuri baudžia asmenį, vairavusį motorinę transporto priemonę, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1–4 dalys reikšmingos tik tiek, kiek jos sieja kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimą su eismo įvykiu ir padariniais žmogaus sveikatai arba didele turtine žala. Kadangi žinioje nurodytas pats vairavimas esant 2,89 promilės neblaivumui, pagrindinė kvalifikavimo norma pagal pateiktus šaltinius yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281^1 straipsnio 1 dalis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 19 straipsnio 1 dalis papildomai nustato, kad asmuo, nusikalstamą veiką padaręs apsvaigęs nuo alkoholio, nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžiamas

Teisinis vertinimas. Nustatytas 2,89 promilės neblaivumas gerokai viršija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281^1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 1,51 promilės ribą, todėl pati vairavimo aplinkybė sudaro baudžiamosios atsakomybės taikymo pagrindą pagal šią normą. Šiai veikai pagal tą pačią dalį numatytos alternatyvios bausmės: bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281^1 straipsnio 2 dalis reiškia, kad atsakomybė galima ir tada, kai šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika padaryta dėl neatsargumo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 2 dalis apimtų neblaivaus vairuotojo padarytą kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimą, jeigu dėl to įvyktų eismo įvykis, būtų nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba padaryta didelė turtinė žala. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 3 ir 4 dalys taikomos sunkesnių padarinių, susijusių su sunkiu sveikatos sutrikdymu, atvejais, o 4 dalis atskirai įvardija veiką, padarytą neblaiviam ar apsvaigusiam. Pateiktoje žinioje nurodytas pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl procesiškai reikšmingi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis, leidžiantis proceso dalyviams ir kitiems asmenims pateikti daiktus bei dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Baudžiamojo proceso kodekso 99 straipsnis nustato, kad baudžiamojo proceso terminai apibrėžia procesinių veiksmų pradžios, atlikimo ar pabaigos laiką, o 100 straipsnis reglamentuoja jų skaičiavimą valandomis, dienomis ir mėnesiais. Neblaivumo nustatymo procedūrai svarbios Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 2.3 punkto nuostatos: tikrinimas atliekamas metrologiškai patikrintomis specialiosiomis techninėmis priemonėmis pagal iškvėptame ore esančią etilo alkoholio koncentraciją. Tų pačių taisyklių 3 punktas numato, kad policijos pareigūnai tikrina įtariamą neblaivų transporto priemonės vairuotoją, o kai iškvėptame ore nustatoma daugiau kaip 1,5 promilės etilo alkoholio koncentracija, asmuo pristatomas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą medicininei apžiūrai. Kardomosios priemonės gali būti svarstomos pagal Baudžiamojo proceso kodekso 119 straipsnį, jeigu jų reikia užtikrinti įtariamojo dalyvavimą procese, netrukdomą tyrimą, bylos nagrinėjimą, nuosprendžio įvykdymą arba užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Baudžiamojo proceso kodekso 120 straipsnyje tarp kardomųjų priemonių nurodyti suėmimas, intensyvi priežiūra, namų areštas, užstatas, dokumentų paėmimas, įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Administracinių nusižengimų kodekso 427 straipsnio 1 dalyje aprašyta pakartotinio vairavimo neblaiviam atsakomybė taikoma intervalui nuo 0,41 iki 1,5 promilės, todėl 2,89 promilės atvejis pagal pateiktas normas patenka į baudžiamosios, o ne šios administracinės atsakomybės ribą. Administracinių nusižengimų kodekso 427 straipsnio 2 dalis nurodo privalomą teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų už tame straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, tačiau ši nuostata reikšminga kaip administracinės atsakomybės režimo palyginimas su baudžiamosios atsakomybės slenksčiu

Pasekmės. Realistiškiausia eiga pagal pateiktus šaltinius yra ikiteisminio tyrimo tęsimas dėl vairavimo esant 1,51 ir daugiau promilių neblaivumui, renkant bei tikrinant neblaivumo nustatymo, vairavimo fakto ir transporto priemonės valdymo duomenis. Jeigu tyrime surinkti duomenys pagrįs, kad vyras vairavo motorinę transporto priemonę būdamas 2,89 promilės neblaivumo, jam gali grėsti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281^1 straipsnio 1 dalyje numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Jeigu paaiškėtų eismo įvykio ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnyje nurodytų padarinių aplinkybės, kvalifikavimas galėtų būti vertinamas pagal atitinkamas šio straipsnio dalis. Jeigu ikiteisminio tyrimo metu atsirastų Baudžiamojo proceso kodekso 212 straipsnyje nurodytų pagrindų, ikiteisminis tyrimas galėtų būti nutrauktas, pavyzdžiui, kai nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę. Ši situacija praktiškai svarbi vairuotojui, nes 2,89 promilės rodiklis pagal pateiktas normas perkelia bylą į baudžiamosios atsakomybės sritį. Ji taip pat svarbi policijai ir prokuratūrai, nes neblaivumo patikrinimo bei medicininės apžiūros procedūra tampa esminiu įrodymų patikimumo klausimu. Kitiems eismo dalyviams ši byla svarbi tiek, kiek baudžiamojo proceso priemonės pagal Baudžiamojo proceso kodekso 119 straipsnį gali būti taikomos siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms

📄 Originalas — Ekonomika.lt🕐 09:44
Bendruomenių energetiniai kooperatyvai: kaip gyventojai kartu investuoja į atsinaujinančią energiją 🔗
Bendruomenių energetiniai kooperatyvai: kaip gyventojai kartu investuoja į atsinaujinančią energiją Lietuvoje vis dažniau kalbama apie energetinį savarankiškumą ir vietos bendruomenių vaidmenį. Vienas praktiškiausių būdų gyventojams…
Faktų patikra:
✅ PatvirtintaNuotoliniai gaminantys vartotojai ir energijos bendrijos sudaro teisinį pagrindą, kad projekto dalyviai galėtų įsirašyti pagamintą energiją savo sąskaitose, net jei elektrinė fiziškai stovi kitur.
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 222 straipsnis (statute)
222 straipsnis. Piliečių energetikos bendrijos 1. Piliečių energetikos bendrija yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos asociacijų…
222 straipsnis. Piliečių energetikos bendrijos 1. Piliečių energetikos bendrija yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo pagrindu įsteigtas juridinis asmuo ar kitos teisinės formos juridinis asmuo, kuris pagal tą teisinę formą reglamentuojančius įstatymus yra pelno nesiekiantis asmuo, kuris pagal steigimo sutartį ir (ar) įstatus ar kitus juridinio asmens steigimo dokumentus, gali vartoti elektros energiją (dalytis elektros energija) ir vykdyti elektros energijos gamybos, įskaitant gamybą iš atsinaujinančių išteklių, tiekimo, paklausos telkimo, energijos kaupimo veiklą, teikti energijos vartojimo efektyvumo paslaugas ir (ar) elektromobilių įkrovimo paslaugas arba savo dalininkams, nariams ar dalyviams teikti kitas su veikla elektros energetikos sektoriuje susijusias paslaugas, išskyrus skirstymą, ir kuris, tenkindamas šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, šio straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka yra įgijęs piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą. 2. Piliečių energetikos bendrijos veikla yra pagrįsta savanorišku ir atviru dalininkų, narių ar dalyvių, atitinkančių šio straipsnio 5 dalyje nurodytus reikalavimus, dalyvavimu. 3. Piliečių energetikos bendrijos steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytas pagrindinis tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalininkams, nariams ar dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas. 4. Viešųjų įstaigų įstatymas, Asociacijų įstatymas, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, Sodininkų bendrijų įstatymas ar kitas konkrečios teisinės formos juridinį asmenį reglamentuojantis įstatymas piliečių energetikos bendrijai taikomi tiek, kiek šiame įstatyme nenustatyta kitaip. 5. Piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kai to nedraudžia juridinių asmenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, teisinę formą reglamentuojantys įstatymai. Šie subjektai, būdami piliečių energetikos bendrijos dalininkai, nariai ar dalyviai, nepraranda savo, kaip buitinių vartotojų, gaminančių vartotojų arba aktyviųjų vartotojų, turimų teisių ir pareigų, išskyrus vartotojo teisę rinktis energijos tiekėją, kuri gali būti apribota teise rinktis piliečių energetikos bendrijos energijos tiekėją balsuojant dėl piliečių energetikos bendrijos energijos tiekėjo piliečių energetinės bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Įgyvendinant piliečių energetikos bendrijos teises ir pareigas, teisę priimti sprendimus piliečių energetikos bendrijoje turi fiziniai asmenys, labai mažos ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir savivaldybių tarybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. 6. Viešoji įstaiga, asociacija, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kitos teisinės formos juridiniai asmenys, kurie pagal tą teisinę formą reglamentuojančius įstatymus yra pelno nesiekiantys asmenys, įgyja piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikę prašymą dėl piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo. 7. Piliečių energetikos bendrijos steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose ar kituose juridinio asmens steigimo dokumentuose, be Viešųjų įstaigų įstatyme, Asociacijų įstatyme, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Sodininkų bendrijų įstatyme ar kitame konkrečios teisinės formos juridinį asmenį reglamentuojančiame įstatyme nustatytų reikalavimų, taip pat nurodoma tvarka: 1) kuria priimami sprendimai dėl pagamintos elektros energijos realizavimo; 2) dėl elektros energijos gamybos įrenginių administravimo ir priežiūros; 3) dėl pajamų, gautų vykdant elektros energijos gamybos veiklą, paskirstymo. 8. Piliečių energetikos bendrija, siekdama vykdyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklas, privalo laikytis Energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų ir šio įstatymo 16 straipsnio nuostatų dėl atitinkamos veiklos vykdymo sąlygų. 9. Skirstomųjų tinklų operatorius, taikydamas Tarybos nustatytas nediskriminacines jo teikiamų paslaugų kainas ir (ar) tarifus, bendradarbiauja su piliečių energetikos bendrijomis, siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas elektros energijos persiuntimui piliečių energetikos bendrijose. 10. Piliečių energetikos bendrijos yra finansiškai atsakingos už disbalansą, kurį jų veikla sukelia elektros energetikos rinkoje. Pagal Reglamento (ES) 2019/943 5 straipsnį jos yra už balansą atsakingos šalys ir turi sudarytą atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi arba pagal atsakomybės už balansą perdavimo sutartį savo atsakomybę už balansą perduoda kitai už balansą atsakingai šaliai. Perdavimo sistemos operatorius teikia Tarybai informaciją apie tokios sutarties sudarymą ir nutraukimą. 11. Piliečių energetikos bendrijos tiesiogiai arba per paklausos telkėjus turi teisę dalyvauti kituose elektros energijos rinkos segmentuose. 12. Piliečių energetikos bendrijos turi teisę parduoti nuosavybės ar kita teise valdomuose energijos gamybos įrenginiuose pagamintą energiją savo dalininkams, nariams ar dalyviams šiomis sąlygomis: 1) piliečių energetikos bendrijos su savo dalininkais, nariais ar dalyviais turi sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, arba atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį; 2) piliečių energetikos bendrijos savo dalininkams, nariams ar dalyviams parduoda pagamintą energiją sutartyse nustatyta kaina, kuri gali būti lygi nuliui; 3) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos dalininkai ar nariai šio įstatymo 34 straipsnio pirmajame sakinyje, 40 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; 4) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos šio įstatymo 34 straipsnio antrajame sakinyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka; 5) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais buvo sudaryta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaitoma šio įstatymo 461 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. 13. Piliečių energetikos bendrijos turi teisę parduoti nuosavybės ar kita teise valdomuose energijos gamybos įrenginiuose pagamintą elektros energiją vartotojams, kurie nėra jos dalininkai, nariai ar dalyviai, šiomis sąlygomis: 1) piliečių energetikos bendrija su vartotojais turi sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, arba atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį; 2) piliečių energetikos bendrija turi atitikti nepriklausomam tiekėjui nustatytas sąlygas ir reikalavimus ir gauti šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą leidimą; 3) jeigu su vartotojais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito vartotojai šio įstatymo 34 straipsnio pirmajame sakinyje, 40 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; 4) jeigu su vartotojais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies antrajame sakinyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka; 5) jeigu su vartotojais buvo sudaryta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaitoma šio įstatymo 461 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. 14. Taryba tikrina, prižiūri ir kontroliuoja, ar piliečių energetikos bendrijos atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus. Tarybos vykdomai piliečių energetikos bendrijų priežiūrai mutatis mutandis taikomos Energetikos įstatymo 241, 25 ir 36 straipsnių nuostatos. 15. Jeigu piliečių energetikos bendrija per 12 mėnesių nuo Tarybos sprendimo, kuriuo konstatuota, kad piliečių energetikos bendrija pažeidė šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus, priėmimo dienos pakartotinai pažeidžia šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus, Taryba sprendžia dėl piliečių energetikos bendrijos statuso panaikinimo Tarybos nustatyta tvarka. 16. Piliečių energetikos bendrija tuo pačiu metu negali būti atsinaujinančių išteklių energijos bendrija. 17. Tarybos nustatyta tvarka skirstomųjų tinklų operatorius teikia Tarybai duomenis apie piliečių energetikos bendrijų veiklą. Taryba pateiktus duomenis naudoja teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti. PENKTASIS SKIRSNIS ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMAS
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymas 16 straipsnis (statute)
16 straipsnis. Įstatymo papildymas 222 straipsniu Papildyti Įstatymą 222 straipsniu: „222 straipsnis. Piliečių energetikos bendrijos 1. Piliečių energetikos bendrija…
16 straipsnis. Įstatymo papildymas 222 straipsniu Papildyti Įstatymą 222 straipsniu: „222 straipsnis. Piliečių energetikos bendrijos 1. Piliečių energetikos bendrija yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo pagrindu įsteigtas juridinis asmuo, kuris pagal steigimo sutartį ir (ar) įstatus gali vartoti elektros energiją (dalytis elektros energija) ir vykdyti elektros energijos gamybos, įskaitant gamybą iš atsinaujinančių išteklių, tiekimo, paklausos telkimo, energijos kaupimo veiklą, teikti energijos vartojimo efektyvumo paslaugas ir (ar) elektromobilių įkrovimo paslaugas arba savo dalininkams ar nariams teikti kitas su veikla elektros energetikos sektoriuje susijusias paslaugas, išskyrus skirstymą, ir kuris, tenkindamas šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, šio straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka yra įgijęs piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą. 2. Piliečių energetikos bendrijos veikla yra pagrįsta savanorišku ir atviru dalininkų ar narių, atitinkančių šio straipsnio 5 dalyje nurodytus reikalavimus, dalyvavimu. 3. Piliečių energetikos bendrijos steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytas pagrindinis tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalininkams ar nariams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas. 4. Viešųjų įstaigų įstatymas, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas ar Sodininkų bendrijų įstatymas piliečių energetikos bendrijai atitinkamai taikomas tiek, kiek šiame įstatyme nenustatyta kitaip. 5. Piliečių energetikos bendrijos dalininkais ar nariais gali būti fiziniai asmenys, taip pat labai mažos ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, kai dalininkais ar nariais nedraudžia būti šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įstatymai. Šie subjektai, būdami piliečių energetikos bendrijos dalininkai ar nariai, nepraranda savo, kaip buitinių vartotojų, gaminančių vartotojų arba aktyviųjų vartotojų turimų teisių ir pareigų. 6. Viešoji įstaiga, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrija ar sodininkų bendrija, siekianti įgyti piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka teikdama prašymą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar gaminti elektros energiją išdavimo ar turėdama vieną iš šių leidimų, pateikia Tarybai deklaraciją dėl piliečių energetikos bendrijos atitikties šio straipsnio 1–5 dalyse nustatytiems reikalavimams, steigimo sutarties ir (ar) įstatų kopiją ir įsipareigoja, laikydamasi šio įstatymo reikalavimų, sudaryti šio straipsnio 10 dalyje nurodytą atsiskaitymo už disbalansą ar atsakomybės už balansą perdavimo sutartį. 7. Piliečių energetikos bendrijos steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose, be Viešųjų įstaigų įstatyme, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme ar Sodininkų bendrijų įstatyme nustatytų reikalavimų, taip pat nurodoma tvarka: 1) kuria priimami sprendimai dėl pagamintos elektros energijos realizavimo; 2) dėl elektros energijos gamybos įrenginių administravimo ir priežiūros; 3) dėl pajamų, gautų vykdant elektros energijos gamybos veiklą, paskirstymo. 8. Piliečių energetikos bendrija, siekdama vykdyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklas, privalo laikytis Energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų ir šio įstatymo 16 straipsnio nuostatų dėl atitinkamos veiklos vykdymo sąlygų. 9. Taikydamas Tarybos nustatytas nediskriminacines jo teikiamų paslaugų kainas ir (ar) tarifus, skirstomųjų tinklų operatorius bendradarbiauja su piliečių energetikos bendrijomis, siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas elektros energijos persiuntimui piliečių energetikos bendrijose. 10. Piliečių energetikos bendrijos yra finansiškai atsakingos už disbalansą, kurį jų veikla sukelia elektros energetikos rinkoje. Pagal Reglamento (ES) 2019/943 5 straipsnį jos yra už balansą atsakingos šalys ir turi sudarytą atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi arba pagal atsakomybės už balansą perdavimo sutartį savo atsakomybę už balansą perduoda kitai už balansą atsakingai šaliai. Perdavimo sistemos operatorius teikia Tarybai informaciją apie tokios sutarties sudarymą ir nutraukimą. 11. Piliečių energetikos bendrijos tiesiogiai arba per paklausos telkėjus turi teisę dalyvauti kituose elektros energijos rinkos segmentuose. 12. Piliečių energetikos bendrijos turi teisę parduoti nuosavybės ar kita teise valdomuose energijos gamybos įrenginiuose pagamintą energiją savo dalininkams ar nariams šiomis sąlygomis: 1) piliečių energetikos bendrijos su savo dalininkais ar nariais turi sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, arba atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį; 2) piliečių energetikos bendrijos savo dalininkams ar nariams parduoda pagamintą energiją sutartyse nustatyta kaina, kuri gali būti lygi nuliui; 3) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais ar nariais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos dalininkai ar nariai šio įstatymo 34 straipsnio pirmajame sakinyje, 40 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; 4) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais ar nariais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos šio įstatymo 34 straipsnio antrajame sakinyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka; 5) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais ar nariais buvo sudaryta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaitoma šio įstatymo 461 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. 13. Piliečių energetikos bendrijos turi teisę parduoti nuosavybės ar kita teise valdomuose energijos gamybos įrenginiuose pagamintą elektros energiją vartotojams, kurie nėra jos dalininkai ar nariai, šiomis sąlygomis: 1) piliečių energetikos bendrija su vartotojais turi sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, arba atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį; 2) piliečių energetikos bendrija turi atitikti nepriklausomam tiekėjui nustatytas sąlygas ir reikalavimus ir gauti šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą leidimą; 3) jeigu su vartotojais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito vartotojai šio įstatymo 34 straipsnio pirmajame sakinyje, 40 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; 4) jeigu su vartotojais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies antrajame sakinyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka; 5) jeigu su vartotojais buvo sudaryta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaitoma šio įstatymo 461 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. 14. Taryba tikrina, prižiūri ir kontroliuoja, ar piliečių energetikos bendrijos atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus. Tarybos vykdomai piliečių energetikos bendrijų priežiūrai mutatis mutandis taikomos Energetikos įstatymo 241, 25 ir 36 straipsnių nuostatos. 15. Jeigu piliečių energetikos bendrija per 12 mėnesių nuo Tarybos sprendimo, kuriuo konstatuota, kad piliečių energetikos bendrija pažeidė šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus, priėmimo dienos pakartotinai pažeidžia šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus, Taryba sprendžia dėl piliečių energetikos bendrijos statuso panaikinimo Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 16. Piliečių energetikos bendrija tuo pačiu metu negali būti atsinaujinančių išteklių energijos bendrija.“
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21-1, 22, 22-2, 23, 31, 39, 41, 41-1, 48-2, 48-3, 48-4, 49, 58, 59, 67, 71 10 straipsnis (statute)
10 straipsnis. 222 straipsnio pakeitimas Pakeisti 222 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „222 straipsnis. Piliečių energetikos bendrijos 1. Piliečių energetikos…
10 straipsnis. 222 straipsnio pakeitimas Pakeisti 222 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „222 straipsnis. Piliečių energetikos bendrijos 1. Piliečių energetikos bendrija yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo pagrindu įsteigtas juridinis asmuo ar kitos teisinės formos juridinis asmuo, kuris pagal tą teisinę formą reglamentuojančius įstatymus yra pelno nesiekiantis asmuo, kuris pagal steigimo sutartį ir (ar) įstatus ar kitus juridinio asmens steigimo dokumentus, gali vartoti elektros energiją (dalytis elektros energija) ir vykdyti elektros energijos gamybos, įskaitant gamybą iš atsinaujinančių išteklių, tiekimo, paklausos telkimo, energijos kaupimo veiklą, teikti energijos vartojimo efektyvumo paslaugas ir (ar) elektromobilių įkrovimo paslaugas arba savo dalininkams, nariams ar dalyviams teikti kitas su veikla elektros energetikos sektoriuje susijusias paslaugas, išskyrus skirstymą, ir kuris, tenkindamas šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, šio straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka yra įgijęs piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą. 2. Piliečių energetikos bendrijos veikla yra pagrįsta savanorišku ir atviru dalininkų, narių ar dalyvių, atitinkančių šio straipsnio 5 dalyje nurodytus reikalavimus, dalyvavimu. 3. Piliečių energetikos bendrijos steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytas pagrindinis tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalininkams, nariams ar dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas. 4. Viešųjų įstaigų įstatymas, Asociacijų įstatymas, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, Sodininkų bendrijų įstatymas ar kitas konkrečios teisinės formos juridinį asmenį reglamentuojantis įstatymas piliečių energetikos bendrijai taikomi tiek, kiek šiame įstatyme nenustatyta kitaip. 5. Piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais gali būti fiziniai asmenys, taip pat labai mažos ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, kai dalininkais ar nariais nedraudžia būti šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įstatymai. Šie subjektai, būdami piliečių energetikos bendrijos dalininkai, nariai ar dalyviai, nepraranda savo, kaip buitinių vartotojų, gaminančių vartotojų arba aktyviųjų vartotojų, turimų teisių ir pareigų, išskyrus vartotojo teisę rinktis energijos tiekėją, kuri gali būti apribota teise rinktis piliečių energetikos bendrijos energijos tiekėją balsuojant dėl piliečių energetikos bendrijos energijos tiekėjo piliečių energetinės bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. 6. Viešoji įstaiga, asociacija, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kitos teisinės formos juridiniai asmenys, kurie pagal tą teisinę formą reglamentuojančius įstatymus yra pelno nesiekiantys asmenys, įgyja piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikę prašymą dėl piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo. 7. Piliečių energetikos bendrijos steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose ar kituose juridinio asmens steigimo dokumentuose, be Viešųjų įstaigų įstatyme, Asociacijų įstatyme, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Sodininkų bendrijų įstatyme ar kitame konkrečios teisinės formos juridinį asmenį reglamentuojančiame įstatyme nustatytų reikalavimų, taip pat nurodoma tvarka: 1) kuria priimami sprendimai dėl pagamintos elektros energijos realizavimo; 2) dėl elektros energijos gamybos įrenginių administravimo ir priežiūros; 3) dėl pajamų, gautų vykdant elektros energijos gamybos veiklą, paskirstymo. 8. Piliečių energetikos bendrija, siekdama vykdyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklas, privalo laikytis Energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų ir šio įstatymo 16 straipsnio nuostatų dėl atitinkamos veiklos vykdymo sąlygų. 9. Skirstomųjų tinklų operatorius, taikydamas Tarybos nustatytas nediskriminacines jo teikiamų paslaugų kainas ir (ar) tarifus, bendradarbiauja su piliečių energetikos bendrijomis, siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas elektros energijos persiuntimui piliečių energetikos bendrijose. 10. Piliečių energetikos bendrijos yra finansiškai atsakingos už disbalansą, kurį jų veikla sukelia elektros energetikos rinkoje. Pagal Reglamento (ES) 2019/943 5 straipsnį jos yra už balansą atsakingos šalys ir turi sudarytą atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi arba pagal atsakomybės už balansą perdavimo sutartį savo atsakomybę už balansą perduoda kitai už balansą atsakingai šaliai. Perdavimo sistemos operatorius teikia Tarybai informaciją apie tokios sutarties sudarymą ir nutraukimą. 11. Piliečių energetikos bendrijos tiesiogiai arba per paklausos telkėjus turi teisę dalyvauti kituose elektros energijos rinkos segmentuose. 12. Piliečių energetikos bendrijos turi teisę parduoti nuosavybės ar kita teise valdomuose energijos gamybos įrenginiuose pagamintą energiją savo dalininkams, nariams ar dalyviams šiomis sąlygomis: 1) piliečių energetikos bendrijos su savo dalininkais, nariais ar dalyviais turi sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, arba atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį; 2) piliečių energetikos bendrijos savo dalininkams, nariams ar dalyviams parduoda pagamintą energiją sutartyse nustatyta kaina, kuri gali būti lygi nuliui; 3) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos dalininkai ar nariai šio įstatymo 34 straipsnio pirmajame sakinyje, 40 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; 4) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos šio įstatymo 34 straipsnio antrajame sakinyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka; 5) jeigu su piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais buvo sudaryta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaitoma šio įstatymo 461 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. 13. Piliečių energetikos bendrijos turi teisę parduoti nuosavybės ar kita teise valdomuose energijos gamybos įrenginiuose pagamintą elektros energiją vartotojams, kurie nėra jos dalininkai, nariai ar dalyviai, šiomis sąlygomis: 1) piliečių energetikos bendrija su vartotojais turi sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, arba atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį; 2) piliečių energetikos bendrija turi atitikti nepriklausomam tiekėjui nustatytas sąlygas ir reikalavimus ir gauti šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą leidimą; 3) jeigu su vartotojais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito vartotojai šio įstatymo 34 straipsnio pirmajame sakinyje, 40 straipsnio 1 dalyje ir 61 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; 4) jeigu su vartotojais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaito piliečių energetikos bendrijos šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies antrajame sakinyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka; 5) jeigu su vartotojais buvo sudaryta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, už parduodamos elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas tinklų operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaitoma šio įstatymo 461 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. 14. Taryba tikrina, prižiūri ir kontroliuoja, ar piliečių energetikos bendrijos atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus. Tarybos vykdomai piliečių energetikos bendrijų priežiūrai mutatis mutandis taikomos Energetikos įstatymo 241, 25 ir 36 straipsnių nuostatos. 15. Jeigu piliečių energetikos bendrija per 12 mėnesių nuo Tarybos sprendimo, kuriuo konstatuota, kad piliečių energetikos bendrija pažeidė šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus, priėmimo dienos pakartotinai pažeidžia šiame įstatyme nustatytus reikalavimus ir steigimo sutartyje ir (ar) įstatuose nustatytus veiklos tikslus, Taryba sprendžia dėl piliečių energetikos bendrijos statuso panaikinimo Tarybos nustatyta tvarka. 16. Piliečių energetikos bendrija tuo pačiu metu negali būti atsinaujinančių išteklių energijos bendrija. 17. Tarybos nustatyta tvarka skirstomųjų tinklų operatorius teikia Tarybai duomenis apie piliečių energetikos bendrijų veiklą. Taryba pateiktus duomenis naudoja teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.“
Analizė

Ar gyventojų bendra investicija į saulės ar vėjo elektrinę gali būti teisėtai kvalifikuojama kaip piliečių energetikos bendrija, jeigu pasirenkama kooperatinės bendrovės, mažosios bendrijos ar kita forma, bet projekto dokumentuose neįtvirtintas pelno nesiekimo ir elektros dalijimosi statusas.

Teisinis pagrindas: Elektros energetikos įstatymo 222 straipsnio 1 dalis piliečių energetikos bendriją apibrėžia ne kaip bet kokį „energetinį kooperatyvą“, o kaip juridinį asmenį, kuris yra pelno nesiekiantis, steigimo dokumentuose gali vartoti ar dalytis elektros energija ir vykdyti gamybos, tiekimo, kaupimo ar kitas energetikos veiklas, išskyrus skirstymą, ir yra įgijęs piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą. Tai reiškia, kad lemiamas kriterijus nėra vien bendras finansavimas ar demokratinis balsavimas, o juridinės formos ir steigimo dokumentų atitiktis įstatymo statusui. 41 straipsnis papildomai rodo, kad piliečių energetikos bendrija yra savarankiškas elektros įsigijimo šaltinis vartotojui, šalia tiekėjų, gamintojų, aktyviųjų vartotojų ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų. 461 straipsnis svarbus alternatyviam modeliui: kai gamintojas iš atsinaujinančių išteklių tiekia elektrą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartį, vartotojo prašymu sutarties projektas turi būti pateiktas per 10 dienų arba turi būti pranešta, kad sutarties sudaryti negalima, o buitinėms sutartims taikomos standartinės sąlygos.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas dabar yra ne „bendruomenė gali pasirinkti bet kurią patogią formą“, o „pasirinkta forma turi išnešti 222 straipsnio statusą“. Todėl naujienoje minima mažoji bendrija ar kooperatinė bendrovė nėra savaime pakankamas sprendimas, jeigu pagal konkrečią formą ir dokumentus subjektas nelaikomas pelno nesiekiančiu ir nėra įgijęs piliečių energetikos bendrijos statuso. Praktikoje didžiausia rizika yra parduoti gyventojams narystę kaip energijos dalijimosi modelį, nors teisiškai projektas veiks tik kaip gamintojo ir vartotojų sutartinių santykių schema pagal 461 straipsnį. Teisininkui rengiant tokius projektus pirmiausia reikia tikrinti ne įnašų grafiką ar balsavimo formulę, o įstatus: ar juose tiesiogiai numatytas elektros vartojimas ir dalijimasis, leidžiamos energetikos veiklos, skirstymo veiklos nebuvimas ir pagrindas įgyti piliečių energetikos bendrijos statusą.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne tai, ar gyventojų susibūrimas vadinamas energetiniu kooperatyvu, bet ar jis pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 222 straipsnį gali įgyti piliečių energetikos bendrijos statusą, arba pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnį – atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą. Elektros energetikos įstatymo 222 straipsnio 1 dalis piliečių energetikos bendriją sieja su pelno nesiekiančiu juridiniu asmeniu, kuris gali vartoti, dalytis elektros energija, gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, tiekti, telkti paklausą, kaupti energiją ir teikti kitas su elektros energetikos veikla susijusias paslaugas, išskyrus skirstymą. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 1 dalis atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą taip pat sieja su pelno nesiekiančiu juridiniu asmeniu ir atviru bei savanorišku dalyvių dalyvavimu. Todėl žinioje aprašomas bendras gyventojų investavimas teisiškai turi būti kvalifikuojamas per bendrijos statusą, jos steigimo dokumentus, veiklos tikslą ir leidimų ar deklaravimo procedūras, o ne vien per finansinio dalyvavimo formą. Atskiroms elektros pirkimo ir pardavimo situacijoms taikytinas Elektros energetikos įstatymo 461 straipsnis ir 2 straipsnio 1 dalyje pateikta atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sąvoka

Teisinis vertinimas. Piliečių energetikos bendrijos atveju būtina, kad juridinio asmens steigimo dokumentai leistų vartoti ar dalytis elektros energija ir vykdyti įstatyme išvardytas veiklas, nes Elektros energetikos įstatymo 222 straipsnio 1 dalis statusą sieja ne vien su narių susitarimu, bet ir su teisiniu pajėgumu veikti elektros energetikos sektoriuje. To paties straipsnio 2 dalis reikalauja savanoriško ir atviro dalininkų, narių ar dalyvių dalyvavimo, todėl uždara investicinė schema, kurioje dalyvavimas faktiškai priklausytų nuo organizatoriaus atrankos be aiškių taisyklių, sunkiai derėtų su šiuo principu. Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 16 straipsnyje pateikta 222 straipsnio redakcija papildomai aiškiai įtvirtina, kad pagrindinis tokios bendrijos tikslas yra aplinkos, ekonominė arba socialinė visuomeninė nauda dalininkams ar nariams arba veiklos vietoms, o ne pelno siekimas. Tai tiesiogiai koreguoja žinioje minimą „ne pelno iš prekybos energija, o narių energetinės naudos“ idėją: ji teisiškai reikšminga tiek, kiek atsispindi juridinio asmens dokumentuose ir realioje veikloje. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos atveju Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 1 dalis nustato, kad statusas įgyjamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo gaminti elektros energiją išdavimo metu, o kai leidimas nereikalingas – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka. Jeigu juridinis asmuo statuso siekia jau turėdamas leidimą plėtoti ar gaminti, jis Tarybai pateikia deklaraciją dėl atitikties 202 straipsnio 2 dalies reikalavimams, kai veiklą planuoja vykdyti elektros energetikos sektoriuje. Ankstesnėje Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio įtvirtinimo redakcijoje buvo nurodyta, kad viešosios įstaigos dalininkais gali būti fiziniai asmenys, smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai ir savivaldybės, o ne mažiau kaip 51 procentas balsų turėjo priklausyti vietos fiziniams asmenims pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Tai rodo, kad bendruomeninės energetikos branduolys yra dalyvių ryšys su vieta ir dalyvavimo atvirumas, o ne vien kapitalo sutelkimas elektrinei pastatyti. Elektros energijos pardavimui pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį taikomas Elektros energetikos įstatymo 461 straipsnio 1 dalies 10 dienų terminas: gamintojas gavęs vartotojo prašymą per šį terminą parengia sutarties projektą arba informuoja, kad sutarties sudaryti negali. Pagal 461 straipsnio 2 dalį sutarties sąlygos derinamos gamintojo ir vartotojo susitarimu, tačiau su buitiniais vartotojais jos privalo atitikti Energetikos ministerijos patvirtintas standartines sąlygas. Ta pati norma leidžia gamintojui nesudaryti sutarties ar netiekti elektros, jeigu vartotojas nesutinka su gamintojo nurodytomis tiekimo sąlygomis. Dalijimosi elektros energija klausimu reikšminga pateikta pozicija dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio ir Elektros energetikos įstatymo 222 straipsnio: elektros vartotojai gali steigti AIEB arba PEB, o jų nuosavybės teise valdomuose gamybos įrenginiuose pagaminta elektra gali būti parduodama sutartyse nustatyta, net ir nuline, kaina arba elektrinės galia gali būti paskirstoma bendrijos dalyviams. Prisijungimo prie tinklų klausimas nėra vien techninis, nes Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nustatoma pralaidumų rezervavimo tvarka pagal Tarybos principus ir kriterijus. Skirstomųjų tinklų pralaidumų prioriteto kontekste pateiktuose teisėkūros šaltiniuose išskirta, kad AIEB ar PEB gali turėti prioritetą, kai savivaldybių institucijoms ar įstaigoms priklauso daugiau kaip 51 procentas balsų ir ne mažiau kaip 40 procentų elektrinių įrengtosios galios per 6 mėnesius nuo leidimo gaminti gavimo bus skirta energijos nepritekliui mažinti arba pažeidžiamiems vartotojams. Dėl to savivaldybės dalyvavimas nėra vien reputacinis ar organizacinis pranašumas: tam tikroje pralaidumų rezervavimo logikoje jis gali lemti teisinę pirmenybę. Tarybos kompetencija svarbi ir priežiūrai, nes Energetikos įstatymo 241 straipsnio 1 dalis suteikia jai teisę tikrinti energetikos įmonių veiklą, energetikos objektus, įrenginius ir vartotojų energetikos įrenginius bei gauti patikrinimui reikalingus dokumentus, duomenis ir paaiškinimus

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra pelno nesiekiančio juridinio asmens įsteigimas, steigimo dokumentuose aiškiai numatant elektros vartojimą, dalijimąsi, gamybą ir narių naudą, o vėliau siekiant PEB arba AIEB statuso pagal Elektros energetikos įstatymo 222 straipsnį arba Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnį. Antrasis scenarijus – bendrija ne tik dalijasi elektrinės galia tarp dalyvių, bet ir sudaro atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, kurioms taikomas Elektros energetikos įstatymo 461 straipsnio 10 dienų sutarties projekto pateikimo arba atsisakymo informavimo terminas. Trečiasis scenarijus susijęs su tinklų pralaidumais: projektas gali būti įgyvendinamas įprasta tvarka arba, jei atitinka savivaldybinės kontrolės ir energijos nepritekliaus mažinimo sąlygas, siekti prioriteto pagal pateiktą Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies taikymo kryptį. Ketvirtasis scenarijus – Tarybos patikrinimas, kai bendrija ar jos valdomi energetikos įrenginiai turi pagrįsti atitiktį veiklos, leidimų, deklaravimo ar techninės priežiūros reikalavimams pagal Energetikos įstatymo 241 straipsnį. Gyventojams tai praktiškai svarbu dėl narystės atvirumo, balsavimo ir naudos paskirstymo taisyklių, nes jų teisės priklausys nuo juridinio asmens dokumentų ir pasirinkto bendrijos statuso. Savivaldybėms tai svarbu dėl galimybės dalyvauti projektuose, kurie ne tik gamina atsinaujinančių išteklių elektros energiją, bet ir gali būti susieti su pažeidžiamų vartotojų bei energijos nepritekliaus mažinimo tikslais. Projekto organizatoriams svarbiausia rizika yra ta, kad vien bendras finansavimas ar kooperatyvo pavadinimas nesukuria energetikos bendrijos teisių: jos atsiranda tik atitikus konkrečias Elektros energetikos įstatymo 222 straipsnio arba Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio sąlygas

📄 Originalas — Lrytas🕐 09:48
Teismui perduota byla dėl karfentanilio platinimo Kaune 🔗
Bylos duomenimis, R. M. nuo 2025 metų spalio iki šių metų vasario keturis kartus neteisėtai disponavo karfentaniliu, turėdamas tikslą jį platinti. 2025 m. spalio 22 d. Kaune jis buvo sulaikytas, kai gabeno 0,00296 g karfentanilio. Manoma…
Faktų patikra:
✅ PatvirtintaUz neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis gali grėsti laisvės atėmimas iki 15 metų
✅ PatvirtintaNeteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiamas kaip atskiras nusikaltimas
✅ PatvirtintaNeteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti taip pat baudžiamas
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 260 straipsnis (statute)
260 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar…
260 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų. 2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų. 3. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų. 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13) Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 259 straipsnis (statute)
259 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno…
259 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba bauda, arba areštu. 3. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą. 260 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu nuo penkerių iki aštuonerių metų. 2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų. 3. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 266 straipsnis (statute)
266 straipsnis. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė…
266 straipsnis. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki šešerių metų. 3. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo labai didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų. 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Nr. XI-974, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4527 (2010-07-20)
Analizė

Ar R. M. ir S. M. veiksmai kvalifikuotini pagal BK 260 straipsnį kaip platinimas arba disponavimas labai dideliu kiekiu, o L. S. ir R. Š. veiksmai - tik pagal BK 259 straipsnį kaip įgijimas savo reikmėms.

Teisinis pagrindas: BK 260 straipsnio 1 dalis kriminalizuoja ne tik disponavimą turint tikslą parduoti ar kitaip platinti, bet ir patį pardavimą ar kitokį platinimą; todėl R. M. atveju 0,000265 g karfentanilio pardavimas L. S. ir 0,000514 g pardavimas R. Š. yra stipresnis kvalifikavimo pagrindas nei vien iš kiekio daroma išvada apie tikslą platinti. BK 260 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę už labai didelį narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį ir sankciją nuo dešimties iki penkiolikos metų laisvės atėmimo; pagal pateiktas specialistų išvadas 0,0653 g karfentanilio, rasto S. M. gyvenamojoje vietoje, laikomas labai dideliu kiekiu. BK 259 straipsnis taikomas tada, kai asmuo neteisėtai įgijo ar laikė narkotines medžiagas be tikslo jas platinti, todėl L. S. ir R. Š. kvalifikavimas priklauso nuo fakto, kad jie karfentanilį įsigijo savo reikmėms.

Praktinė reikšmė: Praktikoje svarbiausia riba šioje byloje nėra vien „labai mažas“ fizinis kiekis, nes karfentanilio atveju teisiškai lemiamas gali būti specialistų nustatytas kiekio statusas ir faktinis realizavimo veiksmas. Prokuratūrai stipriausias argumentas prieš R. M. yra ne abstraktus ketinimas platinti, o du konkretūs pardavimo epizodai ir pakartotinis įsigijimas tą pačią 2026 m. vasario 5 d. iš S. M. Gynybai racionaliausia skirti epizodus: ginčyti tikslą platinti ten, kur medžiagos buvo paimtos iki pardavimo, bet pardavimo epizoduose toks ginčas yra silpnesnis. S. M. atveju didžiausia procesinė rizika kyla dėl 0,0653 g karfentanilio pripažinimo labai dideliu kiekiu, nes tai perkelia bylą į BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijų zoną iki 15 metų.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar R. M. ir S. M. veiksmai kvalifikuotini kaip neteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba kaip neteisėtas disponavimas labai dideliu jų kiekiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnį. R. M. epizodams svarbiausia BK 260 straipsnio 1 dalis, nes ji apima neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą turint tikslą parduoti ar kitaip platinti, taip pat jų pardavimą ar kitokį platinimą. S. M. atveju teisiškai reikšminga ir BK 260 straipsnio 3 dalis, nes ji numato atsakomybę už neteisėtą labai didelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, pardavimą ar kitokį platinimą. L. S. ir R. Š. veikų kvalifikavimo klausimas sprendžiamas pagal BK 259 straipsnio 1 arba 2 dalį, nes jiems inkriminuojamas neteisėtas karfentanilio įgijimas ir laikymas be tikslo jį platinti. Kiekio teisinė reikšmė nustatoma pagal BK 269 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad nedidelis, didelis ir labai didelis kiekis nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis rekomendacijomis. Procesiškai svarbu tai, kad pagal Baudžiamojo proceso kodekso 23 straipsnį kaltinamasis aktas yra prokuroro dokumentas, kuriuo baigiamas ikiteisminis tyrimas, aprašoma veika, nurodomi kaltinimą pagrindžiantys duomenys ir baudžiamasis įstatymas

Teisinis vertinimas. R. M. atžvilgiu nurodyti keturi epizodai nuo 2025 m. spalio iki 2026 m. vasario turi skirtingą reikšmę: 2025 m. spalio 22 d. 0,00296 g karfentanilio gabenimas vertinamas per turėto platinimo tikslo prizmę, o vėlesnis 0,000265 g pardavimas L. S. jau atitinka pardavimo požymį pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. 2026 m. vasario 5 d. R. M. įsigytas 0,000514 g karfentanilio ir jo pardavimas R. Š. taip pat tiesiogiai siejasi su BK 260 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu pardavimo požymiu. Tą pačią dieną pakartotinai įgytas 0,000618 g karfentanilio ir 0,000532 g metadono kiekis, jeigu buvo skirtas platinimui, patenka į BK 260 straipsnio 1 dalies veiksmų grandinę: įgijimą, laikymą ar gabenimą turint tikslą parduoti ar kitaip platinti. Šioje normoje nereikalaujama, kad narkotinė medžiaga faktiškai būtų parduota, kai įrodytas tikslas ją parduoti ar kitaip platinti; todėl sulaikymas prieš pardavimą savaime nepanaikina kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. S. M. padėtis yra sunkesnė tuo aspektu, kad jos gyvenamojoje vietoje rasta 0,0653 g karfentanilio, o pagal specialistų išvadas toks kiekis laikomas labai dideliu. Jeigu teismas remsis šiuo kiekio vertinimu, S. M. veika gali būti siejama su BK 260 straipsnio 3 dalimi, kuriai platinimo tikslo įrodinėjimas nėra suformuluotas kaip būtinas požymis, kai kalbama apie labai didelio kiekio disponavimą. R. M. atžvilgiu BK 260 straipsnio 3 dalies taikymas priklausytų nuo to, ar jam priskiriamas labai didelio kiekio disponavimas, nes vien smulkūs pardavimo epizodai pagal pateiktus duomenis pirmiausia atitinka BK 260 straipsnio 1 dalies požymius. L. S. ir R. Š. atvejais kvalifikavimo ašis yra priešinga: tyrimo duomenimis, jie karfentanilį įgijo savo reikmėms, todėl jų veika siejama ne su BK 260 straipsniu, o su BK 259 straipsniu. BK 259 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę už neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti. BK 259 straipsnio 2 dalis atskirai išskiria nedidelio kiekio disponavimą be platinimo tikslo kaip baudžiamąjį nusižengimą, todėl kiekio nustatymas šiems kaltinamiesiems gali turėti tiesioginę reikšmę atsakomybės griežtumui. BK 259 straipsnio 3 dalyje numatytas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės siejamas su savanorišku kreipimusi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos arba kreipimusi į valstybės instituciją siekiant atiduoti medžiagas; pateikti faktai kalba apie įgijimą iš R. M., o ne apie savanorišką atidavimą. Kratos metu paimtos pakuotės ir specialistų išvados yra reikšmingi bylos duomenys, o BPK 98 straipsnis leidžia proceso dalyviams ir kitiems asmenims pateikti daiktus bei dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Pagal BPK 99 straipsnį terminai apibrėžia procesinių veiksmų pradžios, atlikimo ar pabaigos laiką, o pagal BPK 100 straipsnį jie skaičiuojami valandomis, dienomis ir mėnesiais. Kadangi byla perduota teismui, kaltinamųjų procesinės teisės aktualizuojamos pagal BPK pateiktą nuostatą, kad kaltinamasis turi teisę žinoti, kuo kaltinamas, gauti kaltinamojo akto nuorašą, susipažinti teisme su byla, turėti gynėją, teikti įrodymus, dalyvauti juos tiriant, duoti paaiškinimus ir apskųsti teismo nuosprendį bei nutartis

Pasekmės. Realistiškai pagrindinis ginčas teisme turėtų suktis dėl dviejų požymių: ar R. M. turėjo platinimo tikslą tais epizodais, kai pardavimas neįvyko, ir ar S. M. rastas karfentanilio kiekis pagrindžia BK 260 straipsnio 3 dalies taikymą. Jei teismas pripažintų R. M. kaltu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, sankcijos ribos būtų laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Jei būtų taikoma BK 260 straipsnio 3 dalis dėl labai didelio kiekio, sankcija būtų laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų. S. M. praktinė rizika pagal pateiktus duomenis pirmiausia siejama su BK 260 straipsnio 3 dalimi, nes specialistų išvada dėl labai didelio karfentanilio kiekio yra tiesiogiai susieta su šios dalies dispozicija. L. S. ir R. Š. praktinis interesas yra, kad jų veika nebūtų perkelta į platinimo sudėtį: esant disponavimui be tikslo platinti, taikomas BK 259 straipsnis, kurio sankcijos yra gerokai švelnesnės nei BK 260 straipsnyje. Byla svarbi ir procesiškai, nes kaltinamasis aktas pagal BPK 23 straipsnį apibrėžia teisme nagrinėjamo kaltinimo ribas, o kaltinamieji turi teisę ginčyti faktus, kiekį, tikslą platinti ir kitus kaltinimo duomenis naudodamiesi BPK įtvirtintomis gynybos teisėmis. Galutinė eiga priklausys nuo to, kaip teismas įvertins pardavimo epizodus, sulaikymo metu rastas medžiagas, kratos rezultatus ir specialistų išvadų reikšmę BK 259, BK 260 ir BK 269 straipsnių taikymui

📄 Originalas — Rokiskiosirena.lt🕐 09:49
„Čekiukų“ istorijos patikslinimas: prokuroras atsiėmė ieškinį L. Meilutei-Datkūnienei 🔗
„Čekiukų“ istorijos patikslinimas: prokuroras atsiėmė ieškinį L. Meilutei-Datkūnienei (0) Vakar „Rokiškio Sirenos“ svetainėje pasirodžius straipsniui apie dar vieną praėjusios kadencijos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narę…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas 19 straipsnis (statute)
19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas 1. Prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės…
19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas 1. Prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. 2. Prokuroras, pareiškęs ieškinį, prašymą, pareiškimą teismui ir turėdamas pagrindą manyti, kad valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės netinkamai vykdė pareigas, apie tai informuoja jų savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir (ar) imasi kitų šio Įstatymo nustatytų priemonių. 3. Prokurorai, atlikdami tyrimą dėl viešojo intereso galimo pažeidimo, turi įgaliojimus: 1) reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją; 2) reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių atlikti patikrinimus, auditą, pateikti išvadas; 3) kviesti asmenis ir gauti jų paaiškinimus; 4) gauti iš teismo išnagrinėtą bylą; 5) reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių vadovų paskirti specialistus padėti prokurorui nustatyti viešojo intereso galimus pažeidimus ir jį ginti. 4. Prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad yra pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą, turi įgaliojimus: 1) kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko; 2) nutarimu reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių jų veiklos srityse spręsti dėl priemonių teisės pažeidimams pašalinti taikymo ir per 20 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos informuoti prokuratūrą apie priimtą sprendimą, taip pat per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pateikti prokuratūrai informaciją apie jo vykdymo rezultatus; 3) įstatymų nustatytais atvejais nutarimu sankcionuoti fizinių asmenų iškeldinimą; 4) nutarimu įspėti valstybės pareigūną, valstybės tarnautoją ar jiems prilygintą asmenį, kad nedarytų teisės pažeidimų; 5) nutarimu reikalauti atlikti valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiklos tarnybinį patikrinimą. 5. Prokuroras, nenustatęs viešojo intereso pažeidimo, priima nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Skundas dėl prokuroro nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones paduodamas aukštesniajam prokurorui per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos gavimo dienos. Aukštesniojo prokuroro nutarimas, kuriuo atmestas skundas dėl prokuroro nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, gali būti skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos gavimo dienos. 6. Duomenys, surinkti prokuratūroje dėl viešojo intereso galimo pažeidimo, prokuroro procesiniai sprendimai su tyrimu nesusijusiems asmenims gali būti teikiami tik prokuroro sprendimu. Nr. XI-1562, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 91-4333 (2011-07-19)
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 s 6 straipsnis (statute)
6 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas 1. Prokurorai gina viešąjį interesą, kai…
6 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas 1. Prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. 2. Prokuroras, pareiškęs ieškinį, prašymą, pareiškimą teismui ir turėdamas pagrindą manyti, kad valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės netinkamai vykdė pareigas, apie tai informuoja jų savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir (ar) imasi kitų šio Įstatymo nustatytų priemonių. 3. Prokurorai, atlikdami tyrimą dėl viešojo intereso galimo pažeidimo, turi įgaliojimus: 1) reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją; 2) reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių atlikti patikrinimus, auditą, pateikti išvadas; 3) kviesti asmenis ir gauti jų paaiškinimus; 4) gauti iš teismo išnagrinėtą bylą; 5) reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių vadovų paskirti specialistus padėti prokurorui nustatyti viešojo intereso galimus pažeidimus ir jį ginti. 4. Prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad yra pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą, turi įgaliojimus: 1) kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko; 2) nutarimu reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių jų veiklos srityse spręsti dėl priemonių teisės pažeidimams pašalinti taikymo ir per 20 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos informuoti prokuratūrą apie priimtą sprendimą, taip pat per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pateikti prokuratūrai informaciją apie jo vykdymo rezultatus; 3) įstatymų nustatytais atvejais nutarimu sankcionuoti fizinių asmenų iškeldinimą; 4) nutarimu įspėti valstybės pareigūną, valstybės tarnautoją ar jiems prilygintą asmenį, kad nedarytų teisės pažeidimų; 5) nutarimu reikalauti atlikti valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiklos tarnybinį patikrinimą. 5. Prokuroras, nenustatęs viešojo intereso pažeidimo, priima nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Skundas dėl prokuroro nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones paduodamas aukštesniajam prokurorui per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos gavimo dienos. Aukštesniojo prokuroro nutarimas, kuriuo atmestas skundas dėl prokuroro nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, gali būti skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos gavimo dienos. 6. Duomenys, surinkti prokuratūroje dėl viešojo intereso galimo pažeidimo, prokuroro procesiniai sprendimai su tyrimu nesusijusiems asmenims gali būti teikiami tik prokuroro sprendimu.“
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymas 3 straipsnis#2 (statute)
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. gegužės 1 d.
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. gegužės 1 d.
Analizė

Ar prokuroras dar turi pagrindą tęsti viešojo intereso civilinį ieškinį dėl savivaldybės lėšų, kai tarybos narė iki bylos nagrinėjimo grąžina reikalautą sumą, o pateikti veiklos įrodymai sumažina pradinę pretenziją?

Teisinis pagrindas: Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalis prokuroro įsikišimą sieja ne su bet kokiu politiniu ar reputaciniu ginču, o su nustatytu teisės akto pažeidimu, kuris pažeidžia asmens, visuomenės, valstybės teises ar teisėtus interesus, ir kurio nepašalino kompetentinga savivaldybės institucija. Šioje situacijoje teisinis pagrindas silpnėja ne todėl, kad išlaidos automatiškai tampa teisėtos, o todėl, kad prokuroro civilinio reikalavimo dalykas buvo biudžetui grąžintina suma, kuri, pagal naujieną, buvo grąžinta. 19 straipsnio 3 dalis taip pat paaiškina, kodėl prokuroras galėjo tikslinti poziciją: jis turi teisę reikalauti dokumentų, informacijos ir paaiškinimų, todėl pateikti veiklos įrodymai yra ne šalutinis viešųjų ryšių argumentas, o procesiškai reikšminga medžiaga reikalavimo dydžiui nustatyti.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas po 2026 m. liepos 14 d. yra ne „pažeidimo nebuvo“, o „nebeliko prokuroro pareikšto restitucinio reikalavimo pagrindo“, todėl bylos nutraukimas logiškai seka iš sumos grąžinimo ir ieškinio atsiėmimo. Praktikoje „čekiukų“ bylose ginčytis verta ne abstrakčiai dėl politinės veiklos pobūdžio, o dėl konkrečių išlaidų ryšio su tarybos nario veikla ir dėl sumos apskaičiavimo, nes būtent pateikti veiklos įrodymai čia, pagal naujieną, sumažino pirminę prokuroro poziciją. Savivaldybėms lieka atskira rizika pagal 19 straipsnio 2 dalį: net jeigu konkretus ieškinys atsiimamas, prokuroro kreipimasis gali signalizuoti, kad institucijos pačios netinkamai pašalino pažeidimą ar nepakankamai kontroliavo išmokas.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar prokuroras turėjo pagrindą civiliniame procese ginti viešąjį interesą dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir kokią procesinę reikšmę turi tai, kad reikalauta suma iki bylos nagrinėjimo buvo grąžinta. Šis klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį ir Civilinio proceso kodekso 50 straipsnio 1 dalį. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalis leidžia prokurorui ginti viešąjį interesą tik tada, kai nustatomas teisės akto pažeidimas, laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o kompetentinga valstybės ar savivaldybės institucija nesiėmė priemonių jam pašalinti arba tokios institucijos nėra. Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalis suteikia prokurorui teisę pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti įstatymuose numatytais atvejais. Civilinio proceso kodekso 50 straipsnio 1 dalis nustato, kad prokuroras, pareiškęs ieškinį viešajam interesui apginti, turi visas ieškovo procesines teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis. Todėl ginčo branduolys nėra vien politinis „čekiukų“ vertinimas, o procesinis ir materialus klausimas, ar savivaldybės lėšų grąžinimas pašalino viešojo intereso gynimo poreikį

Teisinis vertinimas. Pagal pateiktą žinią prokuroras iš pradžių vertino, kad dėl tarybos narės išlaidų galėjo būti pažeistas viešasis interesas, susijęs su savivaldybės biudžetu. Tokiam vertinimui Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 3 dalis suteikia tyrimo priemones: reikalauti dokumentų ir informacijos, prašyti patikrinimų ar audito, kviesti asmenis paaiškinimams ir pasitelkti specialistus. Buvusios ir esamos tarybos narės teiginys, kad suma buvo sumažinta pateikus veiklos įrodymus, teisiškai dera su Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje numatyta įrodymų rinkimo logika. Prokuroro sprendimų savarankiškumą šioje stadijoje apibrėžia Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis: prokuroras sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais, protingumo principu, gerbdamas asmens teises ir nekaltumo prezumpciją. Civiliniame procese prokuroras veikia ne kaip savivaldybės politinis vertintojas, o kaip viešojo intereso gynimo subjektas, nes CPK 49 straipsnio 1 dalis sieja jo teisę kreiptis į teismą su įstatymų nustatytais viešojo intereso gynimo atvejais. Tai patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-65-492/2017, kurioje nurodyta, kad pareiškėjas, kreipdamasis dėl viešojo intereso gynimo, gina ne savo subjektinę teisę, o visuomenei ar jos daliai priklausantį Konstitucijos saugomą interesą. Nors ši byla buvo administracinė, jos pateikta viešojo intereso samprata svarbi aiškinant, kodėl prokuroro ieškinys dėl savivaldybės lėšų nėra tapatus privačiam kreditoriaus reikalavimui. Kai reikalaujama suma grąžinta į savivaldybės biudžetą, prokuroras galėjo spręsti, kad viešojo intereso gynimo priemonė teisme nebeturi praktinio pagrindo. Žinioje nurodyta, kad 2026 m. liepos 14 d. gautas teismo pranešimas apie civilinės bylos nutraukimą, todėl reikšmingas procesinis įvykis įvyko dar iki 2026 m. liepos 15 d. prokuratūros pranešimo spaudai. Prokuroro teisė koreguoti savo procesinę poziciją kyla iš CPK 50 straipsnio 1 dalyje suteiktų ieškovo procesinių teisių ir pareigų. Kartu prokuroro veiksmai nėra nekontroliuojami: Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalis numato, kad prokuroro veiksmai ir sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir teismui. Jeigu prokuroras, pareiškęs ieškinį, turėjo pagrindą manyti, kad savivaldybės institucijos netinkamai vykdė pareigas, Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalis įpareigoja apie tai informuoti savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir arba imtis kitų įstatyme nustatytų priemonių. CPK 49 straipsnio 4 dalis taip pat svarbi, nes ieškinys viešajam interesui ginti, susijęs su fizinio asmens teisėmis, lemia tokio asmens įtraukimą į procesą trečiuoju asmeniu arba bendraieškiu pagal šiame straipsnyje nustatytą tvarką. CPK 96¹ straipsnio 1 dalis dėl bylinėjimosi išlaidų tampa reikšminga tik tuo atveju, kai prokuroro ieškinys visiškai ar iš dalies atmetamas; žinioje kalbama ne apie atmetimą, o apie ieškinio atsiėmimą ir bylos nutraukimą

Pasekmės. Praktiškai artimiausias scenarijus yra toks, kad L. Meilutės-Datkūnienės atžvilgiu civilinis procesas dėl prokuroro reikalautos sumos nebetęsiamas, nes savivaldybės biudžetui reikšminga suma jau grąžinta. Tai nereiškia, kad prokuratūros viešojo intereso gynimo funkcija apskritai baigiasi visose „čekiukų“ situacijose, nes Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 ir 3 dalys leidžia vertinti kiekvieną galimą pažeidimą atskirai pagal dokumentus, paaiškinimus ir institucijų veiksmus. Savivaldybei ši eiga svarbi dėl biudžeto lėšų susigrąžinimo ir dėl galimo institucinių pareigų vertinimo pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalį. Politikei praktinė reikšmė yra tai, kad civilinio ieškinio pagrindu kelto turtinio reikalavimo procesas, kaip nurodyta žinioje, jos atžvilgiu nutrauktas, tačiau prokuroro viešojo intereso tyrimo veiksmai teisės požiūriu savaime nėra pripažinti neteisėtais. Viešajai komunikacijai reikšminga tai, kad ginčas dėl benzino ar dyzelino formuluotės nėra savarankiškas pateiktų normų reguliuojamas klausimas, nebent jis būtų siejamas su prokuroro veiksmų teisėtumo skundimu pagal Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalį. Tolesnė eiga priklausys nuo to, ar liks kitų asmenų, kitų sumų ar kitų savivaldybės institucijų neveikimo aspektų, kuriems dar taikytinos Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio ir CPK 49 straipsnio priemonės

📄 Originalas — Alfa.lt🕐 09:51
S. Skvernelis pastebėtas Nicos oro uoste be apykojės (prokuratūra paaiškino) 🔗
Aktualijos | Politika | 3 min. Saulius Skvernelis. | Julius Kalinskas/ELTA Susiję straipsniai Kyšininkavimu įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai buvo nuimta apykojė, skelbia naujienų portalas „15 min“. Tai portalui…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 pakeitimo įstatymas 25 straipsnis (statute)
25 straipsnis. Intensyvi priežiūra 1. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nuosprendžio, pagal kurį turi būti vykdoma probuojamojo intensyvi priežiūra, gavimo, o…
25 straipsnis. Intensyvi priežiūra 1. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nuosprendžio, pagal kurį turi būti vykdoma probuojamojo intensyvi priežiūra, gavimo, o kai nuteistasis lygtinai paleidžiamas iš pataisos įstaigos taikant jam intensyvią priežiūrą, – lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos dieną probuojamajam uždedamas elektroninio stebėjimo įtaisas ir prireikus teismo ar probacijos tarnybos nustatytoje nuteistojo buvimo vietoje sumontuojama elektroninio stebėjimo įranga, o nuteistasis pasirašytinai supažindinamas su elektroninio stebėjimo įtaiso naudojimo instrukcija. Jeigu nuteistasis yra nepilnametis, su šia instrukcija pasirašytinai supažindinamas ir jo atstovas pagal įstatymą. 2. Intensyvios priežiūros metu elektroninio stebėjimo įtaisas nuo nuteistojo gali būti nuimamas šiais atvejais: 1) elektroninio stebėjimo įtaisas trukdo nuteistajam teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 2) dėl elektroninio stebėjimo įtaiso gedimo būtina jį pakeisti nauju; 3) nuteistajam taikoma kardomoji priemonė – suėmimas. 3. Elektroninio stebėjimo įtaisas nuo nuteistojo nuimamas paskutinę intensyvios priežiūros vykdymo dieną. 4. Intensyvios priežiūros sąlygų laikymosi kontrolės taisykles tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.
Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas 25 straipsnis (statute)
25 straipsnis. Intensyvi priežiūra 1. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nuosprendžio, pagal kurį turi būti vykdoma probuojamojo intensyvi priežiūra, gavimo, o…
25 straipsnis. Intensyvi priežiūra 1. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nuosprendžio, pagal kurį turi būti vykdoma probuojamojo intensyvi priežiūra, gavimo, o kai nuteistasis lygtinai paleidžiamas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taikant jam intensyvią priežiūrą, – lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos dieną probuojamajam uždedamas elektroninio stebėjimo įtaisas ir prireikus teismo ar probacijos tarnybos nustatytoje nuteistojo buvimo vietoje sumontuojama elektroninio stebėjimo įranga, o nuteistasis pasirašytinai supažindinamas su elektroninio stebėjimo įtaiso naudojimo instrukcija. Jeigu nuteistasis yra nepilnametis, su šia instrukcija pasirašytinai supažindinamas ir jo atstovas pagal įstatymą. 2. Intensyvios priežiūros metu elektroninio stebėjimo įtaisas nuo nuteistojo gali būti nuimamas šiais atvejais: 1) elektroninio stebėjimo įtaisas trukdo nuteistajam teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 2) dėl elektroninio stebėjimo įtaiso gedimo būtina jį pakeisti nauju; 3) nuteistajam taikoma kardomoji priemonė – suėmimas. 3. Elektroninio stebėjimo įtaisas nuo nuteistojo nuimamas paskutinę intensyvios priežiūros vykdymo dieną. Jeigu intensyvios priežiūros vykdymo terminas sueina poilsio arba šventės dieną, elektroninio stebėjimo įtaisas probuojamajam nuimamas prieš poilsio arba šventės dieną einančią dieną. 4. Neteko galios nuo 2022-07-01 Straipsnio dalies naikinimas: Nr. XIV-880, 2021-12-23, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00171
Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 pakeitimo įstatymas 27 straipsnis (statute)
27 straipsnis. Draudimai probuojamajam, kuriam paskirta intensyvi priežiūra Probuojamajam, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, draudžiama: 1) nusiimti, gadinti ar…
27 straipsnis. Draudimai probuojamajam, kuriam paskirta intensyvi priežiūra Probuojamajam, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, draudžiama: 1) nusiimti, gadinti ar sunaikinti elektroninį stebėjimo įtaisą; 2) intensyvios priežiūros metu vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Analizė

Ar prokuroro leidimu trumpam nuimta elektroninio stebėjimo apykojė ir leistas išvykimas iš Lietuvos reiškia kardomosios priemonės pakeitimą, ar tik jos vykdymo režimo išimtį.

Teisinis pagrindas: Pateiktos Probacijos įstatymo 25 straipsnio normos tiesiogiai taikomos probuojamajam, t. y. nuteistajam, o ne ikiteisminio tyrimo įtariamajam, todėl jos nėra tiesioginis S. Skvernelio kardomosios priemonės pagrindas. Vis dėlto ši norma rodo svarbią taisyklę: elektroninio stebėjimo įtaiso fizinis nuėmimas ir pačios priežiūros teisinis galiojimas nėra tas pats. Probacijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalis leidžia įtaisą nuimti tik konkrečiais atvejais, o 27 straipsnis draudžia jį nusiimti pačiam, todėl lemiamas kriterijus yra institucinis leidimas, o ne vien faktas, kad asmuo kurį laiką buvo be įtaiso. Naujienoje prokuratūra būtent tai ir akcentuoja: kardomoji priemonė nepakeista, tačiau prokuroras, įvertinęs prašymą, argumentus ir ikiteisminio tyrimo medžiagą, leido laikinai išvykti ir trumpam nuimti įrenginį.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas šioje situacijoje yra ne tas, kad buvimas Nicos oro uoste be apykojės savaime paneigia kardomąją priemonę, o tas, kad reikia tikrinti leidimo ribas: laikotarpį, išvykimo tikslą, teritoriją ir grįžimo sąlygas. Profesionaliai reikšminga yra prokuratūros formuluotė, jog prašymas patenkintas „įvertinus jame nurodytus argumentus ir ikiteisminio tyrimo medžiagą“ - tai reiškia individualizuotą rizikos vertinimą, o ne automatinę privilegiją Seimo nariui. Kritinė praktinė rizika būtų ne pats įtaiso nuėmimas, bet leidimo sąlygų pažeidimas arba situacija, kai leidimas būtų duotas nepakankamai motyvuotai sunkios korupcijos tyrime, kuriame minima 15 įtariamųjų, daugiau nei 100 kratų ir didelės vertės turtas. Todėl ginče dėl tokio sprendimo cituotina ne vien nuotrauka ar pastebėjimas oro uoste, bet institucinis leidimas ir jo motyvų pakankamumas.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra ne tai, ar Seimo nariui „pakeista“ kardomoji priemonė, o ar laikinas elektroninio stebėjimo įtaiso nuėmimas ir leidimas išvykti iš Lietuvos gali būti laikomas intensyvios priežiūros taikymo sąlygų sušvelninimu, nepanaikinant pačios kardomosios priemonės. Tai pirmiausia sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 120 straipsnio 1 dalį, kurioje intensyvi priežiūra įvardyta kaip kardomoji priemonė, ir pagal Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 1 dalį, kur intensyvi priežiūra apibrėžta kaip įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. Skyrimo ir termino klausimai sprendžiami pagal Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 2 ir 4 dalis: ikiteisminio tyrimo metu ją prokuroro prašymu skiria ikiteisminio tyrimo teisėjas, o pradinis terminas negali viršyti šešių mėnesių. Pareigos dėvėti įtaisą ir laikytis dienotvarkės kyla iš Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 6 dalies, o draudimas pačiam nusiimti, gadinti ar sunaikinti įtaisą – iš 1311 straipsnio 7 dalies. Kardomosios priemonės panaikinimo, pakeitimo arba sąlygų sušvelninimo klausimas reguliuojamas Baudžiamojo proceso kodekso 139 straipsnio 1 ir 2 dalimis

Teisinis vertinimas. Pagal pateiktą žinią asmeniui taikoma ne probacija ir ne laisvės apribojimo bausmės vykdymas, o kardomoji priemonė ikiteisminiame tyrime, todėl tiesioginis vertinimo pagrindas yra Baudžiamojo proceso kodeksas, ypač 120, 1311 ir 139 straipsniai. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 2 straipsnio 5 ir 7 dalys probaciją sieja su paskirta bausme ar jos dalies vykdymo atidėjimu ir probuojamojo statusu, o žinioje kalbama apie įtariamąjį, todėl Probacijos įstatymo 25 ir 27 straipsnių taisyklės šioje situacijoje apibrėžia kitą, nuteistųjų priežiūros režimą. Dėl tos pačios priežasties Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 21 straipsnis ir Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo 12 straipsnis, reguliuojantys nuteistojo intensyvią priežiūrą, nėra pagrindinė norma vertinant įtariamojo apykojės klausimą. Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 6 dalis nustato įtariamojo pareigą dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, todėl savavališkas buvimas be jo būtų vertinamas kaip intensyvios priežiūros sąlygų pažeidimas. Tačiau žinioje nurodoma, kad įtaisas buvo nuimtas prokuroro leidimu, o tai teisiškai svarbu, nes Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 7 dalis draudžia būtent įtariamajam nusiimti, gadinti ar sunaikinti įtaisą. Prokuratūros paaiškinimas, kad kardomoji priemonė nepakeista, dera su Baudžiamojo proceso kodekso 139 straipsnio struktūra: pati priemonė gali likti galioti, nors jos taikymo sąlygos konkrečiam laikui yra sušvelninamos. Ikiteisminio tyrimo stadijoje prokuroras pagal Baudžiamojo proceso kodekso 139 straipsnio 2 dalį turi kompetenciją panaikinti intensyvią priežiūrą arba sušvelninti jos taikymo sąlygas, kai išnyksta atitinkami pagrindai ar sąlygos. Jeigu būtų ne vien sąlygų sušvelninimas, o kardomosios priemonės pakeitimas kita ar jos panaikinimas, tai būtų sprendžiama pagal Baudžiamojo proceso kodekso 139 straipsnio 1 dalį prokuroro nutarimu arba teismo nutartimi. Reikšminga ir tai, kad intensyvios priežiūros paskyrimas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 2 dalį priklauso ikiteisminio tyrimo teisėjo kompetencijai, todėl prokuroro vėlesnis leidimas negali būti aiškinamas kaip naujas priemonės paskyrimas. Jeigu kardomosios priemonės vykdymas būtų perduodamas kitai Europos Sąjungos valstybei narei, būtų taikomas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 44 straipsnis, pagal kurį ikiteisminio tyrimo metu tokį sprendimą nutarimu priima prokuroras. Tačiau žinioje aprašytas laikinas leidimas išvykti ir laikinas įtaiso nuėmimas savaime nėra tapatus kardomosios priemonės perdavimui vykdyti kitai valstybei narei. Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 5 dalis taip pat svarbi: įtariamasis turi būti įspėjamas, kad už intensyvios priežiūros sąlygų pažeidimą jam gali būti paskirtas suėmimas, jeigu tam būtų pagrindas

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra paprasčiausias: pasibaigus prokuroro leistam laikotarpiui, įtariamasis grįžta prie intensyvios priežiūros sąlygų, o kardomoji priemonė toliau galioja iki nutartyje nustatyto termino. Antras scenarijus – prokuroras, įvertinęs bylos aplinkybes, pagal Baudžiamojo proceso kodekso 139 straipsnio 2 dalį gali toliau švelninti sąlygas arba, jei pagrindai išnyktų, panaikinti intensyvią priežiūrą. Trečias scenarijus – jeigu būtų pažeistos leidimo ribos, dienotvarkė ar pareiga dėvėti įtaisą, Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 5 dalis atveria galimybę svarstyti griežtesnę priemonę, įskaitant suėmimą, jeigu tam būtų pagrindas. Ketvirtas scenarijus – jeigu byla būtų perduota teismui, pagal Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 2 dalį dėl intensyvios priežiūros paskyrimo ar termino pratęsimo spręstų bylą nagrinėjantis teismas. Tai praktiškai svarbu įtariamajam, nes laikinas įtaiso nuėmimas nepanaikina pareigos laikytis kardomosios priemonės sąlygų. Tai svarbu ir prokuratūrai, nes jos leidimas turi būti suderinamas su intensyvios priežiūros paskirtimi – įtariamojo kontrole elektroninėmis stebėjimo priemonėmis pagal Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 1 dalį. Viešajam vertinimui esminė riba yra ši: buvimas be apykojės savaime nereiškia pažeidimo, jeigu tai įvyko pagal kompetentingos institucijos leidimą, bet savavališkas įtaiso nusiėmimas būtų tiesiogiai draudžiamas Baudžiamojo proceso kodekso 1311 straipsnio 7 dalimi

📄 Originalas — Delfi🕐 09:53
Priemokos sveikatos sistemoje: kokią problemą iš tikrųjų buvo siekiama išspręsti? 🔗
Abi pusės pateikė rimtų argumentų. Tačiau stebint viešąją diskusiją man vis grįždavo viena mintis – dažnai buvo atsakinėjama ne į tą klausimą. Buvo ginčijamasi, ar priemokos turi būti leidžiamos, kokias teises turi pacientai, kaip turėtų…
Faktų patikra:
🟡 NepilnaDirbantieji moka privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas; valstybė draudžia tam tikras gyventojų grupes; PSDF lėšomis finansuojamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems apdraustiesiems pagal sveikatos poreikį (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas)
🟡 NepilnaPagal solidarumo principą valstybės finansuojamo gydymo prieinamumą turėtų lemti paciento sveikatos būklė, o ne jo finansinės galimybės
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 47 straipsnis (statute)
47 straipsnis. Valstybės laiduojama (nemokama) sveikatos priežiūra 1. Valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš privalomojo…
47 straipsnis. Valstybės laiduojama (nemokama) sveikatos priežiūra 1. Valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybių biudžetų, savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. 2. Valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai priskiriama: 1) būtinoji medicinos pagalba ir kitos būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos); 2) Lietuvos Respublikos karių asmens sveikatos priežiūra; 3) papildomai per programas remiama policijos ir kitų vidaus reikalų pareigūnų asmens sveikatos priežiūra; 4) baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką padariusių asmenų, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, asmenų, kuriems ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartimi paskirtas suėmimas, asmenų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes Lietuvos Respublikoje, asmens sveikatos priežiūra; 5) užsieniečių: a) pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos; b) kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos; c) kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos; d) nelegaliai kirtusių Lietuvos Respublikos sieną, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos; e) gyvenančių užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos; f) turinčių teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos; g) kurie įgijo teisę likti Lietuvos Respublikos teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 221 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nurodytais atvejais, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos; 6) šios dalies 5 punkte nurodytų užsieniečių vaikų iki 18 metų būtinoji medicinos pagalba, būtinosios paslaugos, skiepijimas pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą ir profilaktiniai sveikatos tikrinimai; 7) apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytų Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra; 8) sveikatos apsaugos ministro patvirtinto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kompensavimas apdraustiesiems; 9) kraujo donorystė. 3. Valstybės laiduojamos sveikatos priežiūros mastai numatomi įvertinus gyventojų demografinius, sveikatos ir aplinkos kokybės rodiklius bei jų kitimo tendencijas. Nr. IX-2555, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6309 (2004-11-26) Nr. X-179, 2005-04-28, Žin., 2005, Nr. 61-2160 (2005-05-14)
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 49 straipsnis (statute)
49 straipsnis. Valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo LNSS įstaigose tvarka 1. Teisę gauti valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens…
49 straipsnis. Valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo LNSS įstaigose tvarka 1. Teisę gauti valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, nurodytą šio įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 1–3 ir 9 punktuose, turi tik Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvoje (toliau – nuolatiniai gyventojai), o valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, nurodytą šio įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktuose, – asmenys, nurodyti Sveikatos draudimo įstatyme. Būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos LNSS įstaigose teikiamos nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į paciento apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir jo gyvenamąją vietą. Būtinųjų paslaugų teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras. Užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės, nepriskiriamiems nuolatiniams gyventojams ir nenurodytiems šio įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 4–6 punktuose, LNSS įstaigos teikia būtinąją medicinos pagalbą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. 2. Valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo LNSS įstaigose esminės sąlygos yra: 1) paciento kreipimasis dėl valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo į LNSS įstaigos pirminės sveikatos priežiūros specialistus, kurių specialybių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių į juos gali būti kreipiamasi, sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras; 2) paciento kreipimasis dėl šios dalies 1 punkte nenurodytų valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo į LNSS įstaigas. Šiais atvejais pacientas privalo pateikti šios dalies 1 punkte nurodytų sveikatos priežiūros specialistų siuntimą arba LNSS įstaigų gydytojų, suteikusių šios dalies 1 punkte nenurodytas valstybės laiduojamas (nemokamas) paslaugas, siuntimą paslaugų tęstinumui užtikrinti. 3. Pacientas turi teisę sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasirinkti LNSS pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir pirminės sveikatos priežiūros specialistus, taip pat pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas antrinės ar tretinės sveikatos priežiūros įstaigą ir asmens sveikatos priežiūros specialistus, kad jam būtų teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 4. Šio straipsnio 2 dalyje išdėstytos sąlygos netaikomos pacientams, kurie kreipėsi į LNSS įstaigą dėl: 1) būtinosios medicinos pagalbos suteikimo; 2) ambulatorinių antrinės ar tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sveikatos apsaugos ministro numatytais atvejais ilgalaikio paciento sveikatos būklės stebėjimo laikotarpiu arba kai šios paslaugos teikiamos pagal ligų ir sveikatos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos programose nustatytas sąlygas, arba kitais sveikatos apsaugos ministro numatytais atvejais, atsižvelgiant į ligos ar sveikatos sutrikimo pobūdį (įskaitant užkrečiamumą). 5. Valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra LNSS vykdomuosiuose subjektuose teikiama nemokamai, už šios priežiūros paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio. Jeigu paciento, kuriam teikiama valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūros paslauga, pageidavimu naudojama brangiau kainuojanti priemonė negu priemonė, kurios išlaidos teikiant šią paslaugą yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ar valstybės biudžeto lėšų, jis turi sumokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ar valstybės biudžeto lėšų apmokamos ir brangiau kainuojančios priemonės kainų skirtumą. Pacientas, pageidaujantis gauti brangiau kainuojančią priemonę, turi raštu patvirtinti, kad atsisako iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ar valstybės biudžeto lėšų apmokamos priemonės, ir išreikšti pageidavimą gauti brangiau kainuojančią priemonę. Priemonių, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami paciento lėšomis, tipų sąrašą tvirtina ir kainų skirtumų apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. 6. LNSS įstaigos privalo teikti informaciją gyventojams apie nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis, jų teikimo mastą ir kainas. III SKYRIUS SVEIKATINIMO VEIKLOS VALSTYBINIO VALDYMO KITI YPATUMAI
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įs 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Asmens sveikatos priežiūra –…
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Asmens sveikatos priežiūra – valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą. 2. Elektroninė sveikatos sistema (e. sveikatos sistema) – priemonių, skirtų sveikatinimo veiklai, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, visuma. 3. Farmacinė veikla – juridinių ir (ar) fizinių asmenų vykdoma sveikatinimo veikla, kurią reglamentuoja Farmacijos įstatymas. 4. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos – greitosios medicinos pagalbos įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, siekiant laiku suteikti pacientui reikalingą medicinos pagalbą jo buvimo vietoje ir prireikus transportuoti sergantį ar sužeistą pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos laikomos paslaugomis, skirtomis gyvybei gelbėti ir išsaugoti. 5. Incidentas – in vitro diagnostikos medicinos priemonės funkcinis sutrikimas, gedimas arba jos charakteristikų ir (arba) veikimo pablogėjimas, taip pat ženklinimo ar naudojimo instrukcijos neatitikimas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų ar būtų galėjęs tapti paciento, tos in vitro diagnostikos medicinos priemonės vartotojo, naudotojo arba kitų fizinių asmenų mirties priežastimi arba būtų labai pabloginęs jų sveikatą. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „incidentas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 64 punkte. 6. Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema – valstybės sveikatos reikalų, institucijų, sveikatinimo veiklos bei jos išteklių tvarkymo sistema. 7. Medicinos priemonė – kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 1 punkte. Medicinos priemonėmis vadinami ir Reglamento (ES) 2017/745 XVI priede išvardyti gaminiai ir jų priedai. 8. Medicinos priemonės gamintojas – asmuo, atsakingas už in vitro diagnostikos medicinos priemonės projektavimą, gamybą, įpakavimą bei ženklinimą iki šio gaminio pateikimo rinkai savo vardu, nepaisant to, ar jis pats atlieka tuos veiksmus, ar jo pavedimu – kitas asmuo. In vitro diagnostikos medicinos priemonės gamintoju taip pat laikomas asmuo, kuris surenka, įpakuoja, perdirba, visiškai atnaujina ir (arba) ženklina vieną ar daugiau baigtų gaminių, ir (arba) nustato jų, kaip in vitro diagnostikos medicinos priemonių, paskirtį, ketindamas jas teikti rinkai savo vardu. In vitro diagnostikos medicinos priemonės gamintoju nelaikomas asmuo, kuris surenka arba pritaiko jau esamas rinkoje in vitro diagnostikos medicinos priemones, kad jos galėtų būti panaudotos pagal paskirtį konkrečiam pacientui. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „gamintojas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 30 punkte. 9. Medicinos priemonės gamintojo įgaliotasis atstovas – Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsisteigęs asmuo, kurį tiesiogiai paskiria in vitro diagnostikos medicinos priemonės gamintojas ir į kurį valstybės įstaigos, institucijos ir kiti subjektai gali kreiptis, užuot kreipęsi į in vitro diagnostikos medicinos priemonės gamintoją dėl jo įsipareigojimų. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „įgaliotasis atstovas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 32 punkte. 10. Medicinos priemonės importuotojas – asmuo, kuris teikia rinkai už atlyginimą arba neatlygintinai in vitro diagnostikos medicinos priemonę iš trečiosios šalies, siekdamas ją platinti ir (arba) naudoti Europos ekonominės erdvės valstybių narių rinkoje, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra nauja, ar atnaujinta. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „importuotojas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 33 punkte. 11. Medicinos priemonės naudojimas – medicinos priemonės taikymas pagal paskirtį. 12. Medicinos priemonės naudojimo pradžia – laikas, kai paruošta naudoti in vitro diagnostikos medicinos priemonė pirmą kartą patenka pas in vitro diagnostikos medicinos priemonės naudotoją ar in vitro diagnostikos medicinos priemonės vartotoją Europos ekonominės erdvės valstybės narės rinkoje. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „naudojimo pradžia“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 29 punkte. 13. Medicinos priemonės naudotojas – asmuo, naudojantis in vitro diagnostikos medicinos priemonę, išskyrus naudojimą asmeniniams ir šeimos poreikiams. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „naudotojas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 37 punkte. 14. Medicinos priemonės pateikimas rinkai – veiksmas, kai in vitro diagnostikos medicinos priemonė už atlyginimą arba neatlygintinai pirmą kartą tampa prieinama rinkoje (išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, skirtas veikimui įvertinti), siekiant ją platinti ir (arba) naudoti nepriklausomai nuo to, ar ji yra nauja, ar atnaujinta. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „pateikimas rinkai“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 28 punkte. 15. Medicinos priemonės techninės būklės tikrinimas – medicinos priemonių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir medicinos priemonės gamintojo nustatyta tvarka ir terminais atliekama medicinos priemonės privaloma apžiūra, taip pat visų medicinos priemonės parametrų patikrinimas ir jos saugos bandymai. 16. Medicinos priemonės vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią įsigyti, įsigyja ir naudoja in vitro diagnostikos medicinos priemonę asmeniniams ir šeimos poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „nespecialistas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 38 punkte. 17. Medicinos priemonių atšaukimas iš rinkos – veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad in vitro diagnostikos medicinos priemonių naudotojams ir (arba) in vitro diagnostikos medicinos priemonių vartotojams jau pateiktos in vitro diagnostikos medicinos priemonės būtų susigrąžintos. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „atšaukimas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 62 punkte. 18. Medicinos priemonių pašalinimas iš rinkos – veiksmai, kuriais siekiama neleisti in vitro diagnostikos medicinos priemonių toliau platinti. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „pašalinimas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 63 punkte. 19. Medicinos priemonių platinimas – jau pateiktų rinkai in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimas rinkai vartojimo ar naudojimo tikslais. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „tiekimas rinkai“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 27 punkte. 20. Medicinos priemonių platintojas – asmuo, kuris už atlyginimą arba neatlygintinai platina in vitro diagnostikos medicinos priemones. Ši sąvoka šio straipsnio 7 dalyje nurodytų medicinos priemonių, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos priemones, atveju atitinka sąvoką „platintojas“, apibrėžtą Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 34 punkte. 21. Medicinos priemonių rinkos subjektai – medicinos priemonių gamintojai, jų įgaliotieji atstovai, importuotojai, platintojai ir naudotojai (išskyrus vartotojus), taip pat procedūrinius rinkinius ir (arba) sistemas surenkantys ir (arba) sterilizuojantys asmenys. 22. Medicinos priemonių rinkos subjektų veikla – veikla, kuriai taikomi medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, pateikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų atlikimą reglamentuojantys teisės aktai. 23. Nepageidaujamas įvykis – kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 57 punkte. 24. Notifikuotoji įstaiga – kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 42 punkte. 25. Pirmoji medicinos pagalba – svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų asmenų ar savo sveikatai ir gyvybei panaudojant turimas medicinos ir (ar) kitokias priemones ir medžiagas iki tol, kol nukentėjusiajam (pacientui) bus pradėta teikti skubioji medicinos pagalba arba jo būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis. 26. Skubioji medicinos pagalba – institucinė (stacionarinė ar nestacionarinė) medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. 27. Sveikata – asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. 28. Sveikatinimo veikla – asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra, medicinos priemonių rinkos subjektų veikla, farmacinė ir kita veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato sveikatos apsaugos ministras. 29. Sveikatos priežiūros kokybė – Lietuvos Respublikos įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro nustatytų sveikatos priežiūros sąlygų, įskaitant sveikatos priežiūros tinkamumą ir priimtinumą, visuma. 30. Sveikatos priežiūros prieinamumas – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos, užtikrinančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, komunikacinį ir organizacinį priimtinumą asmeniui ir visuomenei. 31. Sveikatos priežiūros priimtinumas – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos, užtikrinančios sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslo principų bei medicinos etikos reikalavimų atitiktį. 32. Sveikatos priežiūros technologijos – vaistai, medicinos priemonės arba terapijos ir chirurgijos procedūros, taip pat ligų profilaktikos, diagnostikos arba gydymo priemonės, naudojamos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. 33. Sveikatos priežiūros teisumas – valstybės pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos lygiomis galimybėmis siekti sveikatos ir kiek įmanoma sumažinti skirtumus tarp jos siekiančių asmenų. 34. Sveikatos priežiūros tinkamumas – sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. 35. Valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybių biudžetų. 36. Valstybinė visuomenės sveikatos kontrolė – valstybės įgaliotų valstybinių inspekcijų, valstybinių tarnybų, kitų institucijų ir jų pareigūnų atliekami tarnybiniai veiksmai, turint tikslą: 1) kontroliuoti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi visuomenės sveikatos saugos teisės aktų, ir taikyti įstatymų nustatytą atsakomybę už jų pažeidimus (tiesioginė valstybinė visuomenės sveikatos kontrolė); 2) derybomis ar sutartimis siekti, kad įmonės ir įstaigos, kiti juridiniai asmenys prisiimtų įsipareigojimus gerinti visuomenės sveikatos saugos būklę (visuomenės sveikatos saugos rėmimas); 3) pagal kompetenciją rinkti, kaupti, apdoroti ir analizuoti informaciją apie visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, jų socialines, ekonomines ir kitokias priežastis, taip pat apie visus kitus veiksnius, darančius įtaką visuomenės sveikatos saugos būklei (netiesioginė visuomenės sveikatos kontrolė). 37. Valstybinis medicininis auditas – asmenų, kurie verčiasi asmens sveikatos priežiūra, teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinė priežiūra. 38. Vidaus medicininis auditas – nepriklausomas, objektyvus, dokumentais įformintas asmens sveikatos priežiūros saugos ir kokybės tikrinimo bei konsultavimo procesas, kuriuo siekiama vertinti ir skatinti gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklą. 39. Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių ir medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma. 40. Visuomenės sveikatos sauga – organizacinių, ekonominių, socialinių, techninių ir teisinių priemonių, skirtų visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatai nuo visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių kenksmingo poveikio apsaugoti arba šio poveikio rizikai kiek įmanoma sumažinti, visuma. 41. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. 42. Visuomenės sveikatos stiprinimas – valstybės institucijų, savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų įgyvendinamos organizacinės, teisinės, socialinės ir ekonominės priemonės, kurios padeda gausinti bei racionaliau naudoti sveikatos priežiūros išteklius, formuoti visuomenės sveikatos problemų sprendimo socialinės kontrolės sistemą, skatina visuomenės dalyvavimą formuojant valstybės ir savivaldybių sveikatos politiką, padeda kurti sveiką aplinką, skatina žmones gyventi sveikai ir didina sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumą, skatina sveikatos draudimo organizacijas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigas orientuotis į ekonomiškai efektyvesnes sveikatinimo priemones, grindžiamas ligų profilaktika.“
Analizė

Ar paciento priemoka LNSS įstaigoje yra teisėtas mokėjimas už papildomą pasirinkimą, ar neteisėtas apmokėjimas už paslaugą, kuri jau turi būti finansuojama PSDF ar kitomis valstybės laiduojamos priežiūros lėšomis.

Teisinis pagrindas: Sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnis nustato, kad valstybės laiduojamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš PSDF, valstybės ar savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų šaltinių. 49 straipsnis dar griežčiau suformuluoja būtinosios pagalbos taisyklę: būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos LNSS įstaigose teikiamos nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, nepriklausomai nuo PSD statuso, apsilankymų skaičiaus ar gyvenamosios vietos. Todėl teisiškai svarbiausia ne pats mokėjimo faktas, o mokėjimo objektas: jei mokama už valstybės laiduojamą ar PSDF kompensuojamą paslaugą, priemoka kertasi su nemokamumo taisykle; jei mokama už atskirą nekompensuojamą komfortą ar papildomą pasirinkimą, pozicija dėl leistinumo tampa stipresnė. Sveikatos sistemos įstatymo 43 straipsnis rodo, kad valstybė sveikatos santykius gali reguliuoti ekonominėmis priemonėmis, įskaitant kainodarą, licencijas ir ekonomines sankcijas, todėl priemokų sureguliavimas nėra vien politinis kompromisas, o teisėta reguliavimo priemonių sritis.

Tikslinimas: Straipsnio teiginys, kad PSDF lėšomis finansuojamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems apdraustiesiems pagal sveikatos poreikį, yra per platus. Pagal pateiktą Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio formuluotę PSDF lėšomis kompensuojama ne visa sveikatos priežiūra apskritai, o įstatyme nurodyta sveikatos priežiūra, be kita ko, teikiama įvykus draudiminiam įvykiui. Tiksliau būtų sakyti: apdraustiesiems PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos įstatyme apibrėžtos sveikatos priežiūros paslaugos, o ne bet kuri paciento pageidaujama paslauga ar pasirinktas paslaugos teikimo modelis. Antras netikslumas yra solidarumo principo apibūdinimas: teiginys, kad prieinamumą turi lemti sveikatos būklė, o ne finansinės galimybės, pagal pateiktą Sveikatos draudimo įstatymo 31 straipsnio formuluotę tiksliau sietinas su teisumo principu, nes jis reiškia finansavimą pagal galimybes ir vienodos kokybės priežiūros užtikrinimą visiems apdraustiesiems.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis argumentas dabar yra ne abstraktus „priemokos leidžiamos“ arba „priemokos draudžiamos“, o reikalavimas dokumentiškai atskirti, už ką pacientas moka. Gydymo įstaigai rizikingiausia priemoką sieti su greitesniu patekimu prie tos pačios valstybės laiduojamos ar PSDF kompensuojamos paslaugos, nes tai atrodo kaip mokėjimas už prieigą prie nemokamos paslaugos, o ne už papildomą pasirinkimą. Teisininkui vertinant ginčą verta pirmiausia cituoti Sveikatos sistemos įstatymo 47 ir 49 straipsnius, o tik po to kalbėti apie paciento pasirinkimo laisvę ar privataus sektoriaus vaidmenį. Reguliavimo požiūriu būsimos pataisos turėtų apibrėžti ne vien priemokų ribas, bet ir jų objektą: papildoma paslauga, komfortas, alternatyvus teikėjas ar tas pats valstybės finansuojamas gydymas yra skirtingos teisinės kategorijos.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne ar priemokos apskritai „geros“, o ar pacientui LNSS įstaigoje ar su teritorine ligonių kasa sutartį sudariusioje įstaigoje gali būti perkeliama mokėjimo pareiga už paslaugą, kuri pagal teisę turi būti valstybės laiduojama arba apmokama viešosiomis lėšomis. Šis klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 3, 11, 17, 43, 47 ir 49 straipsnius, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 66 straipsnį ir, kiek tai susiję su paciento valia gauti paslaugą, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo 14 straipsnį. Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnis lemia, kad sveikatinimo veiklos finansavimo pagrindai, gyventojų teisės ir pareigos, įstaigų teisės ir pareigos bei kontrolės pagrindai turi būti nustatomi įstatymais, todėl priemokų riba negali būti palikta vien įstaigų praktikai. Sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnis nustato, kad valstybės laiduojamos sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybių biudžetų ir kitų nurodytų viešųjų lėšų. Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnis ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 66 straipsnis įtvirtina teisę į nemokamas paslaugas ir būtinąją medicinos pagalbą, o Sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnis atskiria paslaugas, už kurias gavėjai tiesiogiai nemoka, nuo mokamų paslaugų

Teisinis vertinimas. Žinioje aprašyta problema teisiškai kyla tada, kai faktinis paciento mokėjimas nebesutampa su įstatymuose nustatyta finansavimo schema. Jeigu paslauga patenka į valstybės laiduojamos priežiūros arba iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybių biudžetų apmokamų paslaugų sritį, pagal Sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnį ir 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą jos gavėjas tiesiogiai įstaigai nemoka. Jeigu paslauga yra mokama asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros paslauga, taikomas Sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktas, o kainų apskaičiavimo metodiką ir teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras. Taigi teisėtas mokėjimas priklauso ne nuo to, ar pacientas sutinka mokėti, bet nuo paslaugos teisinės rūšies ir jos finansavimo pagrindo. Paciento sutikimas pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo 14 straipsnį yra būtinas sveikatos priežiūros paslaugai teikti, tačiau ši norma pati savaime nepaverčia valstybės laiduojamos paslaugos mokama. Būtinoji medicinos pagalba pagal Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnį ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 66 straipsnį teikiama nemokamai visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į draustumą, apsilankymų skaičių ar gyvenamąją vietą. Apdraustųjų teisė į nemokamas paslaugas kitose su teritorine ligonių kasa sutartis sudariusiose įstaigose tiesiogiai nurodyta Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 66 straipsnyje. Nemokamų paslaugų gavimo procedūrai svarbios to paties straipsnio 3 dalies sąlygos: kreipimasis į pirminės sveikatos priežiūros gydytojus arba siuntimo ar motyvuoto poreikio pateikimas antrinei ar tretinei priežiūrai. Vyriausybės vertinime dėl projekto Nr. XIIP-2258 pabrėžta, kad kai būklei reikia būtinosios medicinos pagalbos, siuntimo nereikia pagal Sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio reguliavimą. Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarime byloje Nr. 47/2009-131/2010, kaip nurodyta Vyriausybės išvadoje dėl projektų Nr. XIIP-19–XIIP-22, išaiškinta, kad nemokamos, iš valstybės biudžeto finansuojamos medicinos pagalbos apimtį turi nustatyti įstatymų leidėjas. Tai reiškia, kad viešosios diskusijos branduolys pagrįstai turėjo būti ne vien įstaigų konkurencija ar paciento pasirinkimas, bet įstatymu nustatyta riba tarp nemokamos ir mokamos priežiūros. Vyriausybės išvadoje dėl projektų Nr. XIIP-19–XIIP-22 aiškiai įvardytas reguliavimo tikslas: apibrėžti ir išskirti mokamų ir nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindus bei nustatyti atsakomybę už neteisėtų mokėjimų ėmimą. Toje pačioje medžiagoje nurodyta ir konkreti teisėkūros rizika: projektų nuostatos dėl galimo mokėjimo už tam tikras paslaugas buvo derintinos su draudimu reikalauti papildomų priemokų ir mokesčių už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos sistemos įstatymo 43 straipsnis rodo, kad valstybė gali reguliuoti sveikatos santykius ekonominėmis priemonėmis, įskaitant privalomojo sveikatos draudimo lėšas, kainodaros politiką, licencijas ir ekonomines sankcijas. Todėl teisiškai priemokų klausimas yra kartu finansavimo, kainodaros, licencijuotos veiklos ir atsakomybės klausimas

Pasekmės. Nuo 2025 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 8, 11, 13 ir 76 straipsnių pakeitimo įstatymas reiškia, kad 2026 m. liepos 22 d. mokamų ir nemokamų paslaugų atskyrimas turi būti vertinamas pagal jau galiojančią Sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio redakciją. Sveikatos apsaugos ministras pagal šio pakeitimo įstatymo 5 straipsnį įgyvendinamuosius teisės aktus turėjo priimti iki 2025 m. birželio 30 d., todėl praktinis ginčo laukas persikelia į tai, kaip įstaigos taiko ministro nustatytą metodiką ir paslaugų teikimo tvarką. Pacientams praktiškai svarbiausia tai, ar jų prašoma suma yra mokestis už teisėtai mokamą paslaugą, ar papildomas mokėjimas už paslaugą, kuri pagal Sveikatos sistemos įstatymo 47 ir 49 straipsnius bei Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 66 straipsnį turi būti nemokama. Gydymo įstaigoms svarbu turėti aiškiai atskirtus paslaugų sąrašus, kainodaros pagrindą ir paciento informavimo tvarką, nes neteisėtų mokėjimų ėmimas teisėkūros dokumentuose įvardytas kaip reguliuotina atsakomybės sritis. Valstybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai svarbiausia užtikrinti, kad mokamų paslaugų reguliavimas nepaneigtų valstybės laiduojamos priežiūros turinio ir būtų suderintas su Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarime nurodyta įstatymų leidėjo atsakomybe nustatyti nemokamos pagalbos apimtį. Realistiška tolesnė eiga yra ne vien priemokų leidimas ar draudimas, bet nuoseklus mokamų paslaugų, nemokamų paslaugų, būtinosios pagalbos, siuntimo reikalavimo ir įstaigų kainodaros ribų tikslinimas. Praktinė šios diskusijos reikšmė yra ta, kad ji sprendžia, ar paciento mokėjimas bus aiškiai susietas su papildomu, teisėtai mokamu pasirinkimu, ar taps neapibrėžta prieigos prie valstybės laiduojamos sveikatos priežiūros sąlyga

📄 Originalas — Etaplius🕐 09:55
Smūgis V. Bartkevičiui gali kainuoti brangiai: A. Kandrotui siūloma bausmė 🔗
Aktualijos | 5 min. Antanas Kandrotas. | Julius Kalinskas/ELTA Susiję straipsniai Prokurorė Indrė Zubavičiūtė byloje dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui teisiamam Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, pasiūlė skirti laisvės…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 63 straipsnis (statute)
63 straipsnis. Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas 1. Jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką…
63 straipsnis. Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas 1. Jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies jas sudėti. 2. Kai bausmės apimamos, griežtesnė bausmė apima švelnesnes ir galutinė subendrinta bausmė prilygsta griežčiausiai iš paskirtų už atskiras nusikalstamas veikas bausmei. 3. Kai bausmės visiškai sudedamos, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, pridedamos visos paskirtos švelnesnės bausmės. 4. Kai bausmės iš dalies sudedamos, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedamos švelnesnės bausmės ir nurodomi kiekvienos iš pridedamų bausmės dalių parinkimo motyvai. Pridedamos bausmės dalis negali būti mažesnė negu minimalus tos bausmės rūšies dydis, išskyrus atvejus, kai pridedama neatliktos bausmės dalis yra mažesnė už šį dydį. 5. Bausmių apėmimą teismas taiko, kai: 1) yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis; 2) padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal šio kodekso 10 ar 11 straipsnius; 3) už vieną nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 6. Jeigu skiriant galutinę bausmę dalis paskirtų bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos, teismas bausmes bendrina bausmių apėmimo ir sudėjimo būdu. Bausmių bendrinimo tvarką teismas pasirenka įvertinęs padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą. 7. Kai bausmė skiriama vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, galutinė subendrinta bausmė negali viršyti dvidešimties metų laisvės atėmimo, o jeigu skiriama kitos rūšies bausmė, išskyrus baudą, – šio kodekso nustatyto tos rūšies bausmės maksimalaus dydžio. 8. Negalima skirti tokios subendrintos bausmės rūšies, kuri nebuvo paskirta už atskiras nusikalstamas veikas. 9. Pagal šio straipsnio taisykles skiriama bausmė ir tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. 10. Nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. 11. Lietuvos Respublikoje pripažinti ir vykdytini užsienio valstybės nuosprendžiai, kuriais paskirta laisvės atėmimo bausmė arba su laisvės atėmimu susijusi bausmė, yra nebendrinami ir vykdomi atskirai. Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 42 straipsnis (statute)
42 straipsnis. Bausmių rūšys 1. Padariusiam nusikaltimą asmeniui gali būti skiriamos šios bausmės: 1) viešieji darbai; 2) bauda; 3) laisvės apribojimas; 4)…
42 straipsnis. Bausmių rūšys 1. Padariusiam nusikaltimą asmeniui gali būti skiriamos šios bausmės: 1) viešieji darbai; 2) bauda; 3) laisvės apribojimas; 4) areštas; 5) terminuotas laisvės atėmimas; 6) laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 2. Padariusiam baudžiamąjį nusižengimą asmeniui gali būti skiriamos šios bausmės: 1) viešieji darbai; 2) bauda; 3) laisvės apribojimas; 4) areštas. 3. Asmeniui, padariusiam vieną nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, gali būti skiriama tik viena bausmė. 4. Šio kodekso 63 ir 64 straipsniuose numatytais atvejais gali būti skiriamos dvi bausmės. 5. Jeigu už kelis padarytus nusikaltimus skiriamos daugiau negu dvi skirtingų rūšių bausmės, teismas, skirdamas galutinę subendrintą bausmę, iš paskirtų bausmių palieka dvi bausmes: vieną iš jų – griežčiausią, o kitą parenka savo nuožiūra. 6. Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, remiantis šio kodekso 67, 68, 681, 69, 70, 71, 72, 721, 722, 723, 724 ir 725 straipsniais, gali būti skiriamos viena arba daugiau baudžiamojo poveikio priemonių. Kartu su baudos bausme įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą neskiriama. Kartu su viešųjų darbų bausme neskiriama atlikti nemokamų darbų. 7. Bausmių rūšis juridiniams asmenims ir bausmių skyrimo nepilnamečiams ypatumus nustato šio kodekso 43, 581 ir 90 straipsniai. Nr. X-1597, 2008-06-12, Žin., 2008, Nr. 73-2796 (2008-06-27) Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 64 straipsnis (statute)
64 straipsnis. Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika 1. Jeigu nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą…
64 straipsnis. Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika 1. Jeigu nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą veiką arba naują nusikalstamą veiką bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padaro asmuo, kuriam bausmės vykdymas atidėtas, teismas, paskyręs bausmę už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, bausmes subendrina. Skirdamas subendrintą bausmę, teismas gali bausmes visiškai ar iš dalies sudėti. 2. Kai bausmės visiškai sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama visa neatliktos bausmės dalis. 3. Kai bausmės iš dalies sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Jeigu neatliktos bausmės dalis yra didesnė, tai prie jos pridedama nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis. Pridedama bausmės dalis negali būti mažesnė negu minimalus tos bausmės rūšies dydis, išskyrus atvejus, kai pridedama neatliktos bausmės dalis yra mažesnė už šį dydį. 4. Kai bausmė skiriama vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, subendrinta bausmė negali viršyti dvidešimt penkerių metų laisvės atėmimo, o jeigu skiriama kitos rūšies bausmė, išskyrus baudą, – šio kodekso nustatyto tos rūšies bausmės maksimalaus dydžio. 5. Jeigu už vieną iš padarytų nusikaltimų buvo paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, bausmės subendrinamos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė yra laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 6. Lietuvos Respublikoje pripažinti ir vykdytini užsienio valstybės nuosprendžiai, kuriais paskirta laisvės atėmimo bausmė arba su laisvės atėmimu susijusi bausmė, yra nebendrinami ir vykdomi atskirai.
Analizė

Konkretus klausimas yra ne vien ar A. Kandrotas trenkė V. Bartkevičiui, bet ar nustačius kaltę teismas gali prie jau įsiteisėjusios 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėti prokurorės siūlomus 7 mėnesius. Pagal naujienos chronologiją inkriminuojamas smūgis įvyko per praėjusių metų gruodžio protestą prie Seimo, o 3 metų ir 6 mėnesių bausmė finansinių nusikaltimų byloje įsiteisėjo tik birželį. Todėl stipriausias techninis ginčas bausmės stadijoje bus dėl to, ar taikytinas BK 63 straipsnio kelių veikų subendrinimas, ar BK 64 straipsnio taisyklė dėl naujos veikos padarymo neatlikus bausmės.

Teisinis pagrindas: BK 63 straipsnio 1 dalis numato, kad kai padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas pirmiausia paskiria bausmę už kiekvieną veiką atskirai, o po to nustato galutinę subendrintą bausmę, bausmes apimdamas arba visiškai ar iš dalies sudėdamas. BK 64 straipsnio 1 dalis taikoma siauresnei situacijai: kai nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą veiką, teismas naujai paskirtą bausmę subendrina su neatlikta bausmės dalimi. Iš pateiktų faktų matyti, kad prokurorė siūlo realų dalinį pridėjimą prie 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo, tačiau vien pats faktas, kad ši bausmė dabar neįvykdyta, dar neatsako į BK 64 prielaidą, jeigu tariamas smūgis padarytas iki tos bausmės paskyrimo ar įsiteisėjimo. BK 42 straipsnis papildomai paaiškina, kodėl tokioje situacijoje apskritai kalbama apie subendrinimą: vienai veikai paprastai skiriama viena bausmė, o dvi bausmės galimos BK 63 ir 64 straipsniuose numatytais atvejais.

Praktinė reikšmė: Gynybai stipresnis ne politinio motyvavimo argumentas, o chronologinis BK 64 taikymo puolimas: reikia tiksliai fiksuoti, kada tariama viešosios tvarkos pažeidimo veika padaryta ir kada ankstesnė bausmė buvo paskirta bei tapo vykdytina. Jeigu naujoji veika laiko požiūriu buvo ankstesnė už birželį įsiteisėjusią finansinių nusikaltimų bausmę, teismui saugiau remtis BK 63 logika, kur galimas ir bausmių apėmimas, ir dalinis sudėjimas, o ne automatiškai traktuoti bylą kaip naują nusikaltimą neatlikus bausmės pagal BK 64. Prokuratūrai svarbu motyvuoti ne tik recidyvo ir šešių ankstesnių teistumų reikšmę, bet ir konkretų 7 mėnesių pridėjimo pagrindą, nes BK 63 straipsnio 4 dalis reikalauja nurodyti kiekvienos pridedamos bausmės dalies parinkimo motyvus. Praktinė rizika nuosprendžiui yra ta, kad kaltės klausimui pakankamai pagrįstas sprendimas gali būti pažeidžiamas apeliacine tvarka būtent dėl neteisingai parinkto bausmių subendrinimo režimo.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar viešo protesto prie Seimo metu suduotas smūgis į veido sritį, jei teismas tai pripažins įrodyta, sudaro viešosios tvarkos pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį, o ne vien fizinio skausmo sukėlimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį. BK 284 straipsnio 1 dalis reikalauja ne tik veikimo viešoje vietoje, bet ir įžūlių veiksmų, kuriais demonstruojama nepagarba aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. BK 140 straipsnio 1 dalis taikytina tada, kai mušimu ar kitokiu smurtavimu sukeltas fizinis skausmas arba nežymus sveikatos sutrikdymas; šio straipsnio sankcija apima viešuosius darbus, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų. BK 284 straipsnio 1 dalies sankcija platesnė ir griežtesnė: viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. Bausmės rūšys ir jų derinimo ribos vertintinos pagal BK 42 straipsnį, o klausimas dėl papildomų 7 mėnesių pridėjimo prie ankstesnės 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės spręstinas pagal BK 63 straipsnio 1–5 dalyse nurodytas bausmių už kelias nusikalstamas veikas skyrimo ir subendrinimo taisykles

Teisinis vertinimas. Kaltinimo versijai esminė aplinkybė yra ne vien fizinis kontaktas, bet jo viešas pobūdis ir poveikis visuomenės rimčiai ar tvarkai, nes BK 284 straipsnio 1 dalyje baudžiamoji atsakomybė siejama būtent su viešoje vietoje atliktais įžūliais veiksmais ir padariniais viešajai tvarkai. Pateiktame šaltinyje dėl BK 284 straipsnio nurodyta, kad baudžiamoji atsakomybė pagal šią normą pagrindžiama tada, kai neteisėtas veikimas sukelia pavojingus padarinius, tai yra sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką. Todėl prokurorė, prašydama pripažinti kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo, turi pagrįsti ne tik tai, kad buvo smūgis, bet ir tai, kad jis viešo protesto aplinkybėmis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Gynybos argumentas dėl provokacijos ir teiginys, kad ranka tik kliudė gobtuvą, teisiškai nukreiptas į faktinį veikos mechanizmą, kaltės vertinimą ir į tai, ar apskritai buvo BK 284 straipsnio 1 daliai reikšmingi įžūlūs veiksmai bei padariniai. Jeigu būtų nustatytas tik fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas be viešosios tvarkos sutrikdymo požymio, pateiktų normų sistemoje aktuali būtų BK 140 straipsnio 1 dalis. Šaltinyje dėl BK 140 straipsnio paaiškinta, kad fizinio skausmo sukėlimas siejamas su tyčiniu mušimu ar kitokiu smurtavimu, o teismo medicinos ekspertų išvada dėl fizinio skausmo daroma remiantis bylos medžiaga, patvirtinančia mušimo ar kitokio smurtavimo faktą. Tačiau kaltinimas, kaip jis aprašytas žinioje, orientuotas į BK 284 straipsnio 1 dalį, todėl sveikatos sutrikdymo mastas nėra vienintelis kvalifikavimo kriterijus. BPK 98 straipsnis leidžia kaltinamajam, gynėjui, nukentėjusiajam ir kitiems proceso dalyviams savo iniciatyva pateikti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, todėl gynybos nurodomi duomenys apie provokaciją, buvimo vietą ar vaizdo įrašus procesiškai gali būti teikiami ir vertinami teisme. BPK 119 straipsnis nustato, kad kardomosios priemonės gali būti skiriamos, be kita ko, siekiant užtikrinti kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese ir nuosprendžio įvykdymą, o BPK 120 straipsnio 1 dalis išvardija tokias priemones kaip suėmimas, namų areštas, užstatas, dokumentų paėmimas, registravimasis policijoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tai praktiškai reikšminga, nes žinioje nurodyta, kad įsiteisėjusi laisvės atėmimo bausmė jau turi būti vykdoma, tačiau asmuo į įkalinimo įstaigą nėra patekęs. Teismo kompetencija šioje stadijoje yra išspręsti kaltės klausimą, o apkaltinamojo nuosprendžio atveju paskirti bausmę pagal BK 284 straipsnio 1 dalies sankciją ir, jei taikomas bausmių subendrinimas, vadovautis BK 63 straipsniu. Pagal BK 63 straipsnio 1 dalį teismas už kiekvieną nusikalstamą veiką paskiria bausmę atskirai, o po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Pagal BK 63 straipsnio 3 ir 4 dalis bausmės gali būti visiškai arba iš dalies sudedamos, o dalinio sudėjimo atveju turi būti nurodyti kiekvienos pridedamos bausmės dalies parinkimo motyvai. BK 55 straipsnis dėl paprastai skiriamų su laisvės atėmimu nesusijusių bausmių taikomas pirmą kartą teisiamam asmeniui, todėl pagal žinioje nurodomą ankstesnių teistumų kontekstą jis nėra pagrindinė lengvinančio bausmės parinkimo taisyklė. BK 58 straipsnis dėl bendrininkų šioje situacijoje neturi savarankiškos reikšmės, nes žinioje aprašomas individualus kaltinimas, o ne bendrininkavimas

Pasekmės. Pirmasis scenarijus: 2026 m. rugsėjo 21 d. teismas pripažįsta A. Kandrotą kaltu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir skiria laisvės atėmimą, o galutinę bausmę formuoja pagal BK 63 straipsnio bausmių sudėjimo ar apėmimo taisykles. Tokiu atveju prokurorės siūlomi 7 mėnesiai būtų ne automatinė pasekmė, o teismo motyvuojamos bausmės ir jos subendrinimo rezultatas. Antrasis scenarijus: teismas nustato, kad viešosios tvarkos sutrikdymo požymis neįrodytas, tačiau smurtinio veikimo požymiai atitinka BK 140 straipsnio 1 dalį; tada maksimali laisvės atėmimo riba būtų iki vienerių metų. Trečiasis scenarijus: teismas priima išteisinamąjį sprendimą, jei atmeta kaltinimo teiginius dėl smūgio, įžūlių veiksmų ar visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymo. Nukentėjusiajam praktinė reikšmė yra ta, kad kaltės pripažinimas gali lemti žalos atlyginimo klausimus, o BPK 118 straipsnis numato, jog įstatymų nustatytais atvejais žala gali būti kompensuojama iš valstybės lėšų, jeigu kaltinamasis ar materialiai atsakingi asmenys neturi lėšų žalai atlyginti. Kaltinamajam svarbiausia pasekmė yra galimos papildomos laisvės atėmimo trukmės rizika ir tai, kad galutinė bausmė priklausys nuo teismo pasirinkto BK 63 straipsnyje numatyto subendrinimo būdo. Teismui ši byla praktiškai svarbi tuo, kad jis turės atriboti viešosios tvarkos pažeidimą nuo paprasto smurtinio konflikto ir aiškiai motyvuoti, kokie faktai pagrindžia BK 284 straipsnio 1 dalies padarinius. Viešo protesto dalyviams ir žiniasklaidos atstovo statusu besiremiančiai gynybai reikšminga tai, kad pateikti šaltiniai nesuteikia imuniteto nuo BK 284 straipsnio taikymo: lemiami lieka konkretūs veiksmai, jų viešumas ir poveikis visuomenės rimčiai ar tvarkai

📄 Originalas — Vilniaus miesto savivaldybė🕐 09:56
Medinių Šnipiškių urbanistinė studija baigta – pristatomi rezultatai 🔗
I. Bendrosios nuostatos - Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės vilnius.lt (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenų valdytoja yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) (kodas Juridinių asmenų…
🔍 Teisinis pagrindas:
Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 26 straipsnis (statute)
26 straipsnis Bendri duomenų valdytojai 1. Kai du ar daugiau duomenų valdytojų kartu nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, jie yra bendri duomenų valdytojai…
26 straipsnis Bendri duomenų valdytojai 1. Kai du ar daugiau duomenų valdytojų kartu nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, jie yra bendri duomenų valdytojai. Jie tarpusavio susitarimu skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal šį reglamentą nustatytų prievolių, visų pirma susijusių su duomenų subjekto naudojimusi savo teisėmis ir jų atitinkamomis pareigomis pateikti 13 ir 14 straipsniuose nurodytą informaciją, vykdymą, išskyrus atvejus, kai atitinkama duomenų valdytojų atsakomybė yra nustatyta Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri yra taikoma duomenų valdytojams, ir tokiu mastu, kokiu ji yra nustatyta. Susitarimu gali būti paskirtas duomenų subjektų informavimo punktas. 2. 1 dalyje numatytame susitarime tinkamai apibrėžiamos atitinkamos faktinės bendrų duomenų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. 3. Nepaisant 1 dalyje nurodyto susitarimo sąlygų, duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis pagal šį reglamentą kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.
BDAR 2016/679 Preambulė (statute)
(45) kai duomenų valdytojas duomenis tvarko vykdydamas jam tenkančią teisinę prievolę arba kai duomenis būtina tvarkyti siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo…
(45) kai duomenų valdytojas duomenis tvarko vykdydamas jam tenkančią teisinę prievolę arba kai duomenis būtina tvarkyti siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso arba vykdant viešosios valdžios funkcijas, duomenų tvarkymo pagrindas turėtų būti įtvirtintas Sąjungos arba valstybės narės teisėje. Šiuo reglamentu nereikalaujama kiekvienu atskiru duomenų tvarkymo atveju specialaus teisės o Kelioms duomenų tvarkymo operacijoms gali užtekti vieno teisės akto, kai duomenų valdytojas duomenis tvarko vykdydamas jam tenkančią teisinę prievolę arba kai duomenis būtina tvarkyti siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso arba vykdant viešosios valdžios funkcijas. Be to, Sąjungos ar valstybės narės teisėje turėtų būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo tikslas. Be to, šiame pagrinde galėtų būti nurodytos bendrosios šio reglamento sąlygos, kuriomis reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymo teisėtumas, nustatytos asmens duomenų valdytojo, tvarkytinų asmens duomenų rūšies, atitinkamų duomenų subjektų, subjektų, kuriems asmens duomenys gali būti atskleisti, tikslų apribojimų, saugojimo laikotarpio ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas teisėtas ir sąžiningas duomenų tvarkymas, specifikacijos. Sąjungos arba valstybės narės teisėje taip pat turėtų būti nustatyta, ar duomenų valdytojas, atlikdamas užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso arba vykdant viešosios valdžios funkcijas, turėtų būti valdžios institucija arba kitas viešosios teisės reglamentuojamas fizinis ar juridinis asmuo arba, kai tai pateisinama viešuoju interesu, įskaitant sveikatos apsaugos tikslais, tokiais kaip visuomenės sveikata ir socialinė apsauga bei sveikatos priežiūros paslaugų valdymas, privatinės teisės reglamentuojamas asmuo, toks kaip profesinė asociacija;
Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 38 straipsnis (statute)
galimybę susipažinti su asmens duomenimis, dalyvauti duomenų tvarkymo operacijose ir išlaikyti savo ekspertines žinias. 3. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas…
galimybę susipažinti su asmens duomenimis, dalyvauti duomenų tvarkymo operacijose ir išlaikyti savo ekspertines žinias. 3. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas negautų jokių nurodymų dėl tų užduočių vykdymo. Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas negali jo atleisti arba bausti dėl jam nustatytų užduočių atlikimo. Duomenų apsaugos pareigūnas tiesiogiai atsiskaito duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo aukščiausio lygio vadovybei. 4. Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal šį reglamentą. 5. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Sąjungos ar valstybės narės teisės.
Analizė

Ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vilnius.lt privatumo politikoje save įvardydama vienintele Svetainės lankytojų duomenų valdytoja, pakankamai apibrėžia atsakomybę tais atvejais, kai per Svetainę vykdomos apklausos, viešos konsultacijos, balsavimai ar projektai gali turėti ir kitų duomenų tvarkymo tikslus bei priemones nustatančių subjektų?

Teisinis pagrindas: BDAR 4 straipsnio 7 punkte duomenų valdytojas apibrėžiamas kaip subjektas, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; todėl vien formalus savivaldybės administracijos įvardijimas privatumo politikoje nėra lemiamas, jei faktinį tikslą ar priemones nustato keli subjektai. BDAR 26 straipsnio 1 dalis tokiu atveju reikalauja bendrų valdytojų susitarimu skaidriai nustatyti atsakomybę, ypač dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir 13 bei 14 straipsniuose nurodytos informacijos pateikimo. 26 straipsnio 2 dalis papildomai reikalauja duomenų subjektui sudaryti galimybę susipažinti su esminėmis tokio susitarimo nuostatomis, o 3 dalis reiškia, kad net ir susitarimas tarp valdytojų negali apriboti asmens teisės kreiptis į kiekvieną iš jų. BDAR preambulės 45 punktas svarbus viešojo administravimo kontekste: kai duomenys tvarkomi vykdant viešojo intereso užduotį ar valdžios funkcijas, pagrindas ir tikslas turi būti įtvirtinti teisėje, todėl bendros formuluotės apie „paslaugų kokybės gerinimą“ ar „viešas konsultacijas“ savaime nepakeičia konkretaus teisinio pagrindo.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas čia yra ne dėl privatumo politikos egzistavimo, o dėl jos konkretumo pagal faktinį duomenų tvarkymo modelį: jei Medinių Šnipiškių urbanistinės studijos pristatymo, konsultacijų ar balsavimų procese dalyvauja kiti subjektai, reikia tikrinti, ar jie nėra bendri valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį. Praktinė rizika savivaldybei yra ta, kad prie konkrečių projektų nurodoma papildoma informacija negali likti vien deklaratyvi: ji turi paaiškinti, kokie duomenys renkami, kokiu tikslu, kokiu teisiniu pagrindu, kiek saugomi ir kas faktiškai atsako už duomenų subjekto teises. Profesionalui verta cituoti BDAR 4 straipsnio 7 punktą kartu su 26 straipsniu, nes būtent ši kombinacija leidžia ginčyti formalų „vieno valdytojo“ modelį, kai realus sprendimų dėl duomenų tvarkymo priėmimas yra pasidalytas.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra ne pati Medinių Šnipiškių urbanistinės studijos pabaiga, o tai, kaip Vilniaus miesto savivaldybės administracija, pristatydama rezultatus vilnius.lt ir leisdama lankytojams registruotis, teikti klausimus, dalyvauti apklausose, konsultacijose ar balsavimuose, privalo tvarkyti svetainės lankytojų asmens duomenis. Šis klausimas sprendžiamas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 1 straipsnį, 3 straipsnį, 4 straipsnio 7 ir 8 punktus, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 2 dalį, 24, 25, 26, 29, 32 ir 38 straipsnius. BDAR 1 straipsnis nustato reglamento dalyką ir tikslą – fizinių asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą. BDAR 3 straipsnio 1 dalis lemia, kad reglamentas taikomas Administracijos vykdomam tvarkymui, nes duomenų valdytojo buveinė yra Sąjungoje ir duomenys tvarkomi vykdant jos veiklą. Pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą Administracija laikytina duomenų valdytoja, nes privatumo politikoje ji pati įvardyta kaip subjektas, nustatantis svetainės lankytojų duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Pagal BDAR 4 straipsnio 8 punktą informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kiti paslaugų teikėjai, jei jie tvarko duomenis Administracijos vardu, laikytini duomenų tvarkytojais

Teisinis vertinimas. Administracijos pirminė pareiga yra atskaitomybė: pagal BDAR 5 straipsnio 2 dalį ji atsakinga už duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir turi sugebėti tai įrodyti. BDAR 24 straipsnio 1 dalis šią pareigą sukonkretina – Administracija turi įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, atsižvelgdama į tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus ir pavojus fizinių asmenų teisėms bei laisvėms. Privatumo politikoje nurodytos duomenų kategorijos yra plačios: slapukais gali būti gaunami IP adresas, naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, svetainėje praleistas laikas ir demografiniai duomenys, o paties lankytojo pateikiami duomenys gali apimti vardą, amžių, lytį, išsilavinimą, elektroninio pašto adresą ir žinutės turinį. Tai reiškia, kad urbanistinės studijos rezultatų viešinimo aplinkoje teisiškai svarbus ne vien informacijos paskelbimas, bet ir visi lankytojo veiksmai, kuriais jis identifikuojamas arba gali būti identifikuotas. Pagal BDAR 25 straipsnio 2 dalį Administracija privalo standartizuotai tvarkyti tik tuos asmens duomenis, kurie būtini kiekvienam konkrečiam tikslui, įskaitant duomenų kiekį, tvarkymo apimtį, saugojimo laikotarpį ir prieinamumą. Todėl, pavyzdžiui, užklausos administravimo, viešojo administravimo paslaugų kokybės gerinimo ir tiesioginės rinkodaros tikslai negali būti teisiškai suplakami į vieną nediferencijuotą duomenų rinkimą. Kai tvarkymas siejamas su viešojo administravimo funkcijomis, aktuali BDAR 6 straipsnio 3 dalis: 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose nurodytas pagrindas turi būti nustatytas Sąjungos arba duomenų valdytojui taikomoje valstybės narės teisėje, o tikslas turi būti nustatytas tame teisiniame pagrinde arba būti būtinas viešojo intereso užduočiai ar pavestoms viešosios valdžios funkcijoms atlikti. BDAR preambulės 10 punktas patvirtina, kad valstybės narės gali konkrečiau apibrėžti tokio tvarkymo, susijusio su teisine prievole, viešuoju interesu ar viešosios valdžios funkcijomis, taikymo sąlygas. Informavimo pareiga kyla duomenų gavimo metu: BDAR 13 straipsnio 2 dalis reikalauja pateikti informaciją apie saugojimo laikotarpį ar jo kriterijus, teises susipažinti, ištaisyti, ištrinti duomenis, apriboti tvarkymą, nesutikti su tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę atšaukti sutikimą ir teisę skųstis priežiūros institucijai. Kai duomenys gaunami ne iš paties lankytojo, BDAR 14 straipsnio 2 dalis papildomai reikalauja nurodyti asmens duomenų kilmės šaltinį ir, jei taikoma, ar duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių. Privatumo politikoje nurodytas saugojimo modelis atitinka kryptį, kad duomenys saugomi ne ilgiau, negu reikalauja tikslai ar teisės aktai, o tiesioginės rinkodaros tikslu – iki atsisakymo ar sutikimo atšaukimo, bet ne ilgiau, negu būtina tikslui pasiekti. Jeigu Administracija pasitelkia duomenų tvarkytojus, BDAR 29 straipsnis ir 32 straipsnio 4 dalis reiškia, kad pavaldūs ar prieigą turintys asmenys negali tvarkyti duomenų be duomenų valdytojo nurodymų, nebent to reikalauja Sąjungos ar valstybės narės teisė. Jeigu du ar daugiau subjektų kartu nustatytų urbanistinės studijos rezultatų pristatymo metu renkamų duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, taikytinas BDAR 26 straipsnis dėl bendrų duomenų valdytojų, įskaitant pareigą skaidriai nustatyti atsakomybę ir sudaryti duomenų subjektui galimybę susipažinti su esminėmis susitarimo nuostatomis. Nepaisant tokio susitarimo, BDAR 26 straipsnio 3 dalis palieka duomenų subjektui teisę naudotis savo teisėmis kiekvieno iš bendrų valdytojų atžvilgiu. Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo čia taip pat procedūriškai reikšmingas: pagal BDAR 38 straipsnio 4 dalį duomenų subjektai gali į jį kreiptis visais klausimais dėl jų asmens duomenų tvarkymo ir naudojimosi teisėmis. Pagal BDAR 38 straipsnio 3 ir 5 dalis pareigūnas neturi gauti nurodymų dėl savo užduočių vykdymo, tiesiogiai atsiskaito aukščiausio lygio vadovybei ir privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą. Privatumo politikoje nurodyta procedūra – kreiptis asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu su elektroniniu parašu – yra praktinis duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kanalas Administracijos atžvilgiu. Jei lankytojas nesutinka su Administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, pagal pačią privatumo politiką jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, o BDAR 13 straipsnio 2 dalies d punktas ir 14 straipsnio 2 dalies e punktas įtvirtina teisę pateikti skundą priežiūros institucijai

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra įprastas teisėtas rezultatų pristatymas, kai Administracija renka tik konkrečiam tikslui būtinus duomenis, aiškiai informuoja lankytojus, riboja saugojimo laiką ir kontroliuoja tvarkytojų prieigą pagal BDAR 24, 25, 29 ir 32 straipsnius. Antrasis scenarijus susijęs su duomenų subjekto aktyviu teisių įgyvendinimu: lankytojas gali prašyti informacijos, susipažinti su duomenimis, juos taisyti, trinti, riboti tvarkymą, nesutikti su tvarkymu, prašyti perkeliamumo, atšaukti sutikimą arba skųstis Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Trečiasis scenarijus aktualus, jei urbanistinės studijos pristatymo procesui naudojami išoriniai paslaugų teikėjai ar kiti subjektai: tada svarbu atskirti duomenų tvarkytojus pagal BDAR 4 straipsnio 8 punktą nuo galimų bendrų valdytojų pagal BDAR 26 straipsnį. Jeigu duomenys būtų perduodami už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, praktinę reikšmę įgytų privatumo politikoje nurodytas įsipareigojimas taikyti teisės aktuose numatytas priemones, o BDAR 47 straipsnio 2 dalyje matomai pabrėžiami tikslų apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, ribotų saugojimo laikotarpių ir duomenų subjektų teisių elementai. Tai svarbu trims grupėms: Administracijai kaip duomenų valdytojai, nes ji turi įrodyti atitiktį; svetainės lankytojams ir konsultacijų dalyviams, nes jų tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys tampa teisiškai saugomu objektu; pasitelktiems paslaugų teikėjams, nes jų teisė veikti kyla tik iš Administracijos nurodymų arba teisės reikalavimo. Taigi žinia apie urbanistinės studijos rezultatų pristatymą duomenų apsaugos požiūriu reiškia valdomą viešojo informavimo ir dalyvavimo procesą, kuriame kiekvienas papildomas rinkimo kanalas – slapukai, registracija, apklausa, balsavimas, užklausa ar rinkodaros pranešimas – turi būti susietas su konkrečiu tikslu, pagrindu, saugojimo terminu ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo procedūra

Šaltiniai:
  • BDAR 2016/679 Preambulė
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 26 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 38 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 3 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 29 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 10 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 24 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 6 straipsnis
📄 Originalas — Kas vyksta Kaune🕐 09:57
Gaisro padariniams likviduoti panaudotos ir V. Matijošaičio rezervo lėšos 🔗
Tam skirta 108,5 tūkst. eurų, ir lygiai tokia pačia miesto biudžeto pinigų suma, su Kauno mero Visvaldo Matijošaičio vadovaujamos savivaldybės tarybos pritarimu, buvo padidintos programos „Tvarumo ir žaliojo kurso principais tvariai…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 15 straipsnis (statute)
15 straipsnis. Vyriausybės rezervo lėšos 1. Valstybės biudžete sudaromas Vyriausybės rezervas. Jis turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų valstybės biudžeto…
15 straipsnis. Vyriausybės rezervo lėšos 1. Valstybės biudžete sudaromas Vyriausybės rezervas. Jis turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų sumos, išskyrus atvejus, kai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (arba) įvesta nepaprastoji padėtis. Konkretų Vyriausybės rezervo dydį kasmet nustato Seimas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Vyriausybės rezervo lėšos skirstomos Vyriausybės nutarimu. 2. Vyriausybės rezervo lėšos naudojamos: 1) ekstremaliosioms situacijoms ar krizėms likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti, inter alia, fiziniams ir juridiniams asmenims, patyrusiems ekstremaliosios situacijos ar krizės padarinių, remti Vyriausybės patvirtintomis priemonėmis; 2) įsipareigojimams, susijusiems su dalyvavimu tarptautinėse operacijose, vykdyti; 3) vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, taip pat kitoms išlaidoms ginant valstybės interesus padengti; 4) žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti; 5) Vyriausybės nustatyto dydžio savivaldybių apmokėtoms Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro antkapio pastatymo, kapavietės sutvarkymo, antkapio atributikos pagaminimo ir įmontavimo išlaidoms kompensuoti; 6) humanitarinei pagalbai teikti; 7) perkeliamųjų asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms apmokėti; 8) dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti. 3. Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymas 15 straipsnis (statute)
15 straipsnis. Mero rezervas 1. Savivaldybės sudaro mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų…
15 straipsnis. Mero rezervas 1. Savivaldybės sudaro mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). Mero rezervas gali būti didesnis kaip 1 procentas, kai yra paskelbta valstybės ir (arba) savivaldybės lygio ekstremalioji situacija ir (arba) įvesta nepaprastoji padėtis. Konkretų mero rezervo dydį kiekvienais metais nustato savivaldybės taryba, tvirtindama tam tikrų metų savivaldybės biudžetą. Mero rezervo lėšas skirsto meras. 2. Mero rezervo lėšos naudojamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka: 1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti; 2) gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti; 3) dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 11, 25, 26, 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas 2 straipsnis (statute)
2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „25 straipsnis. Mero rezervas 1. Savivaldybės sudaro mero rezervą, kuris turi būti…
2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „25 straipsnis. Mero rezervas 1. Savivaldybės sudaro mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). Mero rezervas gali būti didesnis kaip 1 procentas, kai yra paskelbta valstybės ir (arba) savivaldybės lygio ekstremalioji situacija ir (arba) įvesta nepaprastoji padėtis. Konkretų mero rezervo dydį kasmet nustato savivaldybės taryba, tvirtindama tam tikrų metų savivaldybės biudžetą. Mero rezervo lėšas skirsto meras. 2. Mero rezervo lėšos naudojamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka: 1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; 2) gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; 3) dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.“
Analizė

Ar 108,5 tūkst. eurų panaudojimas gaisro padariniams likviduoti iš Kauno mero rezervo patenka į įstatyme leidžiamą mero rezervo paskirtį ir ar tam pakanka mero sprendimo bei tarybos patvirtinto biudžeto koregavimo.

Teisinis pagrindas: Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo normos dėl mero rezervo nustato dvi atskiras taisykles: konkretų rezervo dydį kasmet tvirtindama biudžetą nustato savivaldybės taryba, o mero rezervo lėšas skirsto meras. Ta pati norma leidžia mero rezervo lėšas naudoti „gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti“ ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti arba kompensuoti pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką. Todėl pats gaisro padarinių likvidavimo tikslas yra stiprus teisinis pagrindas naudoti rezervą, jeigu išlaidos realiai susijusios su padarinių šalinimu, o ne su bendru programos finansavimo papildymu. Atskirai Biudžeto sandaros įstatymo 13 straipsnis dėl savivaldybių biudžetų asignavimų leidžia asignavimus naudoti savivaldybių funkcijoms vykdyti per asignavimų valdytojų programas, todėl tarybos sprendimas padidinti konkrečios programos asignavimų planą yra biudžetinis veiksmas, bet jis nepakeičia mero rezervo lėšų paskirties ribojimo.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas čia yra ne tas, kad „mero rezervas“ gali būti politiškai lankstus biudžeto šaltinis, o tas, kad įstatymas jam suteikia siaurą tikslinę paskirtį, kuri šiuo atveju tiesiogiai apima gaisro padarinius. Praktikoje vertintinas ne vien 108,5 tūkst. eurų dydis, bet dokumentinis ryšys tarp konkretaus gaisro, konkrečių likvidavimo darbų ar nuostolių ir rezervo panaudojimo pagal tarybos nustatytą tvarką. Rizika savivaldybei atsirastų tada, jei tokia pati suma būtų tik formaliai „pririšta“ prie gaisro, bet faktiškai panaudota bendram „Tvarumo ir žaliojo kurso“ programos asignavimų padidinimui be individualizuoto padarinių likvidavimo pagrindo. Profesionalui cituotina būtent mero rezervo norma dėl gaisrų padarinių likvidavimo, o ne bendros biudžeto pajamų ar asignavimų planavimo nuostatos, nes ginčo centras būtų specialiosios rezervo paskirties laikymasis.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar 108,5 tūkst. eurų skyrimas gaisro padariniams likviduoti iš mero rezervo ir tokios pačios sumos įtraukimas į savivaldybės programos asignavimų planą atitinka mero rezervo paskirtį, savivaldybės tarybos biudžetinę kompetenciją ir civilinės saugos procedūras. Jis sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, pagal kurią mero rezervą sudaro savivaldybės, jo konkretų dydį kasmet nustato savivaldybės taryba, o lėšas skirsto meras. Esminė materialioji norma yra to paties įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas: mero rezervo lėšos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gali būti naudojamos gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti. Biudžetinis aspektas vertintinas pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymo 13 straipsnį, nustatantį, kad savivaldybių biudžetų asignavimai naudojami savarankiškosioms ir valstybės perduotoms savivaldybių funkcijoms atlikti vykdant asignavimų valdytojų programas

Teisinis vertinimas. Jeigu lėšos skirtos būtent gaisro padariniams likviduoti, pats išlaidų tikslas tiesiogiai patenka į Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą paskirtį. Mero teisė čia nėra savarankiška neribota diskrecija: pagal 15 straipsnio 1 dalį jis skirsto mero rezervo lėšas, tačiau pagal 15 straipsnio 2 dalį jos naudojamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos pritarimas biudžeto programos „Tvarumo ir žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto“ asignavimų plano padidinimui reiškia ne mero rezervo lėšų paskirstymo pakeitimą, o savivaldybės biudžeto programinio plano koregavimą pagal tarybos biudžetinę kompetenciją. Tokia schema teisiškai atskiria du veiksmus: meras skirsto rezervo lėšas konkrečiam gaisro padarinių tikslui, o taryba sprendžia dėl asignavimų plano padidinimo savivaldybės programoje. Kadangi pagal Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymo 13 straipsnį savivaldybių asignavimai naudojami funkcijoms vykdyti per programas, gaisro padarinių likvidavimo išlaidų įrašymas į konkrečią programą turi būti siejamas su tos programos funkciniu turiniu. Mero rezervo dydžio klausimu reikšminga 15 straipsnio 1 dalis: rezervas turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų, neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams. Žinioje nurodyta, kad mero rezerve dar likę 1 mln. 118,2 tūkst. eurų, todėl praktinis teisėtumo tikrinimas turėtų būti atliekamas pagal tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamas be valstybės dotacijų ir pagal tarybos nustatytą rezervo dydį. Jei gaisras būtų kvalifikuojamas kaip ekstremalusis įvykis ar savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, papildomai veiktų Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis. Pagal šią normą meras, gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, nedelsdamas sušaukia savivaldybės operacijų centrą, sprendžia dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir telkia civilinės saugos pajėgas bei materialinius išteklius. Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1317 įgyvendinimo reguliavime nurodyta, kad savivaldybės meras, gavęs pasiūlymą, ne vėliau kaip kitą dieną priima potvarkį dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir operacijų vadovo skyrimo. Tas pats reguliavimas nustato ir materialinių išteklių teikimo tvarką: meras, gavęs gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo informaciją apie poreikį, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną, teikia reikalavimą subjektams, su kuriais sudarytos materialinių išteklių teikimo sutartys. Tai reiškia, kad rezervo lėšų naudojimas ir civilinės saugos išteklių telkimas yra susiję, bet ne tapatūs institutai: pirmasis finansuoja padarinių šalinimą, antrasis organizuoja reagavimą ir išteklių pateikimą. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnis dėl Vyriausybės rezervo šiai savivaldybės situacijai tiesiogiai netaikomas, nes jame kalbama apie valstybės biudžete sudaromą Vyriausybės rezervą ir lėšų skirstymą Vyriausybės nutarimu. Vis dėlto šaltiniuose pateiktas Vyriausybės sprendimo dėl lėšų skyrimo pavyzdys rodo, kad valstybės rezervo lėšos gali būti naudojamos savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos padarytai žalai iš dalies atlyginti, kai tokia situacija paskelbta mero potvarkiu. Savivaldybės tarybos posėdžių klausimu reikšminga Vietos savivaldos įstatymo nuostata, cituojama pateiktame Vyriausybės išvados šaltinyje: taryba įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose, o meras posėdžius šaukia prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai

Pasekmės. Pirmasis realus scenarijus: sprendimas lieka galiojantis kaip įprastas mero rezervo lėšų panaudojimas gaisro padariniams likviduoti, o tarybos patvirtintas asignavimų plano padidinimas leidžia apskaityti ir vykdyti išlaidas per savivaldybės programą. Antrasis scenarijus: jeigu gaisro mastas atitinka ekstremaliosios situacijos požymius, merui tektų veikti pagal Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 33 straipsnį ir Vyriausybės nutarimo Nr. 1317 įgyvendinimo tvarką, įskaitant operacijų centro, operacijų vadovo ir materialinių išteklių telkimo mechanizmus. Trečiasis scenarijus: jei nuostolių mastas viršytų savivaldybės rezervo galimybes, savivaldybei praktiškai svarbus galėtų tapti Vyriausybės rezervo mechanizmas pagal Biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnį, tačiau tik Vyriausybės kompetencijos ribose ir jos nutarimu. Tarybos posėdžio nukėlimas į 2026 m. rugsėjo 15 d. savaime neužkerta kelio mero rezervo naudojimui, nes pagal pateiktą mero rezervo normą lėšas skirsto meras, o taryba nustato naudojimo tvarką ir tvirtina biudžetinius sprendimus. Praktiškai ši situacija svarbi trims grupėms: nukentėjusiems asmenims ar subjektams, nes rezervo lėšos gali padengti tik dalį nuostolių; savivaldybės administravimui, nes išlaidos turi būti susietos su tarybos nustatyta tvarka ir programa; tarybai, nes ji atsako už biudžeto struktūros ir asignavimų plano patvirtinimą. Teisinis ginčo centras būtų ne tai, ar gaisro padariniams apskritai galima naudoti mero rezervą, o tai, ar konkretus 108,5 tūkst. eurų panaudojimas atitiko tarybos nustatytą tvarką, patvirtinto rezervo ribas ir pasirinktą programinę paskirtį

📄 Originalas — Respublika🕐 09:59
„Kliurkų neturėtų būti“: Agnė Širinskienė apie Vyriausybės programos pateikimą 🔗
Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnė Agnė Širinskienė sutinka su teisininkų įspėjimais, kad Vyriausybės programa galėjo būti pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų. Politikė pabrėžia, kad tokių klaidų…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas 22 straipsnis (statute)
22 straipsnis. Pagrindiniai Vyriausybės įgaliojimai Vyriausybė: 1) saugo konstitucinę santvarką ir Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, tvarko krašto…
22 straipsnis. Pagrindiniai Vyriausybės įgaliojimai Vyriausybė: 1) saugo konstitucinę santvarką ir Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, tvarko krašto reikalus, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką; 2) vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus, tvirtina norminių teisės aktų koncepcijas, rengia Valstybės pažangos strategiją ir teikia ją tvirtinti Seimui; 3) įgyvendina Vyriausybės programą, tvirtina Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, koordinuoja ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, veiklą; 4) rengia ir teikia Seimui valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą; organizuoja valstybės biudžeto vykdymą, teikia Seimui valstybės metinių ataskaitų rinkinį; taip pat teikia Seimui Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus bei valstybės socialinių fondų, Pensijų anuitetų fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių ataskaitų rinkinius ir nacionalinį metinių ataskaitų rinkinį; 5) remdamasi įstatymais disponuoja valstybės turtu, nustato jo valdymo ir naudojimo tvarką; 6) rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus; 7) teikia Seimui siūlymus dėl ministerijų steigimo ir panaikinimo; 8) steigia, reorganizuoja ir likviduoja Vyriausybės įstaigas, steigia įstaigas prie ministerijų ir paveda ministerijoms įgyvendinti įstaigų prie ministerijų savininko teises ir pareigas (išskyrus sutikimų dėl tokių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą), steigia, reorganizuoja ir likviduoja kitas biudžetines įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota valstybės institucija ar įstaiga; 9) tvirtina ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, Vyriausybės atstovų įstaigos, kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba ministerijos, nuostatus; tvirtinti įstaigų prie ministerijų ir kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerijos, nuostatus Vyriausybė gali pavesti atitinkamos valdymo srities ministrui, jeigu kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos; 10) kartu su Respublikos Prezidentu vykdo užsienio politiką; užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis; atsižvelgdama į Seimo Užsienio reikalų komiteto rekomendacijas, teikia Respublikos Prezidentui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų skyrimo bei atšaukimo; 11) įstatymo nustatyta tvarka organizuoja valdymą aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose; 12) įstatymo numatytais atvejais siūlo Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje; 13) turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti Seimo priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai; 14) skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės atstovus, Vyriausybės įgaliotinį ir jo pavaduotoją, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės įstaigų vadovus, kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus, juos skatina; atitinkamos valdymo srities ministro teikimu Vyriausybės į pareigas priimtiems ar paskirtiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams skiria tarnybines nuobaudas, jeigu įstatymai nenustato kitaip; 15) sudaro Vyriausybės komitetus ir Vyriausybės komisijas; 16) vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis ir kiti įstatymai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas 38 straipsnis (statute)
38 straipsnis. Teisės aktų projektų pateikimo Vyriausybei tvarka 1. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti…
38 straipsnis. Teisės aktų projektų pateikimo Vyriausybei tvarka 1. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Ministras Pirmininkas, ministrai, savivaldybių tarybos ir kiti subjektai, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai. Ministro Pirmininko teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, ministro teikiami teisės aktų projektai – ministro. Savivaldybių tarybų, kitų subjektų, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai, teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti atitinkamos valdymo srities ministro. 2. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas, susijęs ne tik su jį parengusios (teikiančios) institucijos kompetencija, bet ir su kitų institucijų kompetencija, turi būti su jomis derintas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai teisės akto projektas teikiamas Vyriausybei karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu ar kai teisės akto projektu būtina neatidėliotinai spręsti klausimus, būtinus valstybės karinės gynybos ir kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti, ir jeigu šiais atvejais teisės akto projekto nepriėmimas nedelsiant lemtų neigiamų pasekmių valstybės ir visuomenės saugumui ir stabilumui atsiradimą, taip pat kai teisės akto projektu siūloma skelbti gedulą. Vyriausybei teikiamų nutarimų projektų pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą derinimo su kitomis institucijomis tvarką nustato Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas 35 straipsnis#2 (statute)
2. Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti asmenys, kuriems tokią teisę numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir Vyriausybės darbo reglamentas. 3. Į…
2. Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti asmenys, kuriems tokią teisę numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir Vyriausybės darbo reglamentas. 3. Į Vyriausybės posėdžius gali būti kviečiami ir kiti asmenys. 4 dalies redakcija iki 2007 m. spalio 1 d.: 4. Svarbiausi klausimai gali būti aptariami prieš Vyriausybės posėdžius Vyriausybės pasitarimuose, nuolatiniuose arba laikinuosiuose Vyriausybės komitetuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomos Vyriausybei pateiktos ataskaitos. 4 dalies redakcija nuo 2007 m. spalio 1 d.: 4. Svarbiausi klausimai gali būti svarstomi prieš Vyriausybės posėdžius Vyriausybės pasitarimuose ir Vyriausybės komitetuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomos Vyriausybei pateiktos ataskaitos, aptariamos Vyriausybės komisijų, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija. 5. Vyriausybė Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų prireikus svarsto Vyriausybės pasitarimuose. 38 straipsnis. Teisės aktų projektų pateikimo Vyriausybei tvarka 4 dalies redakcija iki 2007 m. spalio 1 d.: 1. Vyriausybei teikiamus įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi pasirašyti ministras. Vyriausybės įstaigų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti Vyriausybės priskirto ministro, o apskričių viršininkų ir savivaldybių tarybų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti atitinkamos valdymo srities ministro. 1 dalies redakcija nuo 2007 m. spalio 1 d.: 1. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Ministras Pirmininkas, ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, apskričių viršininkai ir savivaldybių tarybos. Ministro Pirmininko teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, ministro teikiami teisės aktų projektai – ministro. Vyriausybės įstaigų vadovų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti Vyriausybės priskirto ministro, o apskričių viršininkų ir savivaldybių tarybų teikiami teisės aktų projektai turi būti vizuoti atitinkamos valdymo srities ministro. 2. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas, susijęs ne tik su jį parengusios (teikiančios) institucijos, bet ir su kitų institucijų valdymo sritimi ar kompetencija, turi būti suderintas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. 39 straipsnio redakcija iki 2007 m. spalio 1 d.:
Analizė

Ar Vyriausybės programos projekto įregistravimas Seime 2026-07-03, kai Prezidento dekretas dėl XXI Vyriausybės sudėties pasirašytas tik 2026-07-06, yra tik techninis registravimo defektas, ar procedūros pažeidimas, galintis kelti Vyriausybės teisėtumo riziką?

Teisinis pagrindas: Pateiktos normos tiesiogiai nereglamentuoja Vyriausybės programos pateikimo Seimui eiliškumo, todėl šiuo klausimu negalima remtis konkrečia čia pateikta Konstitucijos nuostata. Vis dėlto Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 3 punktas rodo, kad Vyriausybės programa nėra abstraktus politinis dokumentas: Vyriausybė ją įgyvendina ir tvirtina jos nuostatų įgyvendinimo planą. Tai stiprina argumentą, kad programą teisiškai prasmingai pateikia jau suformuota Vyriausybė, o ne dar iki ministrų sudėties patvirtinimo egzistuojantis ar tik numanomas subjektas. Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalis dėl projektų teikimo Vyriausybei pabrėžia subjektų kompetencijos svarbą: teisės aktų projektus gali teikti tik tam teisę turintys subjektai, o Ministro Pirmininko projektai turi būti jo vizuoti. Taigi ginčo esmė nėra vien dokumento turinys, bet subjekto kompetencija konkrečiu procedūros momentu.

Praktinė reikšmė: Šiuo metu stipresnis opozicijos argumentas yra ne tai, kad programa Seimo posėdyje pristatyta iki dekreto, nes premjeras teigia, kad pristatymas vyko jau po Prezidento dekreto, o tai, kad pats projektas Seime buvo įregistruotas 2026-07-03, kai Vyriausybės sudėtis dar nebuvo patvirtinta. Valdančiųjų gynybai svarbiausia būtų atskirti registravimą nuo konstituciškai reikšmingo pateikimo ir įrodinėti, kad teisinę reikšmę turėjo ne techninė registracijos data, o vėlesnis pristatymas Seime po 2026-07-06 dekreto. Praktinė rizika yra ta, kad KT gali vertinti ne vien formalų balsavimo momentą, bet visą Vyriausybės programos pateikimo procedūros grandinę ir subjekto kompetenciją joje. Ankstesnis panašus Šimonytės Vyriausybės programos registravimo eiliškumas politiškai silpnina selektyvios kritikos argumentą, bet teisiškai nepanaikina galimo pažeidimo, jei KT nuspręstų, kad tokia praktika pati buvo ydinga.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne abstrakti „Vyriausybės teisėtumo“ patikra, o tai, ar konkretaus teisės akto priėmimo eiga dėl Vyriausybės programos atitiko konstitucinį ir įstatyminį Vyriausybės sudarymo bei programos pateikimo modelį. Šis klausimas spręstinas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 7 punktus, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 95 straipsnį ir 106 straipsnį. Pagal Vyriausybės įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktą Ministras Pirmininkas sudaro Vyriausybę ir teikia jos sudėtį tvirtinti Respublikos Prezidentui, pagal 2 punktą teikia siūlymus dėl ministrų skyrimo ir atleidimo, o pagal 7 punktą teikia Seimui svarstyti Vyriausybės programą. Todėl ginčas kyla dėl to, ar programos projekto įregistravimas 2026 m. liepos 3 d., kai Respublikos Prezidento dekretas dėl Vyriausybės sudėties pasirašytas 2026 m. liepos 6 d., gali būti laikomas tinkamu Vyriausybės programos pateikimu pagal Vyriausybės įstatymo 24 straipsnį. Strateginio valdymo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis šį klausimą nukreipia į Vyriausybės įstatymą, nes nustato, kad Vyriausybės programa rengiama ir tvirtinama vadovaujantis būtent juo. Konstitucinio Teismo procesinis kelias būtų grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsniu

Teisinis vertinimas. Vyriausybės įstatymo 24 straipsnyje išskiriami keli Ministro Pirmininko veiksmai: Vyriausybės sudarymas, jos sudėties teikimas Respublikos Prezidentui, siūlymai dėl ministrų ir Vyriausybės programos teikimas Seimui. Šių veiksmų teisinė seka reikšminga todėl, kad programą pagal 24 straipsnio 2 dalies 7 punktą teikia Ministras Pirmininkas kaip subjektas, atstovaujantis Vyriausybei ir vadovaujantis jos veiklai pagal 24 straipsnio 1 dalį. Jeigu programos registravimas laikomas tik parengiamojo pobūdžio dokumento pateikimu Seimo informacinėje procedūroje, vien jo data nebūtinai sutaptų su galutiniu programos svarstymu Seime. Tačiau jeigu registravimas laikomas pačiu Vyriausybės programos pateikimu Seimui, tuomet kyla problema, ar toks pateikimas galėjo įvykti iki Respublikos Prezidento akto dėl Vyriausybės sudėties. Matomas normų tekstas aiškiai sako, kad Ministras Pirmininkas pirmiausia sudaro Vyriausybę ir teikia jos sudėtį tvirtinti Respublikos Prezidentui, o programos teikimas Seimui yra atskira Ministro Pirmininko kompetencijos dalis. Konstitucijos 95 straipsnis taip pat svarbus, nes Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus, o Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras. Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 3 punktas nustato, kad Vyriausybė įgyvendina Vyriausybės programą ir tvirtina jos nuostatų įgyvendinimo planą, todėl programa nėra vien politinis tekstas: ji yra būsimos Vyriausybės veiklos pagrindas. Šią reikšmę patvirtina ir pateikta medžiaga dėl Vyriausybės įstatymo projekto Nr. XIIP-1155, kurioje nurodyta, kad Seimas svarsto Ministro Pirmininko pateiktą Vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti, o Vyriausybė solidariai atsakinga Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą pagal Konstitucijos 96 straipsnio pirmąją dalį. Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 10 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pažymėta, kad Vyriausybė yra kolegiali bendros kompetencijos institucija, kurią sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Ši praktika tiesiogiai svarbi dabartiniam ginčui, nes ji leidžia vertinti, ar programos pateikimo momentu egzistavo kolegiali Vyriausybės sudėtis, su kuria siejama solidari atsakomybė už bendrą veiklą. Jei būtų kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, pareiškėjas pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnį turėtų nurodyti tikslų ginčijamo teisės akto pavadinimą, numerį, priėmimo datą, jį priėmusią instituciją, konkrečius bylos nagrinėjimo pagrindus ir juridinį pagrindimą. Konstitucijos 106 straipsnis leidžia ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių kreiptis dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aktų, taip pat dėl Respublikos Prezidento aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais. Ta pati Konstitucijos 106 straipsnio nuostata numato, kad Respublikos Prezidento teikimas ar Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą. Vyriausybės prašymų Konstituciniam Teismui pavyzdžiai pateikti 2024 m. gegužės 29 d. Vyriausybės nutarime Nr. 421, 2024 m. vasario 14 d. Vyriausybės nutarime Nr. 121 ir 1997 m. gruodžio 18 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1429, kuriuo buvo prašoma tirti Seimo 1996 m. gruodžio 10 d. nutarimą dėl Vyriausybės programos. Tai rodo, kad programos patvirtinimo aktas gali būti konstitucinės kontrolės objektas, kai prašymas suformuluojamas kaip teisės akto atitikties Konstitucijai tyrimas, o ne kaip politinės situacijos vertinimas

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra toks, kad ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių iki numatyto termino parengia prašymą, kuriame tiksliai įvardija ginčijamą aktą ir procedūrinį pažeidimą pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnį. Antrasis scenarijus – kreipimasis nepriimamas arba byla nerengiama, jeigu pagal Konstitucijos 106 straipsnį jis būtų grindžiamas ne teisiniais motyvais. Trečiasis scenarijus – Konstitucinis Teismas priima nagrinėti bylą ir vertina, ar Vyriausybės programos pateikimo bei jos tvirtinimo tvarka dera su Vyriausybės įstatymo 24 straipsnio nustatyta Ministro Pirmininko kompetencijų seka ir su kolegialios Vyriausybės samprata, pabrėžta 1998 m. sausio 10 d. nutarime. Ketvirtasis scenarijus – ginčo reikšmė apsiriboja procedūrine rizika, jeigu nustatoma, kad iki Seimo svarstymo programą jau pristatė tinkamas subjektas po Respublikos Prezidento dekreto pasirašymo. Tolesnė eiga ypač svarbi Seimo nariams, nes būtent jų grupė pagal Konstitucijos 106 straipsnį gali inicijuoti kontrolę, ir Vyriausybei, nes pagal Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 3 punktą ji įgyvendina programą ir tvirtina jos įgyvendinimo planą. Ji taip pat svarbi Vyriausybės kanceliarijai, nes Strateginio valdymo įstatymo 19 straipsnio 2, 3 ir 7 dalys jai priskiria programos vykdymo stebėsenos, ataskaitų rengimo ir įgyvendinimo plano rengimo organizavimo funkcijas. Teisiškai reikšmingiausias rezultatas būtų ne politinis kaltės paskirstymas, o aiški taisyklė būsimoms Vyriausybėms, kada Vyriausybės programa gali būti registruojama, teikiama ir svarstoma Seime

📄 Originalas — Karštas Komentaras🕐 10:00
Gintaras Furmanavičius. Pedofilai į laisvę. Kas išdavė vaikus? 🔗
Gintaras Furmanavičius Šią savaitę Lietuvą pasiekė netikėta naujiena: Remigijus Jakštys, už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistas buvęs jaunimo mentorius, buvo lygtinai paleistas į laisvę. Remiantis naujausiais liepos…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 87 straipsnis (statute)
87 straipsnis. Sprendimų taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos vykdymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, gavusi lygtinio paleidimo…
87 straipsnis. Sprendimų taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos vykdymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, gavusi lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos nuorašą arba teismo potvarkį vykdyti nuteistojo lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos kartu su teismo nutarties nuorašu, paleidžia nuteistąjį iš laisvės atėmimo vietų įstaigos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą lygtinio paleidimo komisijos nutarimo nuorašą arba teismo potvarkį kartu su teismo nutarties nuorašu laisvės atėmimo vietų įstaiga pateikia Probacijos tarnybai. 3. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, lygtinai paleidusi nuteistąjį pagal šio kodekso 82 straipsnio 3 dalį, teismo nuosprendį su patvarkymu pateikia Probacijos tarnybai. 4. Teisingumo ministro nustatyta tvarka Probacijos tarnybai sudaromos sąlygos dalyvauti nuteistąjį rengiant lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos ir užtikrinama, kad lygtinai paleistam nuteistajam intensyvi priežiūra ir probacija būtų pradėta vykdyti nuo jo paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos momento. KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖS PAKEITIMAS TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 82 straipsnis (statute)
82 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taikymo pagrindai 1. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurių nusikalstamo…
82 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taikymo pagrindai 1. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurių nusikalstamo elgesio rizika žema arba kurie padarė akivaizdžią pažangą ją mažindami, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus nuteistuosius, gali būti lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos atlikę tokią bausmės dalį: 1) vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės – asmenys, nuteisti už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo, taip pat nepilnamečiai ir kiti nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija ketverių metų laisvės atėmimo; 2) pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija ketverius metus, bet neviršija dešimt metų laisvės atėmimo; 3) du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija dešimt metų, bet neviršija dvidešimt penkerių metų laisvės atėmimo. 2. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kuriems iš dalies atidėtas bausmės vykdymas buvo panaikintas, taip pat kuriems lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos buvo panaikintas ir jie teismo nutartimi buvo pasiųsti atlikti likusios nuosprendžiu paskirtos bausmės dalies, gali būti lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, jeigu jų nusikalstamo elgesio rizika žema arba jie padarė akivaizdžią pažangą ją mažindami ir nuo teismo nutarties dėl bausmės vykdymo atidėjimo ar lygtinio paleidimo panaikinimo ir pasiuntimo į laisvės atėmimo vietų įstaigą vykdymo pradžios yra atlikę vienus metus laisvės atėmimo bausmės. 3. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus nuteistuosius, taip pat tuos, kurių nusikalstamo elgesio rizika didelė ir kurie nedaro pažangos, kad ją sumažintų, nuteistuosius, atliekančius bausmę už labai sunkius nusikaltimus, ir nuteistuosius, atliekančius bausmę už sunkius nusikaltimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso XVIII, XX, XXI, XXXV skyriuose), atlikę tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, lygtinai paleidžiami iš laisvės atėmimo vietų įstaigos ir jiems taikoma intensyvi priežiūra. 4. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, sutinkantys, kad jiems būtų taikoma intensyvi priežiūra, vadovaujantis šio straipsnio 1 ir 2 dalimis, gali būti lygtinai paleisti iki devynių mėnesių anksčiau, negu nustatyta šiose dalyse. 5. Uždaro tipo bausmės atlikimo vietoje terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems, taip pat tiems, kuriems paskirta šio kodekso 79 straipsnio 2 dalyje nurodyta drausminė nuobauda, ir nuteistiesiems, bausmės atlikimo metu padariusiems administracinį nusižengimą, lygtinio paleidimo taikymas atidedamas tol, kol jie bus perkelti į pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietą ir įvykdys šio kodekso 79 straipsnio 2 dalyje nurodytas drausminę ir (ar) administracinę nuobaudas ar administracinio poveikio priemonę, ir tris mėnesius nuo šių sąlygų atsiradimo. 6. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems nuteistiesiems lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taiko lygtinio paleidimo komisija. 7. Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalyje nurodytiems nuteistiesiems lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taiko vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismas nutartimi dėl lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos patvirtinimo. 8. Likusį neatliktos laisvės atėmimo bausmės laikotarpį lygtinai paleistiems iš laisvės atėmimo vietų įstaigos nuteistiesiems vykdoma probacija. Probacijos vykdymo, jos sąlygų keitimo ir probacijos panaikinimo tvarka nustatyta Probacijos įstatyme.
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 94 straipsnis (statute)
94 straipsnis. Nuteistųjų paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos 1. Pasibaigus arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo terminui, taip pat šio kodekso 82…
94 straipsnis. Nuteistųjų paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos 1. Pasibaigus arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo terminui, taip pat šio kodekso 82 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju nuteistieji paleidžiami paskutinės bausmės laiko dienos pirmojoje pusėje, o kitais pagrindais – dieną, kurią laisvės atėmimo vietų įstaigoje gaunami reikiami dokumentai. 2. Mėnesiais skaičiuojamos bausmės laikas pasibaigia atitinkamą paskutinio bausmės mėnesio dieną, o jeigu šis mėnuo tokios dienos neturi, – paskutinę to mėnesio dieną. 3. Jeigu bausmės laikas pasibaigia ar lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos terminas pagal šio kodekso 82 straipsnio 3 dalį sueina poilsio arba šventės dieną, nuteistasis paleidžiamas prieš poilsio arba šventės dieną einančią dieną. 4. Nustatant arešto ir laisvės atėmimo bausmės pabaigą, į atliktos bausmės laiką neįskaitomas vieną parą viršijantis laikas, per kurį nuteistasis, būdamas laikinai išleistas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, be svarbios priežasties nustatytu laiku į ją buvo negrįžęs ar iš jos buvo pabėgęs, taip pat atliekant šią bausmę paskirtos kardomosios priemonės – suėmimo laikas, išskyrus paskirtą suėmimo laiką, jeigu nuteistasis vėliau buvo išteisintas arba ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, arba kardomoji priemonė buvo pripažinta nepagrįsta (neteisėta). Papildyta straipsnio dalimi: Nr. XIV-2590, 2024-05-07, paskelbta TAR 2024-05-13, i. k. 2024-08758 5. Paleidžiamiems nuteistiesiems jų paleidimo dieną išduodami asmens dokumentai ir daiktai, asmeninėje sąskaitoje laikomi pinigai, taip pat bausmės atlikimą liudijantys dokumentai. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-2590, 2024-05-07, paskelbta TAR 2024-05-13, i. k. 2024-08758 6. Paleidžiami nepilnamečiai nuteistieji perduodami artimiesiems giminaičiams arba globėjams (rūpintojams). Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-2590, 2024-05-07, paskelbta TAR 2024-05-13, i. k. 2024-08758
Analizė

Konkretus klausimas yra, ar už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteisto asmens lygtinis paleidimas gali būti atmestas vien dėl nusikaltimo rūšies, ar vis dėlto privaloma individualiai vertinti jo riziką ir pažangą. Po naujienoje minimo Konstitucinio Teismo nutarimo stipresnis yra ne absoliutaus draudimo, o griežto individualaus vertinimo argumentas.

Teisinis pagrindas: BVK 82 straipsnio 1 dalis lygtinį paleidimą sieja ne su automatiniu paleidimu, o su dviem materialiais kriterijais: nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika turi būti žema arba jis turi būti padaręs akivaizdžią pažangą ją mažindamas, be to, turi būti atlikta atitinkama bausmės dalis. Naujienoje nurodyta Konstitucinio Teismo pozicija reiškia, kad Seimas gali nustatyti griežtesnes sąlygas tokiems nuteistiesiems, bet negali visiškai panaikinti individualaus vertinimo. BVK 87 straipsnis rodo, kad priėmus lygtinio paleidimo komisijos ar teismo sprendimą laisvės atėmimo vietų įstaigos vaidmuo tampa vykdomasis: ji paleidžia nuteistąjį, perduoda dokumentus Probacijos tarnybai ir turi užtikrinti, kad intensyvi priežiūra bei probacija prasidėtų nuo paleidimo momento. BVK 94 straipsnis papildomai sustiprina vykdymo automatizmą, nes paleidimas kitais pagrindais siejamas su diena, kai įstaiga gauna reikiamus dokumentus.

Praktinė reikšmė: Praktikoje lemiamas ginčo laukas persikelia į rizikos ir pažangos vertinimą, o ne į moralinį nusikaltimo sunkumo akcentavimą. Prokuratūrai, nukentėjusiųjų atstovams ar probacijos institucijoms stipresnis argumentas bus ne „tokie asmenys negali būti paleidžiami“, o „konkrečiu atveju neįrodyta žema rizika arba akivaizdi pažanga“. Gynybai atitinkamai svarbiausia cituoti BVK 82 straipsnio 1 dalį ir rodyti individualius elgesio, rizikos mažėjimo bei atliktos bausmės dalies kriterijus. Didžiausia praktinė rizika valstybei yra procedūrinė: jeigu sprendimas dėl paleidimo priimamas, BVK 87 ir 94 straipsniai palieka mažai vietos vėlesniam „politiniam stabdymui“, todėl realios apsaugos priemonės turi būti įdiegtos iki sprendimo priėmimo ir nuo pirmos paleidimo dienos per probaciją.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne tai, ar nuteistasis „nusipelnė“ paleidimo, o ar asmeniui, atliekančiam terminuotą laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui, pagal pateiktą reguliavimą apskritai gali būti taikomas lygtinis paleidimas. Šis klausimas pirmiausia sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 1 dalį, kuri lygtinį paleidimą sieja su atlikta bausmės dalimi, žema nusikalstamo elgesio rizika arba akivaizdžia pažanga ją mažinant. Tačiau BVK 82 straipsnio 1 dalis veikia tik „išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus nuteistuosius“ ir kartu turi būti derinama su BVK 83 straipsniu. BVK 83 straipsnio 3 punktas nustato, kad lygtinis paleidimas netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Ta pati kryptis matoma ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo 83 straipsnio 2 punkte, kuriame tokia pati asmenų grupė įtraukta į lygtinio paleidimo netaikymo atvejus. Todėl pagal pateiktas normas pagrindinis teisinis konfliktas kyla tarp bendros lygtinio paleidimo paskirties, įtvirtintos BVK pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, ir specialaus draudimo, įtvirtinto BVK 83 straipsnio 3 punkte

Teisinis vertinimas. BVK pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalis bausmių vykdymo paskirtį apibrėžia kaip tokios tvarkos nustatymą, kad atlikę bausmę nuteistieji savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis. Ši paskirtis paaiškina, kodėl BVK 82 straipsnis apskritai leidžia lygtinį paleidimą: jis grindžiamas ne vien aritmetiniu bausmės dalies atlikimu, bet ir nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu. Pagal BVK 82 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus atliktina bausmės dalis priklauso nuo paskirtos laisvės atėmimo bausmės trukmės: vienas trečdalis, pusė arba du trečdaliai. Vis dėlto šios ribos nėra savarankiška teisė būti paleistam, nes turi būti nustatyta žema rizika arba akivaizdi pažanga ją mažinant. Procedūriškai BVK 85 straipsnio 1 dalis įpareigoja laisvės atėmimo vietų įstaigą likus dvidešimt darbo dienų iki galimo lygtinio paleidimo pateikti komisijai socialinio tyrimo išvadą. Toje išvadoje turi būti informacija apie taikytas resocializacijos priemones, jų rezultatus, nusikalstamo elgesio riziką ir jos pokyčius bausmės atlikimo metu. BVK 85 straipsnio 2 dalis nustato, kad lygtinio paleidimo komisija per dvidešimt darbo dienų nuo išvados gavimo priima motyvuotą nutarimą taikyti arba netaikyti lygtinį paleidimą. Jeigu nutarimas ar teismo sprendimas dėl lygtinio paleidimo yra vykdytinas, BVK 87 straipsnio 1 dalis įpareigoja laisvės atėmimo vietų įstaigą paleisti nuteistąjį. BVK 87 straipsnio 2 dalis numato dokumentų perdavimą Probacijos tarnybai, o 87 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad intensyvi priežiūra ir probacija būtų pradėta vykdyti nuo paleidimo momento. Taigi pateiktame reguliavime paleidimas nėra vien fizinis išleidimas iš įstaigos: jis susietas su Probacijos tarnybos dalyvavimu ir priežiūros pradžia iš karto nuo paleidimo. BVK pakeitimo įstatymo 94 straipsnio 1 dalis papildomai nustato, kad kitais nei bausmės termino pabaigos pagrindais nuteistasis paleidžiamas tą dieną, kai laisvės atėmimo vietų įstaigoje gaunami reikiami dokumentai. Ankstesnis BVK 158 straipsnio reguliavimas taip pat rodė specialių netaikymo atvejų logiką, o nuo 2013 m. sausio 1 d. jis papildytas punktu dėl asmenų, nuteistų už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Kartu Vyriausybės pozicijoje dėl projekto Nr. XIP-1446 buvo pabrėžta priešinga argumentų grupė: toks draudimas apimtų ir nesunkius nusikaltimus, o lygtinis paleidimas esą yra teismo teisė, ne pareiga. Tame pačiame šaltinyje nurodyta, kad lygtinai paleistas asmuo toliau prižiūrimas, jam teikiama socialinė pagalba ir vykdomos resocializacijos priemonės. Todėl pagal pateiktus šaltinius teisinė sistema remiasi dviem atramomis: specialiu draudimu tam tikroms nusikaltimų kategorijoms ir bendra prielaida, kad prižiūrimas paleidimas gali būti valdomesnis negu paleidimas tik pasibaigus bausmei

Pasekmės. Praktinė pasekmė yra ta, kad kiekvienas toks atvejis pirmiausia priklauso nuo to, ar taikomas BVK 83 straipsnyje įtvirtintas lygtinio paleidimo netaikymo pagrindas. Jeigu jis taikomas, BVK 82 straipsnio bausmės dalių ir rizikos vertinimo mechanizmas šiai asmenų grupei nebeatveria kelio į lygtinį paleidimą. Jeigu kompetentinga institucija turi vykdytiną komisijos nutarimą ar teismo dokumentus, praktinis procesas pereina į BVK 87 straipsnio stadiją: įstaiga paleidžia asmenį ir perduoda dokumentus Probacijos tarnybai. Tokiu atveju visuomenei praktiškai svarbiausia ne pati paleidimo diena, o tai, kad probacija ir intensyvi priežiūra pagal BVK 87 straipsnio 4 dalį turi prasidėti nuo pirmos paleidimo akimirkos. Aukoms ir jų aplinkai svarbu tai, kad pateiktuose šaltiniuose detalizuota komisijos, įstaigos ir Probacijos tarnybos grandinė, bet nėra išplėtota atskira aukų informavimo procedūra. Valstybei ir įstatymų leidėjui ši situacija svarbi todėl, kad BVK 2 straipsnio 2 dalis leidžia teisės aktuose nustatyti nuteistųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų įgyvendinimo tvarką tik šiame kodekse ir kituose įstatymuose numatytais pagrindais. Todėl papildomi saugikliai gali būti kuriami kaip aiškios procedūrinės sąlygos, priežiūros tvarka ar pareigos, bet jų pagrindas turi būti įstatyme. Realistiška tolesnė eiga pagal pateiktus šaltinius yra arba draudimo taikymas ir bausmės atlikimas toliau, arba lygtinio paleidimo vykdymas su probacija, jeigu yra galiojantis sprendimas ir reikiami dokumentai. Teisiniu požiūriu lemiamas klausimas lieka ne retorinis vertinimas, o tai, kuri konkreti BVK 82, 83, 85, 87 ir 94 straipsnių schema taikoma konkrečiam nuteistajam

📄 Originalas — Vakarų ekspresas🕐 10:02
Pasaulio čempionų gretose – net trys geriausieji: paaiškėjo individualių prizų laimėtojai 🔗
Pasaulio čempionų gretose – net trys geriausieji: paaiškėjo individualių prizų laimėtojai papildyta Pasaulio futbolo čempionato finale Argentiną po pratęsimo įveikusi Ispanijos rinktinė iš turnyro išsivežė ne tik svarbiausią trofėjų. Net…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.299 straipsnis (statute)
6.299 straipsnis. Atlygintina žala 1. Šiame skirsnyje vartojamas terminas „žala“ reiškia: 1) dėl gyvybės atėmimo ar sveikatos sužalojimo atsiradusią žalą, įskaitant…
6.299 straipsnis. Atlygintina žala 1. Šiame skirsnyje vartojamas terminas „žala“ reiškia: 1) dėl gyvybės atėmimo ar sveikatos sužalojimo atsiradusią žalą, įskaitant neturtinę; 2) nukentėjusio asmens turtui, kuris yra skirtas ir paprastai buvo naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, išskyrus patį netinkamos kokybės produktą, padarytą žalą, ne mažesnę kaip 500 eurų atitinkančią sumą pagal įstatymų nustatyta tvarka skelbiamą oficialų euro ir lito santykį. Ši suma netaikoma, kai žala atsirado dėl netinkamos kokybės paslaugų. 2. Šio skirsnio nuostatos netaikomos atlyginant branduolinę žalą.
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.153 straipsnis (statute)
1. Vartotojas turi teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis sąžiningumo kriterijams prieštaraujančias vartojimo sutarties sąlygas. 2. Nesąžiningomis…
1. Vartotojas turi teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis sąžiningumo kriterijams prieštaraujančias vartojimo sutarties sąlygas. 2. Nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, tai yra: 1) panaikina arba apriboja pardavėjo ar paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą dėl vartotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar už žalą, padarytą vartotojo turtui; 2) panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju ar kita šalimi tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus; 3) numato, kad vartotojas privalo vykdyti sutarties sąlygas, o pardavėjo ar paslaugų teikėjo pareiga vykdyti šią sutartį priklauso nuo kitų sąlygų, ir jos įvykdomos tik paties pardavėjo ar paslaugų teikėjo valia; 4) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui negrąžinti vartotojui iš šio gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumato vartotojo teisės gauti iš pardavėjo ar paslaugų teikėjo tokio pat dydžio sumas, kai šie vienašališkai nutraukia sutartį; 5) nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 6) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui vienašališkai nutraukti sutartį ar bet kada savo nuožiūra jos atsisakyti, o ši teisė vartotojui nesuteikiama arba pardavėjui ar paslaugų teikėjui suteikiama teisė negrąžinti iš vartotojo iki sutarties įvykdymo gautų sumų, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas vienašališkai nutraukia sutartį ar nuo jos atsisako; 7) suteikia pardavėjui ar paslaugų teikėjui teisę be pakankamo pagrindo vienašališkai nutraukti neterminuotą sutartį apie numatomą sutarties nutraukimą iš anksto tinkamai neįspėjus vartotojo; 8) suteikia pardavėjui ar paslaugų teikėjui teisę vienašališkai automatiškai pratęsti terminuotą sutartį arba numato, kad laikas, per kurį vartotojas turi pareikšti savo nuomonę dėl sutarties pratęsimo, yra neprotingai trumpas, arba kad apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti sutartį vartotojas turi pranešti neprotingai anksti; 9) įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti; 10) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas; 11) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui be pakankamo pagrindo vienašališkai pakeisti bet kokias prekių ar paslaugų savybes; 12) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui prekių perdavimo ar paslaugų teikimo metu vienašališkai nustatyti jų kainas arba teisę vienašališkai padidinti kainą be vartotojo teisės atsisakyti sutarties, jeigu galutinė kaina yra didesnė už sutartyje nustatytąją. Ši nuostata netaikoma sutartims dėl vertybinių popierių, kitų finansinių dokumentų, taip pat daiktų perleidimo ir paslaugų teikimo, kai kaina yra susijusi su biržų kursų ar indeksų svyravimais ir jos nekontroliuoja pardavėjas ar paslaugų teikėjas, bei užsienio valiutos, kelionės čekių ar užsienio valiuta išreikštų tarptautinių pašto perlaidų pirkimo–pardavimo sutartims; 13) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui vienašališkai spręsti, ar pateikti daiktai arba suteiktos paslaugos atitinka sutarties reikalavimus; 14) pardavėjui ar paslaugų teikėjui suteikia išimtinę teisę aiškinti sutartį; 15) riboja pardavėjo ar paslaugų teikėjo pareigą vykdyti jų atstovų prisiimtus įsipareigojimus arba nustato, kad ši pareiga priklauso nuo tam tikrų sąlygų; 16) įpareigoja vartotoją įvykdyti visus įsipareigojimus pardavėjui ar paslaugų teikėjui net ir tuo atveju, kai šie neįvykdo savųjų arba nevisiškai juos įvykdo; 17) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui be vartotojo sutikimo perleisti savo teises ir prievoles, atsirandančias iš sutarties, kai tai gali sumažinti vartotojui teikiamas garantijas; 18) panaikina arba suvaržo vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais (reikalauja perduoti spręsti ginčus tik arbitražui, apriboja įrodymų panaudojimą, perkelia įrodinėjimo pareigą vartotojui ir pan.).
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.207 straipsnis (statute)
2. Jeigu pirkėjas nustatyta tvarka ir terminais kainos nesumoka, aukciono vedėjas turi teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises. Be to, aukciono vedėjas turi papildomą…
2. Jeigu pirkėjas nustatyta tvarka ir terminais kainos nesumoka, aukciono vedėjas turi teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises. Be to, aukciono vedėjas turi papildomą teisę paskelbti, kad rengia naują aukcioną tai prekei parduoti, per protingą terminą pranešęs pirkėjui. Šiuo atveju nesąžiningas pirkėjas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione. Nesąžiningas pirkėjas tokiais atvejais privalo atlyginti aukciono vedėjui naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione daiktas buvo parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas. 6.423 straipsnis. Daikto atsiėmimas iš aukciono Jeigu aukciono vedėjas paprašė teikti pasiūlymus, daiktas, dėl kurio skelbiamas aukcionas, negali būti atsiimtas, išskyrus atvejus, kai per protingą laiko tarpą negauta jokio pasiūlymo. Daiktą, dėl kurio paskelbtas aukcionas, galima iš aukciono atsiimti bet kada, jeigu skelbiamas specialus aukcionas. 6.424 straipsnis. Pirkėjo teisių apsauga Kai daiktas, kurį pirkėjas įsigijo aukciono būdu, yra areštuojamas pagal pardavėjo kreditorių reikalavimą, pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti, kad pardavėjas jam grąžintų sumokėtą kainą bei atlygintų nuostolius, jeigu pirkėjas apie kreditorių pretenzijas dėl turto nežinojo ir negalėjo žinoti. Tryliktasis skirsnis Teisių pirkimas–pardavimas 6.425 straipsnis. Teisių pirkimo–pardavimo sutartis Teisių pirkimo–pardavimo sutarčiai taikomos šio skyriaus nuostatos tiek, kiek tai neprieštarauja tų teisių prigimčiai ir esmei. 6.426 straipsnis. Paveldėjimo teisių pardavimas
Analizė

Ar fontano griūtis per viešą pergalės šventimą, kai žuvo trylikametis ir buvo sužeisti kiti asmenys, teisiškai kvalifikuotina kaip atlygintina gyvybės atėmimo ir sveikatos sužalojimo žala, net jei žala kilo dėl masinio žmonių lipimo ant objekto.

Teisinis pagrindas: Pagal CK 6.299 straipsnį „žala“ apima dėl gyvybės atėmimo ar sveikatos sužalojimo atsiradusią žalą, įskaitant neturtinę žalą. CK 6.250 straipsnis papildomai nustato, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo, o jos dydis siejamas su pasekmėmis, kaltės laipsniu, turtine padėtimi ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais. Šios normos iš pateiktų įrodymų leidžia tvirtai kalbėti apie žalos rūšį ir jos atlyginimo galimumą, bet ne apie konkretų atsakingą subjektą, nes naujienoje nėra duomenų, kas valdė fontaną, kas organizavo šventimą ir ar buvo taikytos saugumo ribojimo priemonės.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas šioje faktinėje situacijoje yra ne sporto renginio ar FIFA kontekstas, o infrastruktūros ir viešosios erdvės saugumo klausimas: žala kilo ne stadione per rungtynes, bet miesto šventimo vietoje sugriuvus fontanui po vidurnakčio. Praktikoje pirmiausia reikėtų rinkti įrodymus apie fontano paskirtį, įspėjamuosius ženklus, fizines užtvaras, ankstesnę būklę ir savivaldybės ar organizatorių kontrolę, nes vien faktas, kad žmonės užlipo ant fontano, automatiškai nepanaikina galimos atsakomybės už pavojingos vietos nesuvaldymą. Jei būtų remiamasi kokiomis nors lankytojų ar renginio dalyvių sąlygomis, bandymas iš anksto riboti atsakomybę už gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą pagal CK 6.153 straipsnio logiką būtų silpnas, nes tokios vartojimo sąlygos laikomos nesąžiningomis.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra, kas ir kokiu pagrindu turėtų atlyginti žalą dėl fontano, kaip statinio ar įrenginio, sugriuvimo, kai žuvo trylikametis ir buvo sužaloti kiti asmenys. Jis pirmiausia spręstinas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1–2 dalis dėl statinių savininko ar valdytojo atsakomybės, Civilinio kodekso 6.696 straipsnio 1–4 dalis dėl atsakomybės už statinio sugriuvimą, Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 1 ir 4 dalis dėl deliktinės civilinės atsakomybės, Civilinio kodekso 6.283 straipsnio 1–4 dalis dėl žalos atlyginimo sveikatos sužalojimo atveju. Procedūriškai reikšmingi ir STR 1.03.01:2016 18.4.2–18.4.5 punktai, nes statinio avarijos atveju turi būti informuojami savivaldybės meras ar jo įgaliotas tarnautojas, statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, o esant nukentėjusių žmonių – teisėsaugos institucija. Jeigu būtų nustatyti savivaldybės valdžios institucijų neteisėti aktai, aktualūs Civilinio kodekso 6.271 straipsnis, kaip jis perteiktas šaltiniuose, ir Civilinio kodekso 6.273 straipsnio 2 dalis dėl savivaldybės atstovavimo žalos atlyginimo byloje

Teisinis vertinimas. Pagal Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalį žala, padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar trūkumų, tenka šių objektų savininkui arba valdytojui, nebent jis įrodytų Civilinio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes. Todėl fontano savininkas ar valdytojas būtų pirminis atsakomybės adresatas, o pagal Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad juo laikomas viešame registre nurodytas asmuo. Civilinio kodekso 6.696 straipsnio 1 dalis leidžia atsakomybę nukreipti ir į rangovą, projektuotoją, statinio projekto ekspertizės rangovą ar statybos techninį prižiūrėtoją, jeigu sugriuvimą lėmė projektavimo, konstrukcijų, statybos darbų defektai ar netinkamas žemės gruntas. Šio straipsnio 2–3 dalys numato atleidimo nuo atsakomybės logiką: projektuotojas, ekspertizės rangovas ar techninis prižiūrėtojas gali gintis įrodydami, kad sugriuvimą lėmė rangovo ar užsakovo kalti veiksmai, o rangovas – kad priežastis buvo užsakovo pasirinkto projektuotojo, ekspertizės rangovo ar techninio prižiūrėtojo kaltė arba užsakovo kalti veiksmai. Jei nebūtų galima nustatyti, kurio iš šių asmenų kaltė nulėmė sugriuvimą, pagal Civilinio kodekso 6.696 straipsnio 4 dalį jie atsakytų solidariai. Žuvusiojo ir sužeistųjų reikalavimai būtų deliktiniai, nes Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 4 dalis deliktinę atsakomybę apibrėžia kaip prievolę dėl žalos, nesusijusios su sutartiniais santykiais. Sužeistieji pagal Civilinio kodekso 6.283 straipsnio 1 dalį galėtų reikalauti visų patirtų nuostolių ir neturtinės žalos, o pagal 2 dalį nuostoliai apimtų negautas pajamas ir sveikatos grąžinimo išlaidas. Jeigu po teismo sprendimo sveikata pablogėtų, Civilinio kodekso 6.283 straipsnio 3 dalis suteiktų teisę pareikšti ieškinį dėl papildomų išlaidų, išskyrus atvejį, kai žala jau atlyginta konkrečia vienkartine suma. Neturtinės žalos klausimu šaltiniuose nurodyta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio taisyklė, kad ji atlyginama įstatymų nustatytais atvejais, o visada – kai padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55-248/2018, kaip nurodyta šaltinyje, pabrėžia, kad neturtinė žala turi būti realiai patirta ir negali būti tapatinama su menkiausiu trumpalaikiu neigiamu poveikiu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-200-1120/2024 akcentuoja, kad turtinė žala turi būti reali ir įrodyta objektyviais duomenimis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. balandžio 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-85-594/2024 ir 2025 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-89-381/2025, kaip pateikta šaltiniuose, reikšmingos dėl reikalavimo neturtinę žalą individualizuoti taip, kad būtų parinkta teisinga piniginė satisfakcija. Jeigu įvykis būtų nagrinėjamas kaip nusikalstama veika, Baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnio taisyklė leistų asmeniui, patyrusiam turtinę ar neturtinę žalą, baudžiamojoje byloje pareikšti civilinį ieškinį kaltinamajam arba už kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims

Pasekmės. Praktiškai pirmas scenarijus būtų reikalavimų reiškimas fontano savininkui ar valdytojui pagal Civilinio kodekso 6.266 straipsnį, nes būtent ši norma tiesiogiai apima žalą dėl statinio ar įrenginio sugriuvimo. Antras scenarijus – atsakomybės išplėtimas rangovui, projektuotojui, projekto ekspertizės rangovui ar statybos techniniam prižiūrėtojui pagal Civilinio kodekso 6.696 straipsnį, jei sugriuvimo priežastis būtų susieta su defektais ar netinkama priežiūra. Trečias scenarijus būtų savivaldybės atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio logiką ir atstovavimas pagal Civilinio kodekso 6.273 straipsnio 2 dalį, jeigu žala būtų siejama ne vien su objekto būkle, bet ir su savivaldybės valdžios institucijų neteisėtais veiksmais ar neveikimu. Sužeistiesiems svarbiausia būtų dokumentuoti gydymo, priežiūros ir kitas sveikatos grąžinimo išlaidas, nes Civilinio kodekso 6.283 straipsnis tokias išlaidas sieja su atlyginamais nuostoliais. Žuvusio vaiko artimiesiems teisiškai reikšminga tai, kad gyvybės atėmimo atveju šaltiniuose nurodytas neturtinės žalos atlyginimo pagrindas, o jos dydis turėtų būti individualizuojamas pagal konkrečias pasekmes. Institucijoms svarbu laikytis STR 1.03.01:2016 18 punkte nustatyto informavimo modelio, nes avarijos aplinkybių fiksavimas lems, ar atsakomybė liks savininkui ar valdytojui, ar bus nukreipta ir į statybos proceso dalyvius. Galutinis ginčas greičiausiai suktųsi ne dėl paties žalos fakto, nes žinia nurodo mirtį ir sužalojimus, o dėl atsakingų asmenų rato, priežastinio ryšio ir turtinės bei neturtinės žalos dydžio pagrindimo

📄 Originalas — Šilokarčema🕐 10:03
Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Šilutės vicemero Tomo Budrikio 🔗
Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Šilutės vicemero Tomo Budrikio Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybės vicemero pareigas einantis politikas buvo tiriamas dėl tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimo 2019–2022 metais. Įvertinus pateiktas…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas 11 straipsnis (statute)
11 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario nepriekaištinga reputacija 1. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų ar…
11 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario nepriekaištinga reputacija 1. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų ar komisijų pirmininku, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per pastaruosius 3 metus buvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, taip pat jeigu jis: 1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 2) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 3) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; 4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžiamas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas; 5) atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Valstybės tarnybos įstatymo numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai; 6) atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai; 7) atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai; 8) yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai. 2. Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą ir kad savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkais būtų skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžiama šiame įstatyme, savivaldybės tarybos nariai, tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, privalo užpildyti vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir reglamento nustatyta tvarka skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas 28 straipsnis (statute)
28 straipsnis. Savivaldybės tarybos priimto teisės akto grąžinimas pakartotinai svarstyti, jo svarstymas ir priėmimas 1. Meras turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo…
28 straipsnis. Savivaldybės tarybos priimto teisės akto grąžinimas pakartotinai svarstyti, jo svarstymas ir priėmimas 1. Meras turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas motyvuotai grąžinti savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus savivaldybės tarybai pakartotinai svarstyti. 2. Meras, motyvuotai grąžinęs savivaldybės tarybai jos priimtą teisės aktą pakartotinai svarstyti, šaukia savivaldybės tarybos posėdį reglamento nustatyta tvarka. 3. Mero motyvuotai grąžintą teisės aktą savivaldybės taryba pakartotinai svarsto iš naujo arba priima sprendimą laikyti jį nepriimtą. 4. Grąžinto teisės akto priėmimo metu balsuojama, ar priimti teisės aktą su mero teikiamomis pataisomis, ar be pakeitimų. Pakartotinai savivaldybės tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtu su mero teikiamomis pataisomis, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Pakartotinai savivaldybės tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtu be mero teikiamų pataisų, jeigu už jį balsavo daugiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos narių.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 13, 20 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas 5 straipsnis (statute)
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d. 2. Savivaldybių tarybos iki…
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d. 2. Savivaldybių tarybos iki 2016 m. lapkričio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Analizė

Ar 574 eurų nepagrįstai gautų tarybos nario veiklos išmokų priteisimas civiline tvarka, kai baudžiamoji atsakomybė dėl 2019–2022 m. išlaidų nepritaikyta, pats savaime sukelia Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje numatytas nepriekaištingos reputacijos pasekmes?

Teisinis pagrindas: Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnis nepriekaištingos reputacijos praradimą sieja ne su bet kokiu neteisėtu ar nepagrįstu lėšų gavimu, o su konkrečiais statusais: per pastaruosius 3 metus pripažintu šiurkščiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimu arba įstatymų nustatyta tvarka konstatuotu kaltumu dėl nurodytų nusikaltimų, kai teistumas neišnykęs ar laidavimo terminas nepasibaigęs. Iš naujienos matyti priešinga baudžiamosios atsakomybės prielaida: prokuratūra, įvertinusi išlaidų ataskaitas ir pagrindžiančius dokumentus, konstatavo, kad baudžiamajai atsakomybei pagrindo nėra. Civilinis 574 eurų priteisimas savivaldybės administracijos naudai įrodo nepagrįstą lėšų gavimą, bet pagal pateiktą 11 straipsnio tekstą nėra tapatus nei kaltumui dėl tyčinio, korupcinio ar valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams priskiriamo nusikaltimo, nei šiurkščiam interesų konflikto pažeidimui. Be to, pati pateikta norma tiesiogiai kalba apie tarybos narį, pretenduojantį tapti komitetų ar komisijų pirmininku, todėl jos taikymo negalima automatiškai išplėsti visoms politinėms pareigoms be atskiros normos.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas šioje situacijoje yra atribojimas: civilinis restitucinis sprendimas dėl 574 eurų nėra baudžiamosios kaltės ar įstatyme įvardyto reputacinio diskvalifikavimo pakaitalas. Praktikoje tai reiškia, kad cituojant šį atvejį kaip „čekiukų“ bylos pavyzdį reikėtų tiksliai skirti tris sluoksnius: baudžiamąją atsakomybę, civilinį nepagrįstai gautų lėšų grąžinimą ir specialią Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio reputacijos taisyklę. Klaida būtų iš civilinio priteisimo savaime daryti išvadą apie teistumą, korupcinį nusikaltimą ar automatinį nepriekaištingos reputacijos praradimą pagal pateiktą normą. Vis dėlto politinė ir administracinė rizika lieka: civilinis teismo sprendimas yra pakankamas faktinis pagrindas savivaldybei reikalauti grąžinti konkrečią sumą ir viešai vertinti išmokų kontrolės mechanizmą, net jei baudžiamoji byla nebeturi perspektyvos.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra, ar 2019–2022 m. tarybos nario veiklai skirtos ir T. Budrikio gautos lėšos turėjo teisinį pagrindą, o jo nesant, ar jos grąžintinos savivaldybės administracijai. Jis sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.242 straipsnį, nustatantį pareigą atlyginti nepagrįstą praturtėjimą, ir pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo 10 bei 12 straipsnius, apibrėžiančius tarybos nario pareigas ir apmokėjimą už tarybos nario veiklą. Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnyje tarybos nariui nustatytos pareigos dalyvauti tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, deklaruoti interesų konfliktą, priimti gyventojus ir atsiskaityti jiems. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnyje numatyta, kad tarybos nariui atlyginama už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas, o atlyginimas apskaičiuojamas pagal faktiškai dirbtą laiką ir reglamente nustatytą jo apskaičiavimo tvarką. Todėl tikslus civilinis klausimas yra ne tai, ar padaryta nusikalstama veika, bet ar konkrečios išmokos buvo susietos su teisės aktuose numatyta tarybos nario veikla ir turėjo pakankamą teisinį pagrindą

Teisinis vertinimas. Pagal pateiktą žinią prokuratūra, įvertinusi išlaidų ataskaitas ir jas pagrindžiančius dokumentus, nenustatė pagrindo taikyti baudžiamąją atsakomybę. Tačiau civilinis teismas atskirai vertino nepagrįstai gautų išmokų klausimą ir priteisė savivaldybės administracijai 574 eurus. Toks rezultatas dera su Civilinio kodekso 6.242 straipsnio 1 dalimi: be teisinio pagrindo kito asmens sąskaita praturtėjęs asmuo privalo atlyginti tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Šiuo atveju savivaldybės administracijos naudai priteista suma yra civiliniu sprendimu nustatytas nepagrįsto gavimo dydis. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnis tarybos nario apmokėjimą sieja su tarybos nario pareigų atlikimu, faktiškai dirbtu laiku ir savivaldybės reglamentu, todėl išmokų teisėtumas priklauso nuo jų atitikties šioms sąlygoms. Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnis svarbus todėl, kad jis apibrėžia, kokios pareigos sudaro tarybos nario veiklos turinį. Jei išmokos neatitiko tokios veiklos arba nebuvo tinkamai pagrįstos, civiliniu požiūriu jos galėjo būti laikomos gautomis be pakankamo teisinio pagrindo. Savivaldybės tarybos kompetencijos dalis matyti iš Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio, nes būtent tarybos sprendimu nustatomas tarybos narių atlyginimo dydis įstatymo ribose, o reglamente nustatoma faktiškai dirbto laiko trukmės apskaičiavimo tvarka. Be to, Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 13, 20 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis rodo savivaldybių tarybų pareigą laiku priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Tai reiškia, kad tarybos nario išmokų tvarka negali būti vien faktinis administravimo įprotis: ji turi remtis įstatymu, tarybos sprendimu ir reglamente nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.242 straipsnio 2 dalis leistų atsižvelgti į praturtėjimo sumažėjimą tik tiek, kiek tai kyla iš matomos normos ir būtų susiję su priežastimis, už kurias asmuo neatsako. Civilinio kodekso 6.242 straipsnio 3 dalis taip pat apibrėžia ribą, kada praturtėjimas nelaikomas nepagrįstu ir nesąžiningu, jei nuostolių patyrusi šalis pati dėl savo kaltės neįgyvendino teisių ir kitas asmuo praturtėjo dėl jos veiksmų, atliktų išimtinai jos interesais ir rizika. Vis dėlto priimtas civilinis sprendimas reiškia, kad teismas konkrečiai 574 eurų sumai pripažino grąžinimo pagrindą savivaldybės administracijos naudai

Pasekmės. Praktinė pasekmė T. Budrikiui yra pareiga grąžinti 574 eurus, nes ši suma civilinio proceso tvarka pripažinta nepagrįstai gautomis lėšomis. Savivaldybės administracijai tai reiškia teisę gauti priteistą sumą kaip civilinį turinį turintį reikalavimą pagal Civilinio kodekso 6.242 straipsnį. Baudžiamosios atsakomybės netaikymas nepanaikina civilinio grąžinimo, nes šie klausimai pagal pateiktus faktus buvo spręsti skirtingais teisiniais pagrindais. Toliau svarbiausia praktinė kryptis yra civilinio sprendimo įvykdymas ir savivaldybės vidaus tvarkų taikymas taip, kad tarybos nario veiklos apmokėjimas būtų siejamas su Vietos savivaldos įstatymo 10 ir 12 straipsniuose nurodytomis pareigomis bei faktiškai dirbtu laiku. Savivaldybės tarybai ir administracijai ši situacija svarbi dėl reglamento, įgyvendinamųjų teisės aktų ir išlaidų pagrindimo dokumentų reikšmės. Tarybos nariams ji svarbi todėl, kad net ir nesant baudžiamosios atsakomybės išlieka civilinė rizika grąžinti lėšas, jei jų gavimas neatitinka nustatyto teisinio pagrindo. Gyventojams ir savivaldybės biudžetui tai svarbu kaip savivaldybės lėšų susigrąžinimo mechanizmas, kai teismas nustato nepagrįstą išmokų gavimą

📄 Originalas — Alytausgidas.lt🕐 10:05
Naujojoje gatvėje problemos nesikeičia: triukšmas ir greitis 🔗
Šešių eismo juostų Naujoji gatvė traukia greičio mėgėjus ir norinčius išbandyti savo automobilių galimybes. Policija fiksavusi pažeidėją, kuris leistiną greitį viršijo tris kartus – pagrindine miesto gatve jis lėkė 150 km/h greičiu. Tačiau…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymas 1 straipsnis#2 (statute)
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šis įstatymas nustato eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, valstybės ir…
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šis įstatymas nustato eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką, eismo dalyvių mokymą, pagrindines eismo dalyvių, už kelių priežiūrą atsakingų asmenų, policijos, muitinės pareigūnų ir kitų tikrinančių pareigūnų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius su transporto priemonių technine būkle, techninės būklės tikrinimu, transporto priemonių registravimu susijusius reikalavimus, eismo saugumo reikalavimus keliams, siekiant apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą, gerinti transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas. 2. Reikalavimus keliams, jų projektavimui, tiesimui ir priežiūrai, kelio statiniams, įrenginiams, techninėms eismo reguliavimo priemonėms ir su tuo susijusias kelių savininkų bei kitų institucijų pareigas nustato Kelių įstatymas. 3. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymas 10 straipsnis (statute)
10 straipsnis. Eismo saugumo užtikrinimas 1. Užtikrindama eismo saugumą, Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 1) tvirtina techninius motorinių…
10 straipsnis. Eismo saugumo užtikrinimas 1. Užtikrindama eismo saugumą, Susisiekimo ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 1) tvirtina techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo reikalavimus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, nustatančius kelių rekonstrukcijos, kelių projektavimo, kelių saugumo audito reikalavimus; 2) suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato tvarką ir atvejus, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose keliuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą; 3) nustato keleivių vežimo reguliariais reisais nustatytais maršrutais leidimo išdavimo tvarką; 4) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomos techninės apžiūros atlikimo tvarką; 5) nustato reikalavimus įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomą techninę apžiūrą; 6) nustato kvalifikacijos reikalavimus įmonių, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomą techninę apžiūrą, darbuotojams; 7) išduoda leidimus atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomą techninę apžiūrą teisės aktų reikalavimus atitinkančioms įmonėms; 8) organizuoja eismo dalyvių švietimą eismo saugumo srityje; 9) nustato vairuotojų pirminio mokymo tvarką; 10) nustato pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo tvarką; 11) nustato C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo tvarką (jei šie mokymai susiję su pirminiu profesiniu, tęstiniu profesiniu ar neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, tvarka turi būti suderinta su Švietimo ir mokslo ministerija); 12) nustato motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių KET reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą, papildomo mokymo tvarką; 13) nustato šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijų transporto priemones, mokymo tvarką; 14) nustato reikalavimus vairavimo instruktoriams ir mokymo įstaigoms bei teritorijoms, kuriose bus mokoma pradėti vairuoti motorinę transporto priemonę; 15) organizuoja motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės būklės, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę; 16) tvirtina motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijas ir klases pagal konstrukciją; 17) suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, kai jos negali judėti sava eiga, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme tvarką, taip pat tokio draudimo panaikinimo tvarką; 18) nustato motorinės transporto priemonės, priekabos, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimus ir atlikimo tvarką; 19) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. 2. Užtikrindama eismo saugumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliotos institucijos nustato skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ išdavimo tvarką. 3. Užtikrindama eismo saugumą, Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 1) nustato vairuotojų sveikatos ir psichofiziologinių gebėjimų tikrinimo reikalavimus ir tvarką; 2) nustato eismo dalyvių mokymo teikti pirmąją pagalbą tvarką; 3) nustato sveikatos sutrikimus, dėl kurių ribojama teisė arba draudžiama vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones; 4) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. 4. Užtikrindama eismo saugumą, Švietimo ir mokslo ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 1) organizuoja ir koordinuoja privalomąjį eismo saugumo pagrindų mokymą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigose; 2) organizuoja mokinių mokymą, suteikiant jiems saugaus važiavimo dviračiais įgūdžius; 3) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. 5. Užtikrindama eismo saugumą, Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 1) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygas ir tvarką; 2) kaupia duomenis apie išduotus motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimus; 3) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo ir apskaitos tvarką; 4) organizuoja motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimą ir apskaitą; 5) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo išdavimo, atėmimo ir grąžinimo tvarką; 6) nustato leidimo trumpalaikiam (vienos dienos) dalyvavimui eisme motorinei transporto priemonei išdavimo ir tokio dalyvavimo tvarką; 7) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. 6. Užtikrindama eismo saugumą, Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliotos institucijos: 1) nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų kategorijas ir mažiausią jų vairuotojų amžių; 2) nustato ir tvirtina traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų atitikties įvertinimo tvarką; 3) nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų techninės apžiūros tvarką ir techninius reikalavimus traktoriams ir savaeigėms mašinoms ir jų priekaboms; 4) nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo tvarką (jei mokymai susiję su pirminiu profesiniu, tęstiniu profesiniu ar neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, tvarka turi būti suderinta su Švietimo ir mokslo ministerija); 5) nustato ir tvirtina dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas, formą, išdavimo tvarką; 6) suderinusi su Susisiekimo ministerija, tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas ir bendrąją masę; 7) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. 7. Užtikrindamas eismo saugumą, apskrities viršininkas kontroliuoja Valstybinės eismo saugumo programos įgyvendinimą visoje apskrities teritorijoje. 8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: 1) vadovaudamasis Valstybine eismo saugumo programa, tvirtina savivaldybės eismo saugumo programą; 2) iš savivaldybės administravimo subjektų ir valstybinio administravimo subjektų savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaro savivaldybės eismo saugumo komisiją, tvirtina jos nuostatus. Savivaldybės pagrįstu prašymu valstybinio administravimo subjektai turi deleguoti atstovus į savivaldybės saugaus eismo komisiją; 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; 4) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu bei organizuoja medicinos pagalbos teikimą eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims; 5) įgyvendina švietėjišką mokomąją veiklą eismo saugumo srityje; 6) atlieka kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu savivaldybės teritorijoje. 9. Eismo priežiūrą vykdo specializuoti policijos padaliniai ir įgalioti policijos pareigūnai. Užtikrindama eismo saugumą, policija: 1) prižiūri, kaip eismo dalyviai laikosi šio įstatymo nuostatų ir kituose teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos; 2) reguliuoja eismą; 3) tiria KET pažeidimus, atlieka ikiteisminį tyrimą eismo įvykių bylose, įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus šiose bylose, taiko kitas įstatymų numatytas priemones; 4) kontroliuoja, ar neviršyti leistini transporto priemonių masė ir matmenys; 5) kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas dėl eismo saugumo užtikrinimo; 6) kontroliuoja transporto priemonių techninę būklę, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą keliuose; 7) kaupia ir analizuoja duomenis apie KET pažeidimus ir eismo įvykius, kurių metu nukentėjo žmonės; 8) teikia eismo įvykio metu nukentėjusiems asmenims pirmąją pagalbą tuo atveju, kai šalia nėra kvalifikuoto medicinos darbuotojo; 9) imasi priemonių, būtinų saugiam eismui užtikrinti ir dėl eismo įvykio paliktam be priežiūros turtui apsaugoti; 10) eskortuoja ir lydi vadovybę, oficialius Lietuvos Respublikos svečius ir oficialias delegacijas, lydi didžiagabarites transporto priemones, kai jos gali kelti grėsmę eismo saugumui, ir transporto priemones, kuriomis vežami keleiviai, masinių ir kitokių renginių dalyviai; 11) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. 10. Tikrinantys pareigūnai, atlikdami savo funkcijas, neturi kelti grėsmės eismo saugumui. TREČIASIS SKIRSNIS KELIAS
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 1, 6, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Šis įstatymas nustato eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos…
1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Šis įstatymas nustato eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei valstybės įmonių pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką, eismo dalyvių mokymą, pagrindines eismo dalyvių, už kelių priežiūrą atsakingų asmenų, policijos, muitinės pareigūnų ir kitų tikrinančių pareigūnų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius su transporto priemonių technine būkle, techninės būklės tikrinimu, transporto priemonių registravimu susijusius reikalavimus, eismo saugumo reikalavimus keliams, siekiant apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą, gerinti transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas.“ 2. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Keliams, jų projektavimui, tiesimui ir priežiūrai, kelio statiniams, įrenginiams, techninėms eismo reguliavimo priemonėms keliamus reikalavimus ir su tuo susijusias kelių savininkų bei kitų institucijų ir valstybės įmonių pareigas nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.“
Analizė

Ar Alytaus miesto savivaldybė, būdama vietinės reikšmės gatvės valdytoja, gali apsiriboti policijos kontrole, kai Naujojoje gatvėje sistemiškai fiksuojami greičio, triukšmo pažeidimai ir įskaitiniai eismo įvykiai?

Teisinis pagrindas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnio 1 dalis nustato, kad savivaldybės, kaip vietinės reikšmės kelių ir gatvių savininkės ar valdytojos, „užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindamos juose eismo saugumo priemones“. To paties straipsnio 2 dalis šią pareigą sieja ne vien su kontrole, bet ir su kelių projektavimu, rekonstravimu, remontu, priežiūra bei eismo organizavimo priemonėmis. Įstatymo 1 straipsnio 1 dalies paskirtis taip pat nukreipta į eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos ir turto apsaugą, todėl pasikartojantys faktai apie 19 eismo įvykių, 3 įskaitinius įvykius, 110 greičio viršijimų per pusmetį ir mirtiną 2022 m. avariją teisiškai svarbūs kaip žinomos rizikos indikatoriai. Iš pateiktų normų neišplaukia pareiga būtinai įrengti radarą ar greičio jutiklį, tačiau išplaukia pareiga parinkti realias eismo saugumo priemones, o ne vien konstatuoti, kad stacionarūs matuokliai brangūs ar kad lenktynės persikeltų kitur.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis argumentas yra ne „savivaldybė privalo įrengti būtent greičio matuoklius“, o „savivaldybės diskrecija pasirinkti priemonę yra apribota įstatymo 11 straipsnio pareigos užtikrinti saugias sąlygas“. Todėl ginče ar žurnalistiniame tyrime reikėtų cituoti ne bendrą saugaus eismo retoriką, o būtent 11 straipsnio 1–2 dalis ir jas sieti su konkrečia rizikos istorija: 150 km/h važiavimu miesto gatvėje, 128 km/h greičiu mirtinos avarijos byloje, 110 greičio viršijimų bei 11 triukšmo pažeidimų per pusmetį. Savivaldybei rizikinga remtis vien biudžeto argumentu, jei nėra parodyta, kokios alternatyvios eismo saugumo priemonės pasirinktos vietoje radarų ar jutiklių ir kodėl jos pakankamos. Profesionalui čia svarbi išvada: teisės klausimas persikelia nuo pažeidėjų baudimo į gatvės valdytojo pareigos turinį, nes pasikartojanti statistika gali paversti neveikimą nebe politiniu prioritetų pasirinkimu, o nepakankamu įstatyme nustatytos saugių eismo sąlygų užtikrinimo pareigos vykdymu.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas – ar Naujojoje gatvėje fiksuojamas 150 km/h greitis, galimos gatvės lenktynės ir pasikartojantys įskaitiniai eismo įvykiai kvalifikuotini kaip administraciniai nusižengimai, ar, atsiradus žmogaus sveikatos sužalojimui arba mirčiai, pereinama į baudžiamąją atsakomybę. Pagrindinės normos yra Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnis dėl nustatyto greičio viršijimo, ANK 420 straipsnis dėl pavojingo ir chuliganiško vairavimo bei vairavimo neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, ANK 459 straipsnio 2–3 dalys dėl kelių saugumo reikalavimų ir techninių eismo reguliavimo priemonių, taip pat Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnis dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Administracinės atsakomybės taikymo ribas nustato ANK 2 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys: veika turi būti uždrausta galiojančiame teisės akte, asmuo turi būti kaltas, o jo veika turi atitikti konkretaus administracinio nusižengimo požymius. Kelių eismo taisyklių 1 punktas nustato eismo keliais tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o 2 punktas įtvirtina, kad kiti eismą keliuose reguliuojantys teisės aktai negali prieštarauti Kelių eismo taisyklėms. BK 251 straipsnis šiai situacijai nėra pagrindinė norma, nes pateikta žinia kalba ne apie viešojo ar krovininio transporto priemonės užgrobimą, o apie kelių eismo saugumo pažeidimus. Baudžiamojo proceso prasme reikšmingi ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis dėl daiktų bei dokumentų pateikimo, BPK 99–100 straipsniai dėl procesinių terminų ir BPK 212 straipsnis dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagrindų

Teisinis vertinimas. Jeigu Naujojoje gatvėje leistinas greitis yra 50 km/h, 150 km/h važiavimas reikštų nustatyto greičio viršijimą daugiau kaip 50 km/h, todėl pagal ANK 416 straipsnio 6 dalį vairuotojui taikytina 450–550 eurų bauda, o teisės vairuoti neturinčiam asmeniui – 450–700 eurų bauda. Jeigu toks važiavimas buvo ne vien greičio viršijimas, bet dalyvavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse arba kelių grėsmę eismo saugumui keliančių Kelių eismo taisyklių pažeidimų seka, papildomai aktuali ANK 420 straipsnio 1 dalis, nustatanti 170–230 eurų baudą vairuotojams ir 450–600 eurų baudą teisės vairuoti neturintiems asmenims. Kai pažeidimas daromas dėl chuliganiškų paskatų ir kelia pavojų eismo saugumui arba žmonių saugumui, taikytina ANK 420 straipsnio 2 dalis, pagal kurią vairuotojams skiriama 450–550 eurų bauda, o teisės vairuoti neturintiems asmenims – 750–1000 eurų bauda. Administracinė atsakomybė negali būti grindžiama vien bendra gatvės reputacija ar gyventojų nusiskundimais: pagal ANK 2 straipsnio 4 dalį atsako tik tas asmuo, kurio konkreti veika atitinka kodekse nustatytus požymius. Todėl policijos fiksuoti 110 greičio viršijimo atvejų per 2026 m. pirmąjį pusmetį teisiškai reikšmingi kaip atskiri individualūs nusižengimai, o ne kaip kolektyvinė Naujosios gatvės problema. Jeigu dėl greičio viršijimo ar kito Kelių eismo taisyklių pažeidimo įvyksta eismo įvykis ir kitam žmogui nesunkiai sutrikdoma sveikata, taikomas BK 281 straipsnio 1 dalies modelis. Jeigu dėl tokio pažeidimo kitam žmogui sunkiai sutrikdoma sveikata, kvalifikacija pereina prie BK 281 straipsnio 3 dalies, numatančios baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų. Jeigu vairuotojas buvo neblaivus ar apsvaigęs, BK 281 straipsnio 2 ir 4 dalys numato griežtesnę atsakomybės struktūrą, priklausomai nuo padarinių. Žinioje minimas 2022 m. atvejis, kai BMW lėkė 128 km/h greičiu ir žuvo taksi vairuotojas, pagal pateiktas normas pirmiausia vertintinas per BK 281 straipsnio prizmę, nes esminis skiriamasis požymis yra eismo saugumo taisyklių pažeidimo ir žmogui kilusių padarinių ryšys. Naujosios gatvės gyventojų nurodomas transporto keliamas triukšmas pateiktų šaltinių sistemoje nėra savarankiškai išplėtotas specialia triukšmo norma, tačiau kaip transporto priemonių eksploatavimo ir kontrolės faktinė aplinkybė jis gali būti reikšmingas tada, kai siejamas su konkrečiu vairuotojo pažeidimu. Savivaldybės svarstomos techninės priemonės – radarai, greičio jutikliai prieš sankryžas ar šviesoforų valdymas pagal greitį – patenka į techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo lauką, kuriam aktuali ANK 459 straipsnio 3 dalis dėl tokių priemonių įrengimo ar nuėmimo derinimo su policija ir kitomis teisės aktuose nurodytomis institucijomis. ANK 459 straipsnio 2 dalis taip pat svarbi, nes ji nustato atsakomybę už reikalavimų prižiūrėti kelius ir kelio įrenginius taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimą arba nesiėmimą priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą ruožuose, kurių naudojimas kelia grėsmę eismo saugumui. Tai reiškia, kad policijos kompetencija pirmiausia susijusi su konkrečių vairuotojų pažeidimų fiksavimu ir atsakomybės inicijavimu, o savivaldybės sprendimai dėl infrastruktūros turi būti vertinami pagal kelių saugumo ir techninių eismo reguliavimo priemonių režimą. Jeigu po eismo įvykio pradedamas baudžiamasis procesas, proceso dalyviai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal BPK 98 straipsnį gali pateikti tyrimui reikšmingus daiktus bei dokumentus, pavyzdžiui, duomenis apie greitį, vaizdo įrašus ar kitus fiksavimo duomenis. BPK 99–100 straipsniai reikšmingi nustatant procesinių veiksmų atlikimo laiką ir terminų skaičiavimą, o BPK 212 straipsnis apibrėžia, kada ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas

Pasekmės. Pirmasis praktinis scenarijus – toliau taikoma administracinė kontrolė: už greičio viršijimą skiriamos ANK 416 straipsnyje numatytos sankcijos, o lenktyniavimo ar pavojingo vairavimo atvejais taikomas ANK 420 straipsnis. Antrasis scenarijus – įvykus eismo įvykiui su sveikatos sutrikdymu, atsakomybė persikelia į BK 281 straipsnio taikymo lauką, todėl lemiami tampa pažeidimo pobūdis, vairuotojo būsena ir padariniai nukentėjusiajam. Trečiasis scenarijus – savivaldybė pasirenka technines greičio ribojimo ar fiksavimo priemones, tačiau jų įrengimas turi būti derinamas pagal ANK 459 straipsnio 3 dalyje nurodytą techninių eismo reguliavimo priemonių režimą. Ketvirtasis scenarijus – jeigu kelio ruožo naudojimas dėl faktinių aplinkybių kelia grėsmę eismo saugumui, institucijų neveikimas gali būti vertinamas per ANK 459 straipsnio 2 dalį. Vairuotojams ši situacija praktiškai svarbi tuo, kad vienkartinis 150 km/h greitis miesto gatvėje gali reikšti ne tik baudą už greičio viršijimą, bet ir pavojingo ar chuliganiško vairavimo kvalifikavimo riziką. Gyventojams svarbiausia, kad jų skundai ir pateikiami duomenys gali tapti faktine medžiaga konkretiems pažeidimams tirti, ypač kai jie susiejami su identifikuojama transporto priemone ar įvykiu. Savivaldybei ir policijai teisinė reikšmė ta, kad vien papildomų akcijų neužtenka pakeisti norminio vertinimo: konkrečių vairuotojų atsakomybė taikoma individualiai, o infrastruktūrinės priemonės turi būti diegiamos laikantis kelių saugumo ir derinimo reikalavimų

📄 Originalas — Visagino savivaldybė🕐 10:06
Gyventojų ir miesto svečių dėmesiui: Visagine vyks kompleksinės šaulių pratybos 🔗
- Visaginui 51 - Svečiams - Savivaldybė - Verslui - Gyventojams - www.lt72.lt - Priedangos - Asmenų su negalia pasirengimas nepaprastajai padėčiai ir (ar) ekstremalioms situacijoms - Žmonių su negalia pasirengimo ekstremalioms situacijoms…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 13 straipsnis (statute)
13 straipsnis. Mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija 1. Meras, vykdydamas savivaldybei valstybės perduotą civilinės saugos organizavimo…
13 straipsnis. Mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija 1. Meras, vykdydamas savivaldybei valstybės perduotą civilinės saugos organizavimo funkciją: 1) organizuoja pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savivaldybėje ir šios veiklos koordinavimą su ministerijų parengties pareigūnais; 2) organizuoja savivaldybės institucijų ir įstaigų turimos informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją teikimą Vyriausybės nustatyta tvarka; 3) skelbia ir atšaukia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, skiria savivaldybės operacijų vadovą; 4) Vyriausybės nustatyta tvarka nustato kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį, organizuoja jų parinkimą, pažymėjimą ir parengimą; 5) įgyvendina priemones, reikalingas padėti civilinės saugos pajėgoms pasirengti atlikti sanitarinį švarinimą, ir kitas radiacinio, cheminio ir biologinio kenksmingumo pašalinimo priemones, organizuoja įvykių, ekstremaliųjų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą, pagalbos teikimą nukentėjusiesiems įvykių, ekstremaliųjų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu, gyventojų, kurie žuvo krizių ar ekstremaliųjų situacijų metu ir už kurių laidojimą atsakingo asmens nėra, laidojimą; 6) sudaro su kitų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis tarpusavio pagalbos planus dėl materialinių išteklių pateikimo ir gyventojų evakavimo; 7) pagal kompetenciją informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas, ūkio subjektus ir veiklos vykdytojus civilinės saugos klausimais; 8) savivaldybės teritorijoje organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pasiūlymų įgyvendinimą ir užtikrina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens privalomų nurodymų įgyvendinimą; 9) pagal kompetenciją leidžia potvarkius pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, jų prevencijos savivaldybėje ir savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo klausimais; 10) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas. 2. Meras ar jo įgaliotas asmuo turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus savivaldybės teritorijoje esančioms kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gerinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, įskaitant privalomus nurodymus ypatingos svarbos subjektams, kurių valdoma ypatingos svarbos infrastruktūra yra mero vadovaujamos savivaldybės teritorijoje, dėl jų atsparumo stiprinimo. 3. Savivaldybės administracijos direktorius, atlikdamas savivaldybei valstybės perduotą civilinės saugos organizavimo funkciją: 1) skiria savivaldybės parengties pareigūną – savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją, kuris: a) koordinuoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės teritorijoje esančių kitų ūkio subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms; b) bendradarbiauja su ministerijų parengties pareigūnais savivaldybės institucijų ir įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms srityje; c) atlieka kitas su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas; 2) organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais; 3) renka iš visų savivaldybėje esančių krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždaviniams įgyvendinti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka šiuos duomenis kaupia, tvarko ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui; 4) organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą; 5) pagal kompetenciją leidžia įsakymus civilinės saugos klausimais; 6) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.
Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 2 straipsnis (statute)
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Būtinos užduotys – ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti skubiai būtini atlikti darbai…
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Būtinos užduotys – ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti skubiai būtini atlikti darbai, kurių neatlikus atsirastų arba galėtų atsirasti žala nacionaliniam saugumui, gyventojams, aplinkai ar turtui. Papildyta straipsnio dalimi: Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 2. Cheminis mišinys – dviejų arba daugiau cheminių medžiagų mišinys arba tirpalas. Papildyta straipsnio dalimi: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 3. Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 4. Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 5. Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 6. Didelė pramoninė avarija – dėl nekontroliuojamos padėties eksploatuojant pavojingąjį objektą įvykstantis nenumatytas staigus įvykis (sprogimas, gaisras arba didelio kiekio pavojingųjų medžiagų išsiveržimas į aplinką), kuris sukelia tiesioginį ar uždelstą didelį pavojų gyventojams ir (ar) aplinkai pavojingajame objekte ar už jo ribų ir kuris yra susijęs su viena ar keliomis pavojingosiomis medžiagomis. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 7. Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 8. Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 9. Ekstremalių situacijų komisija – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma nuolatinė komisija, priimanti sprendimus dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos, valdymo, likvidavimo ir padarinių šalinimo. 10. Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 11. Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar ekstremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 12. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų centras) – iš valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 13. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) – civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas, paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 14. Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 15. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 16. Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 17. Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 18. Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 19. Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 20. Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 21. Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros srityse veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 22. Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 23. Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 24. Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 25. Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija, kurios bent viename įrenginyje, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, kuriame vykdoma įprastinė ir susijusi veikla, yra pavojingųjų medžiagų. 26. Pavojingoji medžiaga – cheminė medžiaga arba cheminis mišinys, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąraše arba atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus; pavojingosios medžiagos gali būti žaliavos, produktai, šalutiniai produktai, liekanos ar tarpiniai produktai. 27. Pavojingojo objekto įrenginys – žemės lygyje ar po žeme esantis pavojingojo objekto techninis vienetas, kuriame gaminamos, naudojamos, tvarkomos ar laikomos pavojingosios medžiagos, įskaitant visą įrangą, struktūras, vamzdynus, mašinas, įrankius, atskiras geležinkelio atšakas, dokus, įrenginiams veikti reikalingas krovos krantines, dambas, sandėlius ir kitas sausumoje ar vandenyje esančias struktūras, būtinas pavojingojo objekto įrenginio veiklai. 28. Paieškos darbai – veiksmai, kuriais siekiama surasti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu dingusius, pasiklydusius ar nukentėjusius gyventojus, patyrusius avariją laivus ir orlaivius. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 29. Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis perspėjami gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir išplatinama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turima arba joms skirta informacija, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti. 30. Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 31. Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 32. Valstybinės reikšmės objektas – valstybės institucija, įmonė, ūkio, energetikos, transporto, telekomunikacijų ar kitas infrastruktūros objektas, neatsižvelgiant į jo nuosavybės formą, kurio kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų pavojų ar padarytų didelę žalą nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės valdymą, ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos ar infrastruktūros funkcionavimą arba kuris karo, antpuolių ar teroro aktų metu gali būti pasirinktas kaip taikinys ir dėl to tapti ekstremaliosios situacijos židiniu. Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Nr. XII-1803, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10143 Nr. XIV-514, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17358 33. Veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, kurie eksploatuoja ar valdo pavojingąjį objektą ar pavojingojo objekto įrenginį arba kurie kitu teisiniu pagrindu turi suteiktus įgaliojimus priimti ekonominius sprendimus ar sprendimus pavojingojo objekto ar pavojingojo objekto įrenginio veikimo techniniais klausimais. 34. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme.
Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 21 straipsnis (statute)
21 straipsnis. Pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms bendrosios nuostatos 1. Krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms rengiamasi siekiant užtikrinti…
21 straipsnis. Pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms bendrosios nuostatos 1. Krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms rengiamasi siekiant užtikrinti atsparumą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių likvidavimo, krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo ir padarinių šalinimo, paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus ir gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu. 2. Pasirengimą krizėms sudaro: 1) krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas; 2) perspėjimo sistemos parengtis; 3) krizių valdymo ir civilinės saugos mokymas ir gyventojų švietimas; 4) valstybinių pasirengimo krizėms užduočių skyrimas ir jų vykdymas; 5) valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų, darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių, žvalgybos pareigūnų ir kitų asmenų pasitelkimas. 3. Pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms sudaro: 1) ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas; 2) perspėjimo sistemos parengtis; 3) krizių valdymo ir civilinės saugos mokymas ir gyventojų švietimas; 4) valstybinių pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms užduočių skyrimas ir jų vykdymas; 5) slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymas, parinkimas, žymėjimas ir jų parengties organizavimas; 6) valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų, darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių, žvalgybos pareigūnų ir kitų asmenų pasitelkimas; 7) operacijų centrų sudarymas, patalpų ir darbo vietų įrengimas; 8) būtinų priemonių atsargų kaupimas; 9) materialinių išteklių teikimo sutarčių sudarymas ir administravimas; 10) pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms vertinimas.
Analizė

Ar 2026 m. liepos 24-26 d. Visagine vykstančios kompleksinės šaulių pratybos yra tik Lietuvos šaulių sąjungos organizacinis renginys, ar civilinės saugos pasirengimo priemonė, dėl kurios savivaldybei ir dalyvaujančioms institucijoms kyla koordinavimo bei gyventojų informavimo pareigos.

Teisinis pagrindas: Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis civilinę saugą apibrėžia kaip valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, jų likvidavimą ir padarinių šalinimą. 21 straipsnio 3 dalis pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms sieja su valdymo planų rengimu, perspėjimo sistemos parengtimi, mokymu, gyventojų švietimu ir valstybinių pasirengimo užduočių vykdymu. 25 straipsnio 1 dalis aiškiai leidžia į civilinės saugos mokymą integruoti pasirengimo karinėms ir hibridinėms grėsmėms turinį, todėl pratybų elementai, tokie kaip ginkluoti dalyviai, šūvių, dūmų imitacijos ir institucijų sąveika, nėra savaime už civilinės saugos ribų. 13 straipsnio 1 dalis merui priskiria pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms savivaldybėje organizavimą ir koordinavimą, todėl Visagino savivaldybės vaidmuo čia nėra vien informacinio pranešimo paskelbimas.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas yra tas, kad šios pratybos turėtų būti vertinamos kaip civilinės saugos pasirengimo ir gyventojų švietimo priemonė, o ne kaip paprastas viešosios tvarkos renginys. Praktikoje tai reiškia, kad svarbiausia ne vien leidimų formalumas, bet koordinavimo įrodymas: kas suderino šūvių ir dūmų imitacijas, transporto judėjimą sausumoje, ore ir vandenyje, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą ir kelių eismo taisykles. Kadangi pranešime nurodyta, jog dalyvaus VSAT, VST, policija, PAGD, Lietuvos kariuomenė, savivaldybė ir Ignalinos atominė elektrinė / „Altra“, bet gyventojų kasdienė veikla „neturėtų būti trikdoma“, rizika kyla būtent iš neatitikimo tarp viešai deklaruoto netrikdymo ir faktinio poveikio gyventojams. Profesionalui verta cituoti 21 ir 25 straipsnius, nes jie pagrindžia pratybų teisėtą tikslą, o 13 straipsnį - kai vertinama, ar savivaldybė tinkamai atliko koordinavimo funkciją.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas yra toks: ar 2026 m. liepos 24–26 d. Visagine planuojamos kompleksinės šaulių pratybos kvalifikuotinos kaip pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, civilinės saugos mokymo ir pratybų priemonė, ir kokias pareigas dėl jų turi organizatoriai, savivaldybė, dalyvaujančios institucijos bei gyventojai. Šis klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 1–3 punktus, 13 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnį, 21 straipsnį, 25 straipsnį, 26 straipsnį, 33 straipsnį ir 36 straipsnį. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį civilinė sauga apima institucijų, įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, jų likvidavimą ir padarinių šalinimą. Todėl žinioje aprašytos pratybos teisiškai svarbios ne vien kaip viešas renginys, bet kaip praktinis pasirengimo ir sąveikos patikrinimas, kai mieste gali būti imituojami garsiniai signalai, šūviai, dūmai, ginkluotų dalyvių ir transporto judėjimas

Teisinis vertinimas. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis nustato, kad krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms rengiamasi siekiant užtikrinti įvykių, ekstremaliųjų įvykių likvidavimą, krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, padarinių šalinimą, paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus bei gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą. To paties straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 3 dalies 3 punktas pasirengimo turiniu laiko krizių valdymo ir civilinės saugos mokymą bei gyventojų švietimą. Įstatymo 25 straipsnio 1 dalis tokį mokymą sieja su pasirengimu įvykių, ekstremaliųjų įvykių likvidavimui, krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymui, padarinių šalinimui, paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotiniems darbams, taip pat nurodo, kad į mokymą integruojamas pasirengimo karinėms ir hibridinėms grėsmėms turinys. Tai tiesiogiai atitinka pratybų „Saugi grandinė 3“ pobūdį, nes žinioje minimi šauliai, policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Lietuvos kariuomenė, savivaldybė ir infrastruktūros subjektas. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis nustato, kad krizių valdymo ir civilinės saugos pratybos yra šio mokymo dalis, o 26 straipsnio 2 dalis apibrėžia jų paskirtį: tariamomis ekstremaliosios situacijos ar krizės sąlygomis tikrinti planuose numatytus veiksmus ir procedūras, tobulinti sprendimų priėmimą bei praktiškai mokytis organizuoti krizių valdymą, gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus. Todėl teisinė pratybų ašis yra ne realios ekstremaliosios situacijos paskelbimas, o pasirengimo patikrinimas imituojamomis sąlygomis. Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1317 pakeitimo 4.4–4.6 punktai atskiria valstybės lygio, savivaldybės lygio ir ministerijų ar kitų valstybės institucijų civilinės saugos pratybas pagal jų paskirtį, todėl konkreti pratybų rūšis priklausytų nuo to, kieno pasirengimas ir kokio lygio ekstremaliosios situacijos valdymas tikrinamas. Žinioje nurodyta, kad pratybas organizuoja Lietuvos šaulių sąjungos Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė, tačiau dalyvauja ir savivaldybė bei valstybės institucijos, todėl pagal pateiktas normas svarbiausia yra šių subjektų sąveika ir kompetencijos ribų laikymasis. Savivaldybės vaidmuo grindžiamas Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pagal kurį meras organizuoja pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savivaldybėje ir šios veiklos koordinavimą. Kartu 26 straipsnio 4 dalies 1 punktas savivaldybės administracijos direktoriui priskiria savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų organizavimą, o 26 straipsnio 4 dalies 2 punktas – savivaldybės įstaigų, savivaldybės viešųjų įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių dalyvavimo valstybės lygio pratybose užtikrinimą pagal kompetenciją. Dalyvaujančios valstybės institucijos pagal 26 straipsnio 3 dalį civilinės saugos pratybas organizuoja pagal kompetenciją ir dalyvauja atitinkamose pratybose. Gyventojams šios pratybos savaime nesukuria pareigos nutraukti įprastą veiklą, nes žinioje aiškiai nurodoma, kad kasdienė veikla neturėtų būti trikdoma, o pratybų metu bus laikomasi priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir kelių eismo taisyklių. Vis dėlto pagal Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą gyventojai privalo savo veikla nesukelti pavojaus gyvybei, sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdyti viešosios tvarkos, o pagal 19 straipsnio 2 dalies 2 punktą pranešti numeriu 112 apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją. Ši pareiga svarbi būtent todėl, kad pratybų imitacijos gali būti panašios į realaus pavojaus požymius, tačiau viešas išankstinis pranešimas leidžia gyventojams atskirti planuotą mokymą nuo netikėto įvykio. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktas suteikia gyventojams teisę būti perspėtiems apie gresiančią ar susidariusią krizę ar ekstremaliąją situaciją ir gauti rekomendacijas, kaip elgtis, tačiau nagrinėjamu atveju žinia yra informavimas apie planuojamas pratybas, o ne perspėjimas apie jau gresiančią ar paskelbtą ekstremaliąją situaciją. 36 straipsnio 1 dalyje nustatytas nedelsiamas perspėjimas taikomas gresiančiai, susidariusiai ar paskelbtai ekstremaliajai situacijai, todėl pratybų metu jis taptų aktualus tik tada, jeigu imituojamą veiklą pakeistų realus pavojus. 33 straipsnio 1 dalis apibrėžia mero veiksmus gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai: sušaukti operacijų centrą, spręsti dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo, organizuoti perspėjimą, telkti civilinės saugos pajėgas ir, esant pagrindui, spręsti dėl evakavimo. Tačiau iš žinios matyti suplanuotos pratybos nuo 2026 m. liepos 24 d. 12.00 val. iki 2026 m. liepos 26 d. 19.00 val., todėl 33 straipsnio mechanizmas čia yra foninė kompetencijos riba, o ne automatiškai pradedama procedūra. Įstatymo 4 straipsnio 1 punktas įtvirtina prevencijos ir pasirengimo principą, 4 straipsnio 2 punktas – saugumo ir paramos principą, o 4 straipsnio 3 punktas – teritorinį principą, pagal kurį pasirengimas apima visus gyventojus pagal administracinį suskirstymą. Dėl to savivaldybės viešas pranešimas apie pratybų laiką, vietovę, galimus garsus, dūmus, ginkluotus dalyvius ir transporto judėjimą yra teisiškai reikšminga prevencinė priemonė, mažinanti klaidingų pavojaus interpretacijų ir viešosios tvarkos sutrikdymo riziką

Pasekmės. Pirmas realistiškas scenarijus – pratybos įvyksta suplanuotu laiku, dalyvaujančios institucijos patikrina sąveiką, o gyventojams praktinė pasekmė apsiriboja didesniu matomu judėjimu, garsiniais ir dūmų imitacijos elementais. Antras scenarijus – pratybų metu išryškėja organizacinių procedūrų ar informavimo trūkumų, kurie pagal 21, 25 ir 26 straipsnių logiką turėtų būti panaudoti pasirengimo planams, mokymui ir institucijų veiksmų derinimui gerinti. Trečias scenarijus – pratybų metu ar jų aplinkoje atsiranda realus įvykis arba ekstremaliosios situacijos grėsmė; tuomet aktualūs tampa 19 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktai, 33 straipsnio 1 dalis ir 36 straipsnio 1 dalis dėl pranešimo, teisėtų sprendimų vykdymo, operacijų centro, perspėjimo ir galimo pajėgų telkimo. Praktiškai tai svarbu gyventojams ir miesto svečiams, nes jie iš anksto žino, kad 2026 m. liepos 24–26 d. matomi pratybų požymiai savaime nėra ekstremalioji situacija, bet realų pavojų vis tiek reikia vertinti pagal faktines aplinkybes ir pranešti numeriu 112. Savivaldybei tai svarbu kaip pasirengimo koordinavimo ir informavimo pareigų įgyvendinimas pagal Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 13, 21, 25, 26 ir 36 straipsnius. Dalyvaujančioms institucijoms ir įstaigoms tai yra kompetencijų, procedūrų, sprendimų priėmimo ir tarpusavio sąveikos patikrinimas tariamomis krizės ar ekstremaliosios situacijos sąlygomis. Kadangi pagal 2024 m. lapkričio 15 d. įsigaliojusius pakeitimus civilinės saugos sąvoka apima ir ypatingos svarbos subjektų pasirengimą užtikrinti atsparumą, o įgyvendinamieji aktai dėl tokių subjektų ir pareigybių turėjo būti priimti iki 2026 m. sausio 16 d., gegužės 16 d. ir liepos 16 d., infrastruktūros dalyvių įtraukimas į tokias pratybas gali turėti praktinę reikšmę ir būtinosioms paslaugoms užtikrinti

📄 Originalas — Kaipkada.lt🕐 10:08
DI pasaulį sudrebino „Kimi K3“: kas nutiks, jei tokio lygio dirbtinį intelektą galės atsisiųsti bet kas? 🔗
DI pasaulį sudrebino „Kimi K3“: kas nutiks, jei tokio lygio dirbtinį intelektą galės atsisiųsti bet kas? Dirbtinio intelekto pasaulyje vėl pasigirdo frazė, kuri investuotojams ir technologijų bendrovėms skamba kaip pavojaus signalas…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 1, 2, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 4 straipsnis (statute)
4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas Papildyti Įstatymo priedą 4 punktu: „4. 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1689…
4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas Papildyti Įstatymo priedą 4 punktu: „4. 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1689, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 300/2008, (ES) Nr. 167/2013, (ES) Nr. 168/2013, (ES) 2018/858, (ES) 2018/1139 ir (ES) 2019/2144 ir direktyvos 2014/90/ES, (ES) 2016/797 ir (ES) 2020/1828 (Dirbtinio intelekto aktas).“
Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 1, 2, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 2 straipsnis (statute)
2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: „12. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip…
2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: „12. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Reglamente (ES) 2022/2065, Reglamente (ES) 2024/1689, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.“
Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 1, 2, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 5 straipsnis (statute)
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. balandžio 1 d.
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. balandžio 1 d.
Analizė

Ar „Kimi K3“ svorių paskelbimas ir modelio paleidimas Lietuvos organizacijos infrastruktūroje reikštų reguliacinės atsakomybės sumažėjimą, ar priešingai perkeltų DI ir duomenų apsaugos atitikties riziką iš debesijos paslaugos teikėjo pačiam diegėjui?

Teisinis pagrindas: Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo pakeitimas nuo 2025 m. balandžio 1 d. į Lietuvos teisės sistemą aiškiai įtraukia Reglamentą (ES) 2024/1689, nes įstatymo priedas papildytas nuoroda į „Dirbtinio intelekto aktą“, o 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos ir Reglamente (ES) 2024/1689. Iš pateiktos normos galima daryti siauresnę, bet svarbią išvadą: Lietuvos teisėje DI kvalifikavimas nebėra vien techninis ar sutartinis klausimas, nes nacionalinis informacinės visuomenės paslaugų reguliavimas remiasi ES DI akto sąvokynu. BDAR 62 straipsnis papildomai rodo, kad kai duomenų tvarkymo operacijos gali daryti didelį poveikį duomenų subjektams daugiau nei vienoje valstybėje narėje, priežiūros institucijos gali vykdyti bendras operacijas, įskaitant bendrus tyrimus ir vykdymo užtikrinimo priemones.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas dabar yra ne tas, kad atsisiunčiamas modelis „išsprendžia“ atitikties problemą, o tas, kad jis pakeičia atsakomybės centrą: organizacija, kuri pati pritaiko ir valdo 2,8 trilijono parametrų modelį su 1 mln. žetonų kontekstu, sunkiau galės remtis pasyvaus sąsaja kliento pozicija. Praktikoje viešajam sektoriui, bankams ir sveikatos įstaigoms vietinis diegimas gali sumažinti jautrių duomenų siuntimo į užsienio debesiją riziką, bet kartu padidina pareigą pačiam pagrįsti modelio paskirtį, duomenų naudojimą, saugumo kontrolę ir rezultatų priežiūrą. Ypač klaidinga būtų „atvirus svorius“ sutapatinti su visišku skaidrumu: naujienoje pabrėžta, kad svoriai neatskleidžia viso treniravimo proceso, duomenų sudėties ar filtravimo taisyklių, todėl teisinei rizikai mažinti vien licencijos ar prieigos prie svorių nepakaks. Jei toks modelis būtų naudojamas kelių ES valstybių klientų ar duomenų subjektų atžvilgiu, BDAR 62 straipsnis leidžia tikėtis ne vien vietinės, bet koordinuotos priežiūros institucijų reakcijos.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne tai, ar „Kimi K3“ technologiškai prilygsta uždariems modeliams, o kokios pareigos atsiranda Lietuvos subjektams, kai galingas dirbtinio intelekto modelis pradedamas diegti savarankiškai ir naudojamas su organizacijos duomenimis. Šis klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo 1 straipsnio 3 dalį, 2 straipsnio 17 dalį ir 14 straipsnio 2 dalį, taip pat pagal Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo priedą, kuriame nurodytas Reglamentas (ES) 2024/1689, Dirbtinio intelekto aktas. Institucinė ašis yra Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 122 punktas, pagal kurį valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija atlieka nacionalinės kompetentingos institucijos, notifikuojančiosios institucijos, funkcijas pagal Reglamento (ES) 2024/1689 28 straipsnio 1 dalį ir 70 straipsnio 1 dalį. Jeigu modelio naudojimas apima asmens duomenis, taikytini Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 1 straipsnis, 5 straipsnio f punktas, 24 straipsnis ir 32 straipsnis. Todėl teisinė analizė pirmiausia krypsta į diegėjo atsakomybę už duomenų saugumą, įrodomą atitiktį, institucijų kompetenciją ir modelio naudojimo organizacinę kontrolę

Teisinis vertinimas. Žinioje aprašomas perėjimas nuo debesijos paslaugos prie atsisiunčiamo ir savarankiškai valdomo modelio teisiškai reiškia, kad atsakomybės centras gali pasislinkti į modelį diegiančią organizaciją. Pagal BDAR 24 straipsnio 1 dalį duomenų valdytojas privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones ir galėti įrodyti, kad duomenys tvarkomi laikantis reglamento. Tai ypač svarbu, kai modelis naudojamas banko, sveikatos, viešojo sektoriaus ar kitos organizacijos procesuose, nes pats modelio atsisiuntimas nepanaikina pareigos vertinti duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus ir pavojus fizinių asmenų teisėms bei laisvėms. BDAR 5 straipsnio f punktas įtvirtina vientisumo ir konfidencialumo principą, todėl organizacija turi užtikrinti apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. BDAR 32 straipsnio 1 dalis šią pareigą sukonkretina: gali būti reikalingas šifravimas, pseudonimų suteikimas, sistemų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo ir atsparumo užtikrinimas, atkūrimo galimybės ir reguliarus saugumo priemonių veiksmingumo vertinimas. Vadinasi, Lietuvos įmonė, diegianti tokį modelį savo infrastruktūroje, turi turėti ne tik techninį pajėgumą jį paleisti, bet ir valdymo sistemą, leidžiančią pagrįsti, kodėl pasirinktos priemonės atitinka rizikos lygį. Technologijų ir inovacijų įstatymo 2 straipsnio 17 dalis papildomai reiškia, kad šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Reglamente (ES) 2024/1689, todėl nacionalinis reguliavimas turi būti skaitomas kartu su Dirbtinio intelekto aktu. Pagal to paties įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punktą valstybės technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinanti institucija įgyvendina priemones, susijusias su inovatyviais viešaisiais pirkimais ir ikiprekybiniais pirkimais, bei teikia metodinę pagalbą. Tai praktiškai svarbu viešajam sektoriui, kuris norėtų pirkti ar išbandyti dirbtinio intelekto sprendimus, nes pirkimo procedūroje negali būti vertinama vien modelio galia ar kaina. Pagal 14 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 6 punktus ta pati institucija finansuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą, įgyvendina ūkio subjektų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo priemones ir koordinuoja dalyvavimą Europos Sąjungos bei tarptautinėse programose. Todėl nacionalinė kompetencija apima ne tik kontrolę, bet ir inovacijų ekosistemos kūrimą, kai modeliai pritaikomi lietuvių kalbai, viešojo sektoriaus procesams ar organizacijų duomenims. Vyriausybės nutarimo Nr. 982 1 punktu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgaliota atlikti Technologijų ir inovacijų įstatymo 14 straipsnyje nurodytos institucijos funkcijas, išskyrus nurodytą išimtį, todėl ši institucija yra praktinis kontaktas įstatyme nurodytoms funkcijoms. Kai modelio diegimas siejamas su valstybės parama, Technologijų ir inovacijų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 121 punktas leidžia vertinti, ar ūkio subjekto veikla turi didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą. Jeigu diegimas susijęs su tarptautinės įmonės darbuotojų informavimo procedūromis, Europos darbo tarybų įstatymo 11 straipsnio 1 dalis įpareigoja centrinę ar kito lygmens vadovybę laiku teikti informaciją ir atsakyti už jos teisingumą. To paties įstatymo 11 straipsnio 2–4 dalys leidžia susipažinti su komercine ar profesine paslaptimi, kai ji būtina pareigoms atlikti, tačiau kartu nustato neatskleidimo pareigą ir galimybę raštu atsisakyti suteikti informaciją, jeigu jos atskleidimas galėtų labai pakenkti įmonei ar jos veiklai. Pagal Europos darbo tarybų įstatymo 11 straipsnio 5 dalį dėl tokio atsisakymo per vieną mėnesį galima kreiptis į teismą

Pasekmės. Realistiškai pirmasis scenarijus yra atsargus bandomasis diegimas, kai organizacija riboja duomenų apimtį, dokumentuoja valdymo priemones ir tikrina saugumo priemonių veiksmingumą pagal BDAR 24 ir 32 straipsnius. Antrasis scenarijus yra viešojo sektoriaus ar valstybės remiamų inovacijų projektų kelias, kuriame reikšmingos tampa Technologijų ir inovacijų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 3, 4, 5, 6, 8 ir 121 punktuose nurodytos finansavimo, vertinimo, konsultavimo ir bendradarbiavimo funkcijos. Trečiasis scenarijus yra reguliacinės infrastruktūros stiprinimas, nes 2026 m. gegužės 27 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 395 Seimui pateikti įstatymų projektai dėl Europos Sąjungos Dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo ir susijusių įstatymų pakeitimų. Praktiškai tai svarbu įmonių vadovams, nes sprendimas atsisiųsti ir valdyti modelį savo infrastruktūroje kartu reiškia pareigą paskirstyti atsakomybę, valdyti asmens duomenų saugumą ir pasirengti įrodyti atitiktį. Tai svarbu viešajam sektoriui, nes inovatyvūs pirkimai ir ikiprekybiniai pirkimai turi būti derinami su metodine pagalba, rizikos vertinimu ir nacionalinių institucijų kompetencija. Tai svarbu darbuotojų atstovams tarptautinėse įmonėse, nes modelių diegimas gali tapti informavimo objektu, bet kartu gali būti ribojamas komercinės ar profesinės paslapties apsauga pagal Europos darbo tarybų įstatymo 11 straipsnį. Todėl „Kimi K3“ tipo modelio teisinė reikšmė Lietuvoje yra ne vien prieinamumas, o tai, ar organizacija geba jo naudojimą įtraukti į BDAR, Technologijų ir inovacijų įstatymo ir Dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo sistemą

📄 Originalas — Trans.INFO🕐 10:12
Dienpinigių mažinimas: nuo spalio 1 d. – aiškesnės taisyklės 🔗
Iki spalio 1 d. galiojanti Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punkto redakcija leidžia mokėti mažesnius dienpinigius, jeigu „mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus“, nustatyti kolektyvinėje sutartyje, o…
Faktų patikra:
🔴 PaneigtaNuo 2026 m. spalio 1 d. įsigalioja Vyriausybės nutarimo Nr. 526 pakeitimai, kuriais atsisako reikalavimo dienpinigius diferencijuoti pagal 'objektyvius kriterijus' ir nustatomos aiškios procentinės ribos.
🔴 PaneigtaDarbdaviai gali mažinti dienpinigius iki 50 proc. kolektyvine sutartimi arba iki 65 proc. vietiniu norminiu teisės aktu ilgesnėse (ne trumpiau kaip 7 dienų) komandiruotėse.
⚪ NepatikrintaTrumpų komandiruočių dienpinigiai negali būti sumažinti vienašališku darbdavio aktu; privalomas išankstinis raštiškas informavimas ir taisyklė, kad dydžiai nekeičiami iki komandiruotės pabaigos.
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 190 straipsnis (statute)
190 straipsnis. Kolektyvinė sutartis Kolektyvinė sutartis – darbo teisės normas, šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę nustatantis rašytinis susitarimas…
190 straipsnis. Kolektyvinė sutartis Kolektyvinė sutartis – darbo teisės normas, šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę nustatantis rašytinis susitarimas, kurį sudaro profesinės sąjungos, darbdaviai ir jų organizacijos.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 5 straipsnis#2 (statute)
5 straipsnis. Darbo teisės normų aiškinimo principai 1. Siekiant užtikrinti šio kodekso sistemiškumą ir jo struktūrinių dalių suderinamumą, taikomos šio kodekso normos…
5 straipsnis. Darbo teisės normų aiškinimo principai 1. Siekiant užtikrinti šio kodekso sistemiškumą ir jo struktūrinių dalių suderinamumą, taikomos šio kodekso normos aiškinamos atsižvelgiant į šio kodekso sistemą ir struktūrą. 2. Darbo teisės normose vartojami žodžiai ir jų junginiai aiškinami pagal jų bendrinę reikšmę, išskyrus atvejus, kai iš konteksto aišku, kad žodis ar žodžių junginys vartojamas specialiąja – teisine, technine ar kitokia reikšme. Jeigu bendrinė ir specialioji žodžio reikšmės nesutampa, pirmenybė teikiama specialiajai žodžio reikšmei. 3. Nustatant taikomos normos tikrąją prasmę, atsižvelgiama į šio kodekso ir aiškinamos normos tikslus ir uždavinius.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6…
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.“
Analizė

Ar po nurodomų Nutarimo Nr. 526 pakeitimų darbdavys gali vienašališkai sumažinti dienpinigius remdamasis vien procentine riba, ar vis dar turi nustatyti mažesnius konkrečius dydžius, diferencijuotus pagal objektyvius kriterijus.

Teisinis pagrindas: Pateikta nutarimo formuluotė sako, kad „mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus“, nustatomi kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte. Ta pati formuluotė taip pat nustato vienodą apatinę ribą: tiek kolektyvinėje sutartyje, tiek vietiniame norminiame teisės akte dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Vyriausybės patvirtintų maksimalių dydžių. Darbo kodekso 190 straipsnis svarbus todėl, kad kolektyvinė sutartis nėra darbdavio vienašalis dokumentas, o rašytinis susitarimas, kurį sudaro profesinės sąjungos, darbdaviai ir jų organizacijos; todėl jos reguliacinis svoris skiriasi nuo vietinio norminio akto. DK 5 straipsnio 2 dalis reiškia, kad „objektyvių kriterijų“ sąvoka turi būti aiškinama pagal bendrinę reikšmę, nebent iš konteksto matyti specialioji reikšmė, todėl vien darbdavio patogumo ar verslo modelio kriterijai savaime dar netampa objektyvūs.

Ką sako praktika: Vilniaus apygardos teismas 2024 m. gruodžio 10 d. byloje Nr. e2A-2941-1097/2024 pasirinko griežtą kompensacinę logiką: dienpinigių mažinimo kriterijai turi būti susiję su realiai mažėjančiomis komandiruotės išlaidomis, todėl darbo pobūdžio kriterijai, tokie kaip vilkiko metai, sąstato ilgis ar maršrutas ES, nepakanka. Kauno apygardos teismas 2025 m. rugsėjo 16 d. nutartyje Nr. e2A-2200-945/2025 atvėrė priešingą argumentą: jei dienpinigiai faktiškai mokami ir kaip papildomas atlygis, darbo pobūdžio bei sudėtingumo kriterijai gali būti objektyvūs. Klaipėdos apygardos teismo 2025 m. lapkričio 13 d. byla Nr. e2A-1429-513/2025 ir Panevėžio apygardos teismo 2026 m. birželio 17 d. byla Nr. e2A-331-1059/2026 patvirtina, kad praktika nėra vieninga. Kol nėra aukštesnės instancijos aiškaus išaiškinimo arba tikrai pakeistos normos, stipresnis procesiškai atsargesnis argumentas yra ne „objektyvių kriterijų nebereikia“, o kad kriterijai turi būti aiškiai įvardyti ir pagrindžiami pagal pasirinktą dienpinigių funkcijos modelį.

Tikslinimas: Naujienos teiginys, kad nuo 2026 m. spalio 1 d. atsisakoma reikalavimo dienpinigius diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, pagal pateiktą patikrinimą prieštarauja šaltiniui. Tiksliau reikėtų rašyti, kad pakeitimo formuluotė išlaiko reikalavimą nustatyti „mažesnius konkrečius dydžius, diferencijuotus pagal objektyvius kriterijus“. Taip pat netikslu teigti, kad kolektyvinėje sutartyje galima mažinti iki 50 procentų, o vietiniame norminiame akte – tik iki 65 procentų ir tik ne trumpesnėse kaip 7 dienų komandiruotėse. Pagal pateiktą šaltinio formuluotę tiek kolektyvinėje sutartyje, tiek vietiniame norminiame teisės akte ta pati minimali riba yra 50 procentų maksimalių Vyriausybės patvirtintų dienpinigių dydžių.

Praktinė reikšmė: Praktinė rizika yra ta, kad darbdaviai, patikėję naujienos santrauka, gali perrašyti tvarkas kaip paprastą procentų lentelę ir atsisakyti kriterijų pagrindimo, nors pateikta normos formuluotė to neleidžia. Ginče darbuotojo pusė turėtų cituoti ne vien Vilniaus bylą dėl kompensacinės funkcijos, bet ir pačią nutarimo frazę apie objektyvius kriterijus, nes ji, pagal patikrinimą, neišnyksta. Darbdavio pusėje stipresnis argumentas po Kauno nutarties yra ne tai, kad kriterijų nereikia, o tai, kad objektyvumas nebūtinai turi būti siaurai siejamas tik su faktiškai sumažėjusiomis išlaidomis, jei dokumentuose nuosekliai parodyta dienpinigių kaip papildomo atlygio logika. Todėl praktikoje svarbiausia ne deklaruoti „50 procentų ribą“, o dokumente aiškiai susieti kiekvieną mažesnį dydį su konkrečiu, iš anksto taikomu ir patikrinamu kriterijumi.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas – kokiomis sąlygomis darbdavys gali mokėti mažesnius nei Vyriausybės patvirtinti maksimalūs dienpinigiai ir kokia forma tokie dydžiai turi būti nustatyti. Jis sprendžiamas pagal Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punktą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526, kurio pateiktose redakcijose numatyta, kad dienpinigiai skaičiuojami pagal maksimalius dydžius arba mažesnius konkrečius dydžius, nustatytus kolektyvinėje sutartyje, o jos nesant – vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte. Esminė riba pagal šias redakcijas yra ta, kad kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame teisės akte nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. Reikšminga ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punkto nuostata, kad mažesni konkretūs dydžiai turi būti diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, nes būtent ši sąlyga lemia, ar darbdavio pasirinkta mažinimo tvarka yra teisėta. Procedūriniu požiūriu svarbu, kad prieš nustatant dienpinigių dydžius ir jų mokėjimo tvarką vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros Darbo kodekso III dalies III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, o darbuotojai turi būti supažindinti raštu, kaip numatyta Darbo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje

Teisinis vertinimas. Pagal pateiktą reguliavimą pradinė taisyklė yra maksimalių Vyriausybės patvirtintų dienpinigių mokėjimas, o mažesni dienpinigiai yra leidžiama išimtis, kuri turi būti aiškiai įtvirtinta teisės šaltinyje, susijusiame su darbo santykiais. Kolektyvinė sutartis yra pirminė priemonė mažesniems dydžiams nustatyti, o vietinis norminis arba vidaus administravimo aktas taikomas tada, kai kolektyvinės sutarties nėra. Darbdavys negali apsiriboti individualiu sprendimu dėl konkrečios komandiruotės, jeigu mažesni dydžiai nėra iš anksto nustatyti nurodytame akte ar sutartyje. Mažinimo teisėtumui būtinos trys sąlygos: konkretūs mažesni dydžiai, jų diferencijavimas pagal objektyvius kriterijus ir ne mažesnė kaip 50 procentų maksimalaus dydžio riba. Jeigu mažesni dydžiai nustatomi vietiniame norminiame arba vidaus administravimo akte, darbdavio pareiga neapsiriboja akto priėmimu – prieš tai turi būti atliktas informavimas ir konsultavimas, o po priėmimo darbuotojai turi būti raštu supažindinti. Tai reiškia, kad darbuotojas turi teisę iš anksto žinoti, pagal kokį nustatytą dydį bus skaičiuojami dienpinigiai, o darbdavys turi pareigą šią tvarką suformuluoti pakankamai konkrečiai. Pateiktoje Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punkto redakcijoje „objektyvių kriterijų“ turinys nėra detalizuotas, todėl normos taikymo centras yra ne vien procentinė riba, bet ir pasirinktų kriterijų ryšys su dienpinigių diferencijavimu. Šaltiniuose pateikta ankstesnė redakcija, pagal kurią mažesni dydžiai galėjo būti nustatyti kolektyvinėje ar darbo sutartyje, taip pat ne mažesni kaip 50 procentų maksimalių dydžių, rodo reguliavimo perėjimą nuo sutartinio mažinimo prie norminio arba kolektyvinio modelio. Renginio organizatoriaus mokamų dienpinigių atveju darbdavio mokami dienpinigiai kartu su organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni už konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius. Jeigu renginio organizatorius apmoka visus konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius, darbdavys pagal pateiktą Aprašo 2 punkto reguliavimą neprivalo mokėti dienpinigių. Darbo kodekso 108 straipsnis, kiek jis pateiktas, atskirai reglamentuoja užsienio darbdavio darbuotojo komandiravimą į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti paslaugų ir nustato Lietuvos darbo santykių normų taikymą tam tikroms darbo sąlygoms, tačiau ši norma savaime nepakeičia Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punkte įtvirtintų mažinimo sąlygų

Pasekmės. Praktiškai iki 2026 m. rugsėjo 30 d. ginčai dėl dienpinigių mažinimo pirmiausia suksis apie tai, ar darbdavio nustatyti mažesni konkretūs dydžiai atitinka Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodytą objektyvių kriterijų reikalavimą, 50 procentų ribą ir procedūrinius informavimo, konsultavimo bei rašytinio supažindinimo reikalavimus. Jeigu bent viena iš šių sąlygų neįvykdyta, darbuotojui praktiškai svarbus reikalavimas dėl dienpinigių skirtumo, nes mažesnis mokėjimas netenka norminio pagrindo. Darbdaviui svarbiausia rizika yra ta, kad formaliai nustatyta mažinimo tvarka gali būti nepripažinta pakankama, jeigu joje nėra konkrečių dydžių, kriterijų arba įvykdytos darbuotojų atstovų informavimo ir konsultavimo procedūros. Nuo 2026 m. spalio 1 d., remiantis pateikta žinia, reguliavimo reikšmė persikelia nuo vertinamojo „objektyvių kriterijų“ patikrinimo prie konkrečių ribų ir formalių išankstinio nustatymo sąlygų laikymosi. Darbdaviams tai praktiškai reiškia poreikį iki šios datos peržiūrėti kolektyvines sutartis, vietinius norminius ir vidaus administravimo aktus, kad mažesni dienpinigių dydžiai būtų nustatyti tuo šaltiniu ir tokia apimtimi, kurią leidžia nauja tvarka. Darbuotojams tai svarbu dėl nuspėjamumo: dienpinigių dydis turi būti nustatytas iš anksto, o ne paliekamas vienašališkam sprendimui po komandiruotės ar jos metu. Realistiški scenarijai yra trys: darbdavys palieka maksimalius Vyriausybės dydžius, darbdavys mažina dienpinigius per kolektyvinę sutartį, arba darbdavys tai daro per vietinį norminį ar vidaus administravimo aktą, laikydamasis atitinkamų ribų ir procedūrų. Ginčams, kilusiems dėl laikotarpio iki 2026 m. spalio 1 d., reikšminga išlieka tuo metu galiojusi Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punkto redakcija su objektyvių kriterijų reikalavimu, o vėlesnė tvarka taikytina tik pagal jos įsigaliojimą ir joje nustatytas sąlygas

📄 Originalas — infa.lt🕐 10:13
Vengrijos konstitucinė drama baigėsi prezidento kapituliacija: T. Sulyokas pasirašė savo nušalinimo dekretą 🔗
2026.07.19 11:43 Budapeštas. Vengrijoje šeštadienį baigėsi kelias savaites trukusi įtempta politinė ir teisinė drama. Šalies prezidentas Tamasas Sulyokas,, nepaisydamas anksčiau demonstruoto pasipriešinimo, pačią paskutinę jam duoto…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas 11 straipsnis (statute)
11 straipsnis. Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimų nutraukimas Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai: 1) pasibaigia įgaliojimų laikas; 2) jis…
11 straipsnis. Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimų nutraukimas Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai: 1) pasibaigia įgaliojimų laikas; 2) jis miršta; 3) jis atsistatydina; 4) negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, t.y. per vienerius metus teisėjas serga ilgiau kaip 4 mėnesius arba jei suserga nepagydoma ar kita ilgalaike liga, kliudančia jam eiti savo pareigas; 5) Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka. Šio straipsnio 3 punkte nustatytu atveju sprendimą dėl Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimų nutraukimo priima Seimas jo Pirmininko teikimu. Šio straipsnio 4 punkte nustatytu atveju klausimą dėl teisėjo įgaliojimų nutraukimo Seimas sprendžia tik tuomet, kai yra Konstitucinio Teismo sprendimas ir sveikatos apsaugos ministro sudarytos gydytojų komisijos išvada.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas 4 straipsnis (statute)
4 straipsnis. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai…
4 straipsnis. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Konstitucinis Teismas kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. Konstitucinio Teismo teisėjus, taip pat ir atnaujinant Teismo sudėtį, skiria Seimas po vieną iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Teisėjų kadencijos pabaiga yra atitinkamų metų kovo mėnesio trečiasis ketvirtadienis. Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki teisėjų kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujų teisėjų kandidatūras. Naujai paskirti Konstitucinio Teismo teisėjai Seime prisiekia paskutinę iki jų kadencijos pradžios darbo dieną. Nustatytu laiku nepaskyrus naujo teisėjo, jo pareigas eina kadenciją baigęs teisėjas tol, kol bus paskirtas ir prisieks naujas teisėjas. Kai Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta pirma laiko, į laisvą vietą likusiam kadencijos laikui nustatyta bendra tvarka skiriamas naujas teisėjas. Jeigu toks teisėjas šias pareigas ėjo ne ilgiau kaip šešerius metus, tai jis po ne mažesnės kaip trejų metų pertraukos gali eiti Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas dar vieną kadenciją. Konstitucinio Teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas 55 straipsnis (statute)
55 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo tvarka Konstitucinio Teismo nutarimas dėl bylos priimamas pasitarimų kambaryje. Nutarimas turi būti priimtas ne…
55 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo tvarka Konstitucinio Teismo nutarimas dėl bylos priimamas pasitarimų kambaryje. Nutarimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį baigus nagrinėti bylą. Nutarimas priimamas balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Teisėjai neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti. Priimtas nutarimas išdėstomas raštu ir visų dalyvavusių teisėjų pasirašomas. Pataisos nutarime turi būti aptartos raštu prieš teisėjų parašus. 56 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo turinys Konstitucinio Teismo nutarimas dėl bylos surašomas kaip atskiras dokumentas. Jame nurodoma: nutarimo pavadinimas, jo priėmimo data ir vieta; Konstitucinio Teismo sudėtis; posėdžių sekretorius; dalyvaujantys byloje asmenys ir jų atstovai; nagrinėjamas klausimas, jo pagrindas; Konstitucijos ir šio įstatymo straipsniai, nustatantys Konstitucinio Teismo teisę nagrinėti šį klausimą; reikalavimas, esantis kreipimesi; teisės akto, kurio atitikimas Konstitucijai buvo tikrinamas, visas pavadinimas, jo paskelbimo ar gavimo šaltinis; Seimo nario ar valstybės pareigūno veiksmai ar sprendimas, kurių atitikimas Konstitucijai buvo tiriamas; aplinkybės, kurias nustatė Konstitucinis Teismas; argumentai ir įrodymai, kuriais grindžiamas Konstitucinio Teismo priimtas sprendimas, o prireikus - argumentai, paneigiantys kitas nuomones; Konstitucijos norma, kuria vadovavosi Konstitucinis Teismas, vertindamas akto ar veiksmo atitikimą Konstitucijai; nutarimo rezoliucija; nurodymas, kad nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas. 57 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimas Teisme Priėmęs nutarimą, Konstitucinis Teismas grįžta į posėdžių salę ir posėdžio pirmininkas paskelbia Teismo nutarimą. Visi esantieji posėdžių salėje, išskyrus Konstitucinio Teismo teisėjus, nutarimą išklauso stovėdami. Priėmus nutarimą, dalyvavę byloje asmenys bei kitos institucijos ir asmenys nebegali iš naujo kelti Teisme klausimo dėl išnagrinėto teisės akto atitikimo Konstitucijai ar įstatymams arba ginčyti Teismo išvados ar jo nustatytų faktų ir teisinių santykių. 58 straipsnis. Nutarimo ištaisymas Konstitucinis Teismas, paskelbęs nutarimą, gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ištaisyti jame esančius netikslumus bei aiškias redakcines klaidas, jeigu tai nekeičia nutarimo esmės. Dėl to Konstitucinis Teismas priima atitinkamą sprendimą, kurį išsiunčia bei skelbia šio įstatymo nustatyta tvarka. 59 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo neskundžiamumas Konstitucinio Teismo nutarimai yra galutiniai ir neskundžiami. 60 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo išsiuntimas Konstitucinio Teismo nutarimas ne vėliau kaip per 2 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas: Konstitucinio Teismo teisėjams; dalyvavusiems byloje asmenims; Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei; Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, generaliniam prokurorui, teisingumo ministrui. Konstitucinio Teismo pirmininkas gali nurodyti, kad Konstitucinio Teismo nutarimas būtų išsiųstas kitoms institucijoms, pareigūnams ar piliečiams. 61 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo aiškinimas Konstitucinio Teismo nutarimą oficialiai gali aiškinti tik pats Konstitucinis Teismas pagal dalyvavusių byloje asmenų, kitų institucijų ar asmenų, kuriems jis išsiųstas, prašymą, taip pat savo iniciatyva. Dėl Konstitucinio Teismo nutarimo aiškinimo teisminio posėdžio forma yra laisva. Apie posėdžio laiką ir vietą pranešama dalyvaujantiems byloje asmenims. Dėl Konstitucinio Teismo nutarimo aiškinimo priimamas sprendimas - atskiras dokumentas. Jis išsiunčiamas ir skelbiamas šio įstatymo nustatyta tvarka. Konstitucinis Teismas privalo aiškinti savo nutarimą, nekeisdamas jo turinio. 62 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo peržiūrėjimas Konstitucinio Teismo nutarimas gali būti peržiūrėtas jo paties iniciatyva, jeigu: 1) paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios buvo nežinomos Konstituciniam Teismui nutarimo priėmimo metu; 2) pasikeitė Konstitucijos norma, kurios pagrindu nutarimas buvo priimtas. Tokiu atveju Konstitucinis Teismas priima sprendimą ir pradeda bylą nagrinėti iš naujo. Konstitucinio Teismo sprendimas dėl savo nutarimo aiškinimo gali būti peržiūrėtas ir tuo atveju, kai nutarimas buvo išaiškintas ne pagal tikrąjį jo turinį. IV SKYRIUS. PRAŠYMŲ IŠTIRTI TEISĖS AKTŲ ATITIKIMĄ KONSTITUCIJAI TEISENA 63 straipsnis. Bylų dėl teisės aktų atitikimo Konstitucijai žinybingumas Konstituciniam Teismui Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas dėl: 1) įstatymų ir kitų Seimo aktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai; 2) Respublikos Prezidento aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams; 3) Vyriausybės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams. Nagrinėdamas šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas bylas, Konstitucinis Teismas tiria tiek viso akto, tiek ir jo dalies atitikimą Konstitucijai ar įstatymams. 64 straipsnis. Bylų dėl teisės aktų atitikimo Konstitucijai nagrinėjimo pagrindai ir vada Bylos dėl teisės akto atitikimo Konstitucijai nagrinėjimo Konstituciniame Teisme pagrindas yra teisiškai motyvuota abejonė, kad visas aktas ar jo dalis prieštarauja Konstitucijai pagal: 1) normų turinį; 2) reguliavimo apimtį; 3) formą; 4) Konstitucijoje nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką. Vada nagrinėti bylą dėl teisės akto atitikimo Konstitucijai yra šio įstatymo nustatyta tvarka ir nustatytos formos prašymo padavimas Konstituciniam Teismui. 65 straipsnis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai padavimas Konstituciniam Teismui Prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai Konstituciniam Teismui turi teisę paduoti: 1) dėl įstatymo ar kito Seimo priimto akto - Vyriausybė, ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai; 2) dėl Respublikos Prezidento akto - ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai; 3) dėl Vyriausybės akto - ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė, teismai ir Respublikos Prezidentas. 66 straipsnis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai turinys Prašyme ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai turi būti nurodyta: 1) adresatas - Konstitucinis Teismas; 2) pareiškėjo pavadinimas ir adresas; 3) duomenys apie pareiškėjo atstovą ir jo įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai atstovaujama pagal pareigas; 4) valstybės institucijos, priėmusios ginčijamą teisės aktą, pavadinimas ir adresas; 5) Konstitucijos ir šio įstatymo normos, suteikiančios teisę kreiptis su prašymu į Konstitucinį Teismą; 6) tikslus ginčijamo teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data ir kiti jam identifikuoti būtini duomenys, jo paskelbimo šaltinis (jeigu buvo skelbtas); 7) konkretūs bylos nagrinėjimo pagrindai su nuorodomis į šio įstatymo normas; 8) pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikimo Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus; 9) suformuluotas prašymas Konstituciniam Teismui; 10) pridedamų dokumentų sąrašas. Prašymą pasirašo valstybės institucijos, kuriai suteikta teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, vadovas. Vyriausybės prašymas turi būti paremtas Vyriausybės nutarimu, kuris pridedamas prie teikiamų dokumentų. Seimo narių grupės prašymą pasirašo visi su prašymu besikreipiantys Seimo nariai, kartu nurodydami savo grupės atstovą (atstovus); jų parašai turi būti patvirtinti Seimo Pirmininko ar jo pavaduotojo parašu. Prie prašymo pridedama: 1) ginčijamo teisės akto viso teksto nuorašas; 2) įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai atstovaujama pagal pareigas; 3) visų dokumentų ir kitos medžiagos, surašytų ne lietuvių kalba, notaro patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą. Prie prašymo gali būti pridedamas siūlomų iškviesti į Konstitucinio Teismo posėdį liudytojų ir ekspertų sąrašas, specialistų išvados bei kiti dokumentai ir medžiaga. Prie kiekvieno liudytojo pavardės nurodoma, kokias aplinkybes jis gali patvirtinti. Prašymas ir šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodyti priedai pateikiami Konstituciniam Teismui su nuorašais po 30 egzempliorių. Konstitucinio Teismo pirmininkas prireikus gali įpareigoti pareiškėją pateikti ir kitų priedų nuorašus - iki 30 egzempliorių kiekvieno iš jų. 67 straipsnis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų ir apylinkių teismų prašymų Konstituciniam Teismui turinys Jei yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas (teisėjas) sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai kreipiasi į Konstitucinį Teismą nutartimi. Nutartyje turi būti nurodyta: 1) nutarties priėmimo laikas ir vieta; 2) nutartį priėmusio teismo pavadinimas ir adresas; 3) nutartį priėmusio teismo sudėtis, dalyvaujantys byloje asmenys; 4) trumpa bylos esmė ir kokiais įstatymais dalyvaujantys byloje asmenys grindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus; 5) teismo nuomonės dėl įstatymo ar kito teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai; 6) suformuluotas teismo prašymas Konstituciniam Teismui. Prie teismo nutarties pridedama: 1) sustabdytoji teismo byla; 2) ginčijamo teisės akto viso teksto nuorašas. Teismo nutartis ir ginčijamo teisės akto nuorašas pateikiami Konstituciniam Teismui po 30 egzempliorių. Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą, grąžina atitinkamam teismui atsiųstą sustabdytąją bylą. 68 straipsnis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai atšaukimas Konstitucinio Teismo pirmininkui sutinkant, prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai gali atšaukti jį padavusi institucija tol, kol ta byla nepaskirta nagrinėti teisminiame posėdyje. 69 straipsnis. Konstitucinio Teismo atsisakymas nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai, jeigu: 1) prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą; 2) prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui; 3) prašyme nurodyto teisės akto atitikimas Konstitucijai jau buvo tirtas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas; 4) Konstitucinis Teismas yra pradėjęs nagrinėti bylą dėl to paties dalyko; 5) prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais. Konstitucinis Teismas, atsisakydamas nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai, priima motyvuotą sprendimą, kurio nuorašas įteikiamas arba išsiunčiamas pareiškėjui. Jeigu atsisakymo nagrinėti prašymą pagrindai buvo nustatyti pradėjus nagrinėti bylą Konstitucinio Teismo posėdyje, priimamas sprendimas nutraukti bylą. Ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti. Jeigu tai paaiškėja iki teisminio posėdžio pradžios, Konstitucinis Teismas šį klausimą sprendžia pasitarimų kambaryje.
Analizė

Ar konstitucinė pataisa gali būti taikoma taip, kad iš karto pakeistų konstitucinės kontrolės institucijos sudėtį ir priverstinai nutrauktų pareigūno kadenciją dar iki galimos pačios pataisos konstitucingumo patikros?

Teisinis pagrindas: Pateikti įrodymai yra Lietuvos, o ne Vengrijos teisė, todėl jie tiesiogiai neįrodo Vengrijos pataisos negaliojimo, bet aiškiai parodo konstitucinės kontrolės institucijos stabilumo principą. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 4 straipsnis nustato fiksuotą 9 metų ir vienos kadencijos modelį, periodinį trečdalio atnaujinimą kas trejus metus ir taisyklę, kad nepaskyrus naujo teisėjo pareigas eina kadenciją baigęs teisėjas. 11 straipsnis įgaliojimų pabaigą sieja su baigtiniu pagrindų sąrašu: kadencijos pabaiga, mirtimi, atsistatydinimu, sveikatos būkle arba apkalta. 10 straipsnis dar griežčiau rodo, kad net laikinas teisėjo įgaliojimų sustabdymas galimas tik Konstitucinio Teismo sprendimu ir tik konkrečiai nurodytais pagrindais. Iš šios konstrukcijos stipriausia taisyklė yra ne tai, kad amžiaus ar kadencijų ribos savaime negalimos, o tai, kad jos negali būti naudojamos kaip ad hoc mechanizmas pašalinti konkrečią sudėtį prieš jai atliekant kontrolės funkciją.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis argumentas būtų ne abstrakti teisė „laisvai rinkti ir būti išrinktam“, o institucinio nepriklausomumo ir negrįžtamo poveikio argumentas: pataisa, kuri pirmiausia eliminuoja pačią galinčią ją patikrinti sudėtį, pakeičia ginčo arbitrą dar iki ginčo išsprendimo. Cituotini būtų būtent 4, 10 ir 11 straipsniai kaip lyginamasis modelis, rodantis, kad konstitucinės justicijos sudėtis saugoma per fiksuotą kadenciją, ribotus nutraukimo pagrindus ir sprendimų tęstinumą. Profesinė rizika yra per greitai priimti naujienos teiginį, kad prezidento pergalė Konstituciniame Teisme buvo „teisiškai garantuota“: iš pateiktų įrodymų matyti tik stiprus struktūrinis argumentas, bet ne konkreti Vengrijos konstitucinė norma ar praktika. Dėl to analizėje saugiausia formuluoti išvadą taip: jei Vengrijos teisėje egzistuoja panašus konstitucinio teismo kadencijų stabilumo modelis, pataisos pažeidžiamiausia vieta yra jos momentinis ir personalizuotas taikymas, o ne pats ateities kadencijų ar amžiaus ribojimo institutas.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar valstybės vadovo įgaliojimai gali nutrūkti vien dėl parlamento priimtos pataisos ir prezidento parašo, ar būtinas vienas iš Konstitucijoje tiesiogiai nustatytų įgaliojimų pasibaigimo pagrindų bei derama procedūra. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 88 straipsnį Respublikos Prezidento įgaliojimai nutrūksta tik šiais pagrindais: pasibaigus kadencijai, įvykus pirmalaikiams rinkimams, atsistatydinus, mirus, pašalinus apkaltos tvarka arba Seimui 3/5 visų narių balsų dauguma, atsižvelgus į Konstitucinio Teismo išvadą, konstatavus sveikatos būklės kliūtį. Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarime byloje Nr. 29/2000 nurodyta, kad kiekviena iš Konstitucijos 88 straipsnio 3–6 punktuose minimų aplinkybių yra teisinis faktas, kuris turi būti nustatytas laikantis deramos teisinės procedūros. Seimo nario įgaliojimų pabaiga atskirai reguliuojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 63 straipsnyje, o Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimų pabaiga – Konstitucijos 108 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 11 straipsnyje. Todėl analizės ašis yra ne politinis konflikto laimėtojas, o tai, ar įgaliojimų nutraukimas atitinka baigtinius konstitucinius pagrindus, institucijų kompetenciją ir procedūrą

Teisinis vertinimas. Jeigu prezidento parašas pagal situacijos aprašymą reiškė atsistatydinimą, jo teisinė reikšmė būtų vertinama pagal Konstitucijos 88 straipsnio 3 punktą ir minėtą 2002 m. birželio 19 d. Konstitucinio Teismo nutarimą: būtinas ne vien politinis pareiškimas, o įsigaliojęs Respublikos Prezidento aktas, kuriuo jis pareiškia apie atsistatydinimą. Jeigu parašas reiškė tik pataisos promulgavimą, vien toks veiksmas pagal pateiktas normas savaime nepatenka nė į vieną Konstitucijos 88 straipsnyje išvardytą prezidento įgaliojimų nutrūkimo pagrindą. Apkaltos kelias būtų atskiras: Konstitucijos 88 straipsnio 5 punktas sieja įgaliojimų pabaigą su Seimo pašalinimu iš pareigų apkaltos proceso tvarka. Sveikatos pagrindas taip pat procedūriškai uždaras: pagal Konstitucijos 88 straipsnio 6 punktą reikia Konstitucinio Teismo išvados ir 3/5 visų Seimo narių balsų daugumos. Pateiktame reguliavimo aiškinime dėl Rinkimų kodekso projekto nurodyta, kad VRK sprendimas dėl Respublikos Prezidento įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais tokiais atvejais nėra reikalingas, todėl kompetencija koncentruojama konstituciniuose subjektuose, o ne rinkimų administravime. Konstitucinio Teismo teisėjų atveju amžiaus ar kadencijų ribojimo klausimas turi būti tikrinamas per Konstitucijos 108 straipsnyje ir Konstitucinio Teismo įstatymo 11 straipsnyje įtvirtintus pagrindus: įgaliojimų laiko pabaiga, mirtis, atsistatydinimas, sveikatos būklė arba pašalinimas apkaltos tvarka. Konstitucinio Teismo įstatymo 11 straipsnis papildomai nustato, kad atsistatydinimo atveju sprendimą dėl įgaliojimų nutraukimo priima Seimas Seimo Pirmininko teikimu, o sveikatos atveju reikalingas Konstitucinio Teismo sprendimas ir sveikatos apsaugos ministro sudarytos gydytojų komisijos išvada. Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimų sustabdymas pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 10 straipsnį galimas tik Konstitucinio Teismo sprendimu ir tik ten nurodytais pagrindais, įskaitant apkaltos proceso pradėjimą Seime po specialiosios tyrimo komisijos išvados. Sustabdžius teisėjo įgaliojimus, jis netenka Konstitucinio Teismo įstatymo 9 ir 15 straipsniuose nustatytų teisių, įskaitant dalyvavimą posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise ir teisę dalyvauti valstybės institucijų posėdžiuose. Parlamentarų kadencijų ribojimas pagal pateiktus šaltinius turi būti atskirtas nuo Seimo nario įgaliojimų nutrūkimo: Konstitucijos 63 straipsnis išvardija konkrečius esamo mandato pasibaigimo pagrindus, tarp jų kadencijos pabaigą, mirtį, atsistatydinimą, neveiksnumą, apkaltą, rinkimų negaliojimą ar šiurkštų rinkimų įstatymo pažeidimą, nesuderinamą darbą ir pilietybės netekimą. Todėl automatinis esamų parlamentarų pašalinimas vien dėl naujo abstraktaus kadencijų ribojimo pagal pateiktas normas turėtų būti skiriamas nuo teisės būti kandidatu ateityje ribojimo, kurio šie šaltiniai detaliai nereglamentuoja. Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies aiškinimas, pateiktas remiantis Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 d. nutarimu, reiškia, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o viena valstybės valdžios institucija negali perimti kitos institucijos konstitucinių įgaliojimų ar jų apriboti įstatymu. Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. ir 2002 m. liepos 11 d. nutarimų nuostatos taip pat sieja teisinės valstybės principą su pareiga valstybės institucijoms veikti pagal Konstituciją ir neviršyti joje nustatytų įgaliojimų. Jeigu parlamento pataisa faktiškai panaikintų prezidento ar Konstitucinio Teismo teisėjų konstitucines garantijas nesilaikant specialių įgaliojimų pabaigos pagrindų, pagal šį aiškinimą kiltų valdžių padalijimo ir teisinės valstybės principo problema. Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnis rodo ir procesinį saugiklį: gavus Seimo nutarimą ištirti įstatymo ar kito Seimo akto atitiktį Konstitucijai, per 3 dienas atliekamas išankstinis tyrimas, o priėmus prašymą nagrinėti ginčijamo akto galiojimas sustabdomas nuo pranešimo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dienos iki Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra procedūriškai tvarkingas atsistatydinimas: įsigalioja prezidento aktas dėl atsistatydinimo, ir įgaliojimų pabaiga grindžiama Konstitucijos 88 straipsnio 3 punktu, o ne vien politiniu ultimatumu. Antrasis scenarijus – ginčijamo akto konstitucingumo patikra pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnį, kai priėmus prašymą nagrinėti ginčijamo akto galiojimas būtų sustabdytas nustatyta tvarka. Trečiasis scenarijus – apkaltos procedūra, kuri prezidentui remtųsi Konstitucijos 88 straipsnio 5 punktu, o Konstitucinio Teismo teisėjui – Konstitucijos 108 straipsnio 5 punktu ir Konstitucinio Teismo įstatymo 10–11 straipsniais. Ketvirtasis scenarijus, taikytinas parlamentarams, būtų individualus mandato pasibaigimo pagrindo nustatymas pagal Konstitucijos 63 straipsnį, o ne bendras politinis daugumos sprendimas pašalinti nepageidaujamą deputatų grupę. Tai praktiškai svarbu prezidentui, nes nuo teisinio pagrindo priklauso, ar jo pasitraukimas laikomas atsistatydinimu, pašalinimu apkaltos tvarka ar kitu konstituciniu įvykiu. Tai svarbu Konstitucinio Teismo teisėjams, nes jų statusą saugo atskiri įgaliojimų sustabdymo ir nutraukimo pagrindai. Tai svarbu parlamentui, nes jo politinė dauguma gali veikti tik tiek, kiek jos galių neriboja Konstitucija ir valdžių padalijimo principas. Galiausiai tai svarbu rinkėjams, nes Seimo nario mandato pabaiga ir valstybės vadovo įgaliojimų pabaiga pagal pateiktus šaltinius nėra vien politinės valios klausimai: jų pasekmės kyla tik nustačius konkretų teisinį faktą derama procedūra

📄 Originalas — digin.lt🕐 10:15
AI grėsmės virsta smurtu: vadovai stiprina apsaugą - Digin 🔗
3 Minutes Kažkas prasmuko į vestibiulį. Tai nebuvo nei pokštas, nei protestas. Žmogus įėjo į „Anthropic“ pastatą ir pareiškė, kad bus nužudytas generalinis direktorius. Prieš penkias dienas kažkas bandė susprogdinti Samo Altmano namą. Tai…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 145 straipsnis (statute)
145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas 1. Tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo…
145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas 1. Tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas terorizavo žmogų grasindamas susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą, baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų. 3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. XX skyrius Nusikaltimai žmogaus laisvEI 146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas 1. Tas, kas neteisėtai atėmė žmogui laisvę, jeigu nebuvo žmogaus pagrobimo kaip įkaito požymių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudodamas smurtą arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 3. Tas, kas neteisėtai atėmė žmogui laisvę uždarydamas jį į psichiatrijos ligoninę ne dėl ligos, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 147 straipsnis. Prekyba žmonėmis Tas, kas turėdamas tikslą gauti turtinės ar kitokios asmeninės naudos pardavė, pirko ar kitaip perleido arba įgijo asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. 148 straipsnis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas 1. Tas, kas reikalavo iš žmogaus atlikti neteisėtus veiksmus ar susilaikyti nuo teisėtų veiksmų atlikimo, ar kitaip elgtis pagal kaltininko nurodymą panaudodamas psichinę prievartą nukentėjusiam asmeniui ar jo artimiesiems, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 3. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. XXI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI 149 straipsnis. Išžaginimas 1. Tas, kas lytiškai santykiavo su žmogumi prieš šio valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. 2. Tas, kas su bendrininkų grupe išžagino žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų. 3. Tas, kas išžagino nepilnametį asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų. 4. Tas, kas išžagino mažametį asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų. 5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas 1. Tas, kas tenkino lytinę aistrą su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. 2. Tas, kas su bendrininkų grupe atliko šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. 3. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiui asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų. 4. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko mažamečiui asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki trylikos metų. 5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti 1. Tas, kas grasindamas panaudoti smurtą, panaudodamas kitokią psichinę prievartą arba pasinaudodamas asmens priklausomumu privertė jį lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą su kaltininku ar kitu asmeniu, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiui asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų. 3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas 1. Tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu. 2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 153 straipsnis. Mažamečio asmens tvirkinimas Tas, kas atliko mažamečio asmens tvirkinimo veiksmus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. XXII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS GARBEI IR ORUMUI 154 straipsnis. Šmeižimas 1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 155 straipsnis. Įžeidimas 1. Tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 2. Tas, kas neviešai įžeidė žmogų, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. XXIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VAIKUI IR ŠEIMAI 156 straipsnis. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas 1. Tas, kas pagrobė svetimą mažametį vaiką arba sukeitė naujagimius, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. 2. Tėvas, motina ar artimasis giminaitis, pagrobęs savo ar savo artimųjų mažametį vaiką iš vaikų įstaigos arba asmens, pas kurį vaikas teisėtai gyveno, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 157 straipsnis. Vaiko pirkimas arba pardavimas 1.Tas, kas pardavė, pirko ar kitaip perleido arba įgijo mažametį vaiką, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. 2. Tas, kas vertėsi prekyba mažamečiais vaikais, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų. 158 straipsnis. Vaiko palikimas Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 159 straipsnis. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką Tas, kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas, grasindamas, apgaule ar kitokiu būdu įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 176 straipsnis (statute)
176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas 1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs įstatymuose ar kituose teisės…
176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas 1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 2. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo. 177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai Tas, kas trukdė profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu. XXVIII skyrius Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavyBEI, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams 178 straipsnis. Vagystė 1. Tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė automobilį, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 3. Tas, kas pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. 4. Tas, kas pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 5. Už šio straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 179 straipsnis. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis 1. Tas, kas neteisėtai prisijungęs prie energijos tiekimo arba ryšių tinklo ar saugyklos, iškraipydamas skaitiklių rodmenis arba kitais neteisėtais būdais naudojosi elektros ar šilumos energija, dujomis, vandeniu, telekomunikacijomis ar kitais ekonominę vertę turinčiais dalykais ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką ir dėl to kitam asmeniui padarė didelės turtinės žalos, baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką ir dėl to kitam asmeniui padarė nedidelės turtinės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 5. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 180 straipsnis. Plėšimas 1. Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 2. Tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą, peilį ar kitą specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. 3. Tas, kas apiplėšė panaudojęs šaunamąjį ginklą ar sprogmenį arba apiplėšęs pagrobė didelės vertės turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų. 181 straipsnis. Turto prievartavimas 1. Tas, kas neturėdamas teisėto pagrindo atvirai ar užmaskuotai savo ar kitų asmenų naudai vertė kitą asmenį perduoti turtą, suteikti turtinę teisę ar atleisti nuo turtinės pareigos arba atlikti kitus turtinio pobūdžio veiksmus, arba nuo jų susilaikyti grasindamas prieš nukentėjusį ar kitą asmenį panaudoti fizinį smurtą, sunaikinti ar sugadinti jo turtą, paskelbti kompromituojančią ar kitokią informaciją, kurios atskleidimas nepageidautinas, arba panaudodamas kitokią psichinę prievartą, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 2. Tas, kas prievartaudamas turtą panaudojo fizinį smurtą, atėmė asmeniui laisvę, sunaikino ar sugadino jo turtą arba kitokiu būdu padarė jam didelės turtinės žalos, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. 3. Tas, kas prievartavo didelės vertės turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų. 182 straipsnis. Sukčiavimas 1. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. 3. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 4. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 5. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridiniai asmenys. 183 straipsnis. Turto pasisavinimas 1. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų. 3. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. 4. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridiniai asmenys. 5. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 184 straipsnis. Turto iššvaistymas 1. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. 3. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. 4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo. 5. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 185 straipsnis. Radinio pasisavinimas Tas, kas pasisavino rastą lobį, kitą didelės vertės radinį ar atsitiktinai jam patekusį didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 186 straipsnis. Turtinės žalos padarymas apgaule 1. Tas, kas apgaule vengė atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ar vengė privalomų įmokų ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas apgaule kitam asmeniui padarė nedidelės turtinės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. 4. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 187 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas 1. Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino ar sugadino didelės vertės svetimą turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 3. Tas, kas sunaikino ar sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 4. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 188 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo 1. Tas, kas dėl neatsargumo sunaikino ar sugadino svetimą turtą ir padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiam asmeniui arba sunaikino ar sugadino didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 4. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. 189 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas 1. Tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 3. Tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo nedidelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. 4. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 190 straipsnis. Turto vertės išaiškinimas Šiame skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė neviršija 1 MGL dydžio sumos. XXIX SKYRIUS NUSIKALTIMAI INTELEKTINEI ir pramoninei NUOSAVYBEI 191 straipsnis. Autorystės pasisavinimas 1. Tas, kas savo vardu išleido arba viešai paskelbė svetimą literatūros, mokslo, meno ar kitokį kūrinį arba jo dalį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas pasinaudodamas tarnybos padėtimi arba panaudodamas psichinę prievartą privertė literatūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio ar jo dalies autorių pripažinti kitą asmenį bendraautoriumi ar autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės teisės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 140 straipsnis (statute)
140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas 1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį…
140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas 1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė mažamečiui arba kankindamas nukentėjusį asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų. 141 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas Šio skyriaus 135, 138 ir 140 straipsniuose numatytų sveikatos sutrikdymų požymius apibūdina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės. XIX skyrius nusikaltimai, PAVOJINGI ŽMOGAUS SVEIKATAI IR GYVYBEI 142 straipsnis. Neteisėtas abortas 1. Gydytojas, turintis teisę daryti aborto operacijas, padaręs abortą pacientės prašymu, jeigu buvo kontraindikacijų arba tai padaryta ne sveikatos priežiūros įstaigoje, baudžiamas viešaisiais darbais arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Sveikatos priežiūros specialistas, neturintis teisės daryti aborto operacijas, sveikatos priežiūros įstaigoje padaręs abortą pacientės prašymu, baudžiamas viešaisiais darbais arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 3. Tas, kas neturėdamas teisės daryti aborto operacijas nutraukė nėštumą pačios moters prašymu, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą Tas, kas panaudodamas fizinį ar psichinį smurtą privertė nėščią moterį darytis neteisėtą abortą, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei Tas, kas turėdamas pareigą rūpintis nukentėjusiu asmeniu ir galimybę suteikti pirmąją pagalbą jam nepagelbėjo, kai grėsė pavojus žmogaus gyvybei, arba pats sukėlė tą pavojų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Analizė

Ar konkretūs grasinimai DI įmonių vadovams, darbuotojų vaikams ir objektams laikytini tik reputacine saugumo problema, ar jie sukuria baudžiamosios teisės ir darbdavio pareigos užtikrinti saugias darbo sąlygas pasekmes.

Teisinis pagrindas: BK 145 straipsnio 1 dalis taikoma grasinimui nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Naujienoje aprašyti faktai - įsibrovimas į „Anthropic“ pastatą, pareiškimas apie CEO nužudymą, įtariamas bandymas susprogdinti Samo Altmano namą ir manifestas, raginantis išpuolius prieš DI lyderius bei investuotojus - sustiprina būtent realumo, o ne vien retorikos, požymį. BK 145 straipsnio 2 dalis papildomai apima terorizavimą grasinant susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą veiką, taip pat sistemingą bauginimą psichine prievarta; todėl kartotiniai grasinimai, doksingas ir koordinuotos kampanijos teisiškai artėja prie sisteminio bauginimo kvalifikacijos. Pagal BK 145 straipsnio 3 dalį atsakomybė paprastai siejama su nukentėjusiojo skundu, jo atstovo pareiškimu arba prokuroro reikalavimu, todėl incidentų formalizavimas nėra vien procesinė smulkmena. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnis darbdaviui nustato pareigą sudaryti saugias sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais ir finansuoti prevencines priemones darbdavio lėšomis; gavus konkrečių grasinimų, apsauga, patekimo kontrolė ir grėsmių valdymo tvarka tampa ne vien diskrecinė vadybos priemonė.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas šioje situacijoje yra ne „socialinis nepasitenkinimas DI“, o konkretus perėjimas nuo nuomonės reiškimo prie realiai tikėtinų smurtinių veiksmų: bandymas susprogdinti namą, grasinimai vaikams ir įsibrovimas į pastatą leidžia remtis BK 145 straipsnio realumo ir terorizavimo požymiais. Lietuvos įmonėms analogiškoje situacijoje rizikinga apsiriboti komunikacija ar privačia apsauga, nes dokumentuoti grasinimai kartu aktyvuoja ir darbdavio DSS pareigą pagal Įstatymo 11 straipsnį. Praktikoje reikėtų rinkti grasinimų įrodymus, inicijuoti nukentėjusiojo skundą ar siekti prokuroro reakcijos ir atnaujinti darbo vietos rizikos vertinimą, nes vėlesnis incidentas galėtų būti vertinamas per BK 176 straipsnio prizmę kaip saugos reikalavimų pažeidimas, jei dėl neveikimo galėjo kilti sunkūs padariniai.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, kaip pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą kvalifikuotini vieši ir individualizuoti grasinimai dirbtinio intelekto įmonių vadovams, darbuotojams ir jų šeimoms, kai jie pereina nuo internetinių pareiškimų prie realaus fizinio priartėjimo, padegimo ar sprogdinimo rizikos. Pagrindinė norma būtų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnis: 145 straipsnio 1 dalis taikoma grasinimui nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, o 145 straipsnio 2 dalis – žmogaus terorizavimui grasinant susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai bauginant psichine prievarta. Kai grasinama padaryti teroristinį nusikaltimą, aktualus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250-3 straipsnis, siejamas su 250 straipsnyje nurodytu teroro aktu, įskaitant sprogdinimą, padegimą, didelio masto turto naikinimą ar pavojų daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai teroristiniais tikslais. Jei grasinimai virstų realiu sunkiu sveikatos sutrikdymu, būtų taikomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnis, o neatsargumo atveju – 137 straipsnis. Pasikartojantis taikinių sekimas, kontaktavimas, paraiškų teikimas siekiant įbauginti ar kitoks spaudimas konkretiems asmenims gali būti vertinamas ir pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148-1 straipsnį dėl neteisėto žmogaus persekiojimo

Teisinis vertinimas. Pagal BK 145 straipsnio 1 dalį vien agresyvi retorika dar nėra pakankama: būtina nustatyti grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą turinį ir pakankamą pagrindą manyti, kad jis gali būti įvykdytas. Žinioje minimas asmens patekimas į „Anthropic“ pastatą ir pareiškimas, kad bus nužudytas generalinis direktorius, pagal pateiktas normas būtų vertinamas kaip individualizuotas grasinimas, kurio realumą sustiprina fizinis priartėjimas prie saugomos erdvės. Grasinimai darbuotojų vaikams taip pat patenka į BK 145 straipsnio logiką, jei jie nukreipti į konkrečius žmones ir sudaro pagrindą manyti, kad gali būti įvykdyti. Kai grasinama sprogdinimu ar padegimu, kvalifikavimo centras gali pereiti į BK 145 straipsnio 2 dalį, nes ši dalis tiesiogiai apima terorizavimą grasinant susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą veiką. Pateiktame šaltinyje dėl BK papildymo 167-1 straipsniu nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bylose Nr. 2K-269-895/2018, 2K-341/2010, 2K-542/2011, 2K-198/2013 ir 2K-347/2014 patvirtina, kad BK 145 straipsnio 2 dalis taikoma ne tik sistemingiems grasinimams atimti gyvybę ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, bet ir mažesnio intensyvumo persekiojimo veiksmams, kai sukuriama reali grėsmė ir nesaugumo jausmas. Todėl koordinuotos priekabiavimo kampanijos, doksingas ir pasikartojantis bauginimas būtų teisiškai reikšmingi ne kaip vien fonas, o kaip sistemingumo ir psichinės prievartos požymiai. BK 148-1 straipsnis reikalauja, kad persekiojimas vyktų prieš aiškiai išreikštą žmogaus valią, be teisėto pagrindo ir sukeltų neigiamą poveikį socialiniam gyvenimui ar emocinei būsenai, todėl jis būtų svarbus tada, kai grasinimų taikinys priverstas keisti darbą, gyvenamąją vietą, apsaugos režimą ar kasdienį elgesį. Bandymas susprogdinti gyvenamąją vietą, jeigu jis siejamas su teroristiniais tikslais, pagal BK 250 straipsnio 2 dalį gali būti vertinamas kaip teroro aktas, nes ši norma apima sprogdinimą, padegimą ar didelio masto turto gadinimą, jeigu atsirado ar galėjo atsirasti sunkių padarinių. Atskirai BK 250-3 straipsnis numato atsakomybę už grasinimą padaryti BK 250 straipsnyje nurodytą teroristinį nusikaltimą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Procesiškai svarbu tai, kad pagal BK 145 straipsnio 3 dalį ir BK 148-1 straipsnio 2 dalį atsakomybė galima esant nukentėjusio asmens skundui, jo teisėto atstovo pareiškimui arba prokuroro reikalavimui. Baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis leidžia nukentėjusiajam, juridiniam asmeniui ar bet kuriam fiziniam asmeniui pateikti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės tyrimui, todėl grasinimų žinutės, paraiškos, manifestai, kamerų įrašai ir apsaugos incidentų dokumentai taptų proceso medžiaga. Pagal BPK 119 ir 120 straipsnius įtariamajam gali būti skiriamos kardomosios priemonės, įskaitant suėmimą, intensyvią priežiūrą, namų areštą, įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, užstatą, dokumentų paėmimą, registravimąsi policijos įstaigoje ar rašytinį pasižadėjimą neišvykti, kai reikia užtikrinti procesą arba užkirsti kelią naujoms veikoms. Darbdavių pareigų aspektu aktualus BK 176 straipsnis ir jo pakeitimo įstatymo 56 straipsnyje pateikta redakcija: darbdavio ar jo įgalioto asmens baudžiamoji atsakomybė siejama su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimu bei sunkiu ar mirtinu nelaimingu atsitikimu darbe arba kitokiais sunkiais padariniais. Tai reiškia, kad įmonių sprendimai dėl apsaugos darbuotojų, kamerų ir saugos procedūrų nėra vien komercinė rizikos valdymo priemonė, nes fizinės grėsmės darbuotojams gali įgyti ir baudžiamosios teisės reikšmę. Juridinio asmens atsakomybė pagal BK 20 straipsnį galima tik tais atvejais, kai specialiojoje dalyje ji numatyta, o iš pateiktų normų ji aiškiai numatyta BK 137 straipsnio 4 dalyje, 170-2 straipsnio 2 dalyje ir 250-3 straipsnio 2 dalyje

Pasekmės. Realistiškai pirmasis scenarijus yra ikiteisminis tyrimas dėl BK 145 straipsnio 1 ar 2 dalies, kai incidentas apsiriboja grasinimu, sistemingu bauginimu ar terorizavimu, o tyrimo pradžiai reikšmingas nukentėjusiojo skundas, teisėto atstovo pareiškimas arba prokuroro reikalavimas. Antrasis scenarijus – kvalifikavimas pagal BK 250-3 straipsnį, jei grasinimai susiję su teroristiniu nusikaltimu ir egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, kad jie gali būti įvykdyti. Trečiasis scenarijus – BK 250 straipsnio taikymas, kai grasinimas perauga į sprogdinimą, padegimą, sveikatos sutrikdymą ar pavojų daugeliui žmonių teroristiniais tikslais. Ketvirtasis scenarijus – BK 148-1 straipsnio taikymas, kai vadovas ar darbuotojas ne tik gauna pavienį grasinimą, bet sistemingai persekiojamas ir dėl to patiria neigiamą poveikį socialiniam gyvenimui ar emocinei būsenai. Penktasis scenarijus susijęs su įmonės vidaus pareigomis: jeigu darbdavys ar jo įgaliotas asmuo pažeistų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir kiltų BK 176 straipsnyje ar jo pakeistoje redakcijoje apibrėžti padariniai, atsakomybės kryptis galėtų pasisukti ir į pačią organizaciją valdančius asmenis. Praktinė reikšmė vadovams ir darbuotojams yra ta, kad jie turi procesinę galimybę teikti grasinimų įrodymus pagal BPK 98 straipsnį ir siekti kardomųjų priemonių taikymo pagal BPK 119–120 straipsnius. Praktinė reikšmė įmonėms yra ta, kad fizinio saugumo, incidentų registravimo ir darbuotojų apsaugos sprendimai tampa svarbūs ne tik reputacijai ar veiklos tęstinumui, bet ir galimam baudžiamajam procesui. Praktinė reikšmė teisėsaugai yra aiški kvalifikavimo riba: pavienis realus grasinimas, sisteminis bauginimas, neteisėtas persekiojimas, teroristinio nusikaltimo grasinimas ir pats teroro aktas pagal pateiktas normas yra skirtingi teisiniai režimai su skirtingomis sankcijomis

📄 Originalas — Teismai.lt🕐 10:16
2026.07.21 :: Vyks Teisėjų tarybos posėdis 🔗
2026.07.21 Vyks Teisėjų tarybos posėdis 2026 m. liepos 24 d. 10.00 val. Nacionalinėje teismų administracijoje (L. Sapiegos g. 15, Vilniuje) mišriu būdu, naudojant Zoom vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą, vyks neeilinis…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos teismų įstatymas 121 straipsnis (statute)
121 straipsnis. Teisėjų tarybos posėdžiai 1. Teisėjų tarybos posėdis yra pagrindinė Teisėjų tarybos veiklos forma. Teisėjų tarybos posėdžiai paprastai vyksta…
121 straipsnis. Teisėjų tarybos posėdžiai 1. Teisėjų tarybos posėdis yra pagrindinė Teisėjų tarybos veiklos forma. Teisėjų tarybos posėdžiai paprastai vyksta Aukščiausiojo Teismo arba Nacionalinės teismų administracijos patalpose. 2. Teisėjų tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kas mėnesį. Įsigaliojus Respublikos Prezidento dekretui dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą, kad ši patartų Respublikos Prezidentui dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų, Teisėjų tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per keturiolika dienų. Prireikus posėdžiai šaukiami Teisėjų tarybos pirmininko arba trečdalio Teisėjų tarybos narių iniciatyva. 3. Teisėjų tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau negu pusė Teisėjų tarybos narių. 4. Medžiaga, susijusi su Teisėjų tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais, pateikiama visiems Teisėjų tarybos nariams ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Teisėjų tarybos posėdžio. 5. Teisėjų taryba, atlikdama savo funkcijas, priima nutarimus. Teisėjų tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu. Teisėjų tarybos nutarimas yra priimtas, jeigu jam pritarė daugiau kaip pusė visų Teisėjų tarybos narių. Teisėjų tarybos nutarimus pasirašo Teisėjų tarybos pirmininkas ir sekretorius. Nusprendusi Teisėjų taryba nutarimus gali priimti slaptu balsavimu. Visi Teisėjų tarybos priimti nutarimai ne vėliau kaip per tris dienas paskelbiami Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje. 6. Teisėjų taryba nutarimus, kuriais Respublikos Prezidentui patariama dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų, priima tik atviru balsavimu. 7. Teisėjų tarybos priimti nutarimai, kuriais Respublikos Prezidentui patariama tam tikrą asmenį skirti teisėju, paaukštinti, perkelti, atleisti iš teisėjo pareigų arba patariama asmens neskirti teisėju, nepaaukštinti, neatleisti iš pareigų (o kai skiriamas, paaukštinamas, perkeliamas ar atleidžiamas iš pareigų Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, skyriaus pirmininkas ar šio teismo teisėjas arba Apeliacinio teismo pirmininkas, skyriaus pirmininkas ar šio teismo teisėjas, – patariama teikti jo kandidatūrą Seimui arba jos neteikti), turi būti argumentuoti. 8. Teisėjų taryba turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų (jų pareigūnų) visą Tarybos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją. 9. Teisėjų tarybos posėdžiai yra vieši. Kai siekiama užtikrinti ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumą, apsaugoti informaciją apie žmogaus privatų gyvenimą ar kitą informaciją, kurios apsaugą reglamentuoja įstatymai, Teisėjų tarybos nutarimu posėdis ar jo dalis gali būti nevieša. KETVIRTASIS SKIRSNIS TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS
Lietuvos Respublikos teismų įstatymas 118 straipsnis (statute)
118 straipsnis. Visuotinio teisėjų susirinkimo rengimas, darbotvarkė, sprendimų priėmimas 1. Eilinis Visuotinis teisėjų susirinkimas paprastai šaukiamas kovo pirmąjį…
118 straipsnis. Visuotinio teisėjų susirinkimo rengimas, darbotvarkė, sprendimų priėmimas 1. Eilinis Visuotinis teisėjų susirinkimas paprastai šaukiamas kovo pirmąjį penktadienį ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. 2. Prireikus Teisėjų tarybos ar trečdalio visų Lietuvos teisėjų iniciatyva gali būti šaukiamas neeilinis Visuotinis teisėjų susirinkimas. 3. Visuotinio teisėjų susirinkimo darbotvarkės projektas teisėjams išsiunčiamas, taip pat apie neeilinio Visuotinio teisėjų susirinkimo datą teisėjams pranešama paprastai ne vėliau kaip prieš mėnesį. Teikti pasiūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės papildymo ar pakeitimo galima ir Visuotinio teisėjų susirinkimo metu. 4. Visuotinis teisėjų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Lietuvos teisėjų. 5. Visuotinį teisėjų susirinkimą pradeda Teisėjų tarybos pirmininkas. Jis vadovavimą posėdžiui perduoda Susirinkime išrinktam posėdžio pirmininkui. 6. Visuotinio teisėjų susirinkimo sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių teisėjų balsų dauguma. Susirinkimui nutarus, sprendimai gali būti priimami slaptu balsavimu. Visuotinio teisėjų susirinkimo sprendimus pasirašo Susirinkimo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 7. Visuotinio teisėjų susirinkimo sprendimus vykdo teismų savivaldos institucijos, teisėjai ir Nacionalinė teismų administracija. TREČIASIS SKIRSNIS TEISĖJŲ TARYBA Skirsnio pavadinimas keistas: Nr. X-611, 2006-05-23, Žin., 2006, Nr. 60-2121 (2006-05-27)
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymas 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. 119 straipsnio pakeitimas Pakeisti 119 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „119 straipsnis. Teisėjų taryba, jos sudarymas 1. Teisėjų taryba yra vykdomoji…
1 straipsnis. 119 straipsnio pakeitimas Pakeisti 119 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „119 straipsnis. Teisėjų taryba, jos sudarymas 1. Teisėjų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą. 2. Teisėjų tarybą sudaro 15 narių: 1) pagal pareigas – Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Apeliacinio teismo pirmininkas, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas; 2) Visuotiniame teisėjų susirinkime slaptu balsavimu išrinkti teisėjai: trys – nuo Aukščiausiojo Teismo, vienas – nuo Apeliacinio teismo, vienas – nuo Vyriausiojo administracinio teismo, keturi – nuo penkių apygardų teismų, du – nuo apylinkių teismų, vienas – nuo visų apygardų administracinių teismų. Teisėjų kandidatūras Visuotiniame teisėjų susirinkime iškelia atitinkamų teismų atstovai. 3. Teisėjų tarybos nariu negali būti renkamas teisėjas, kuris turi mažesnį kaip penkerių metų teisėjo darbo stažą arba kuriam buvo taikyta drausminė nuobauda. 4. Pagal šio straipsnio 2 dalies 2 punkte Aukščiausiajam Teismui, Apeliaciniam teismui, Vyriausiajam administraciniam teismui, apygardų teismams, apylinkių teismams, apygardų administraciniams teismams nustatytą vietų skaičių Teisėjų tarybos narius (pagal tiems teismams nustatytą vietų skaičių) iš tų teismų teisėjų renka būtent to teismo (teismų) teisėjai. 5. Teisėjų taryba slaptu balsavimu paprasta visų Teisėjų tarybos narių balsų dauguma išrenka Teisėjų tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.“ 2 straipsnis. 120 straipsnio pakeitimas Pakeisti 120 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „120 straipsnis. Teisėjų tarybos kompetencija Teisėjų taryba: 1) renka Teisėjų tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių; 2) tvirtina Teisėjų tarybos reglamentą; 3) pataria Respublikos Prezidentui dėl teisėjų skyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo iš pareigų; 4) pataria Respublikos Prezidentui dėl teismų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų skyrimo ir atleidimo iš pareigų; 5) pataria Respublikos Prezidentui dėl teisėjų skaičiaus teismuose nustatymo ar pakeitimo; 6) sudaro Pretendentų į teisėjus egzamino komisiją ir skiria jos pirmininką, svarsto šios komisijos nuostatus bei egzamino programą ir juos tvirtina; 7) tvirtina asmenų įrašymo į pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą tvarką bei asmenų įrašymo į teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą tvarką; 8) sudaro nuolatines ar laikinąsias komisijas ir tvirtina jų nuostatus; 9) skiria Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narius ir tvirtina jos pirmininką; 10) skiria Teisėjų garbės teismo narius; 11) tvirtina Teisėjų garbės teismo nuostatus; 12) tvirtina Administravimo teismuose nuostatus, sprendžia kitus administravimo teismuose klausimus; 13) tvirtina Pretendentų į teisėjus atrankos nuostatus, Pretendentų į teisėjus vertinimo kriterijus, Teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatus bei Teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijus; 14) tvirtina tipines apylinkių teismų, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų struktūras, tipinius pareigybių sąrašus ir jų aprašymus; 15) svarsto ir aprobuoja pasiūlymus dėl teismų investicinių programų projektų ir pasiūlymus dėl apylinkių teismų, apygardų teismų, apygardų administracinių teismų biudžetų projektų ir pateikia juos Vyriausybei; 16) kontroliuoja Nacionalinės teismų administracijos veiklą, išklauso jos darbo ataskaitas; 17) šaukia Visuotinius teisėjų susirinkimus; 18) bendradarbiauja su kitomis Lietuvos institucijomis bei organizacijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais; 19) bendradarbiauja su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais; 20) sprendžia kitus teismų veiklos bei įstatymų numatytus klausimus.“ 3 straipsnis. 121 straipsnio pakeitimas Pakeisti 121 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „121 straipsnis. Teisėjų tarybos posėdžiai 1. Teisėjų tarybos posėdis yra pagrindinė Teisėjų tarybos veiklos forma. Teisėjų tarybos posėdžiai paprastai vyksta Aukščiausiojo Teismo patalpose. 2. Teisėjų tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kas mėnesį. Įsigaliojus Respublikos Prezidento dekretui dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą, kad ši patartų Respublikos Prezidentui dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų, Teisėjų tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per keturiolika dienų. Prireikus posėdžiai šaukiami Teisėjų tarybos pirmininko arba trečdalio Teisėjų tarybos narių iniciatyva. 3. Medžiaga, susijusi su Teisėjų tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais, pateikiama visiems Teisėjų tarybos nariams ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Teisėjų tarybos posėdžio. 4. Teisėjų taryba, atlikdama savo funkcijas, priima nutarimus. Teisėjų tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu. Teisėjų tarybos nutarimas yra priimtas, jeigu jam pritarė daugiau kaip pusė visų Teisėjų tarybos narių. Teisėjų tarybos nutarimus pasirašo Teisėjų tarybos pirmininkas ir sekretorius. Nusprendusi Teisėjų taryba nutarimus gali priimti slaptu balsavimu. Visi Teisėjų tarybos priimti nutarimai ne vėliau kaip per tris dienas skelbiami Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje. 5. Teisėjų taryba nutarimus, kuriais Respublikos Prezidentui patariama dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų, priima tik atviru balsavimu. 6. Teisėjų tarybos priimti nutarimai, kuriais Respublikos Prezidentui patariama tam tikrą asmenį skirti teisėju, paaukštinti, perkelti, atleisti iš teisėjo pareigų arba patariama to asmens neskirti teisėju, nepaaukštinti, neatleisti iš pareigų (o kai skiriamas, paaukštinamas, perkeliamas ar atleidžiamas iš pareigų Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, skyriaus pirmininkas ar šio teismo teisėjas arba Apeliacinio teismo pirmininkas, skyriaus pirmininkas ar šio teismo teisėjas – patariama teikti jo kandidatūrą Seimui arba jos neteikti), turi būti argumentuoti. 7. Teisėjų taryba turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų (jų pareigūnų) visą Tarybos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją. 8. Teisėjų tarybos posėdžiai yra vieši.“
Analizė

Ar 2026 m. liepos 24 d. neeiliniame Teisėjų tarybos posėdyje, rengiamame Nacionalinėje teismų administracijoje mišriu būdu per Zoom, galės būti teisėtai priimami Teisėjų tarybos nutarimai, jeigu bus įvykdyti Teismų įstatymo 121 straipsnyje nustatyti sušaukimo, medžiagos pateikimo, kvorumo ir balsavimo reikalavimai.

Teisinis pagrindas: Teismų įstatymo 121 straipsnis nustato, kad Teisėjų tarybos posėdis yra pagrindinė šios institucijos veiklos forma, o posėdžiai paprastai vyksta Aukščiausiojo Teismo arba Nacionalinės teismų administracijos patalpose, todėl nurodyta L. Sapiegos g. 15 vieta atitinka įstatyme numatytą įprastą posėdžio vietą. Tas pats straipsnis leidžia posėdžius šaukti prireikus Teisėjų tarybos pirmininko arba trečdalio narių iniciatyva, o Prezidento kreipimosi dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo atveju posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 14 dienų. Esminė teisėtumo sąlyga nėra vien viešas paskelbimas apie transliaciją, bet tai, ar visiems Teisėjų tarybos nariams medžiaga pateikta ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio, ar dalyvauja daugiau kaip pusė narių ir ar nutarimui pritaria daugiau kaip pusė visų Teisėjų tarybos narių. Kadangi pagal pateiktą 119 straipsnio pakeitimo tekstą Teisėjų tarybą sudaro 15 narių, praktinė riba yra 8 narių dalyvavimas kvorumui ir 8 balsai „už“ nutarimui priimti.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas dėl posėdžio formos būtų tas, kad mišrus dalyvavimas savaime nepaneigia posėdžio teisėtumo, nes 121 straipsnis reikalauja posėdžio vietos ir dalyvavimo kvorumo, bet iš pateiktos normos nematyti draudimo naudoti vaizdo konferencijų platformą. Silpnesnė vieta galimam ginčui būtų ne Zoom naudojimas ar transliacijos kanalas, o procedūriniai terminai ir balsų skaičiavimas: 2026 m. liepos 24 d. posėdžiui medžiagos pateikimo trijų darbo dienų terminas praktiškai nukreipia dėmesį į tai, ar nariai ją gavo ne vėliau kaip 2026 m. liepos 21 d. Teisininkui, vertinančiam vėliau priimtą Teisėjų tarybos nutarimą, reikėtų tikrinti ne vien darbotvarkės turinį, bet ir protokolinius duomenis apie iniciatorių, dalyvavusių narių skaičių, atvirą balsavimą ir ar konkretus nutarimas surinko ne dalyvaujančiųjų, o daugiau kaip pusės visų 15 narių balsus.

🧠 Gili analizė

Esmė. Teisinis klausimas – ar 2026 m. liepos 24 d. neeilinis Teisėjų tarybos posėdis gali būti teisėtai sušauktas, vykti Nacionalinėje teismų administracijoje ir būti pagrindas priimti galiojančius Teisėjų tarybos nutarimus. Jis sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119 straipsnį, 120 straipsnį ir 121 straipsnį. Pagal Teismų įstatymo 119 straipsnio 1 dalį Teisėjų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą. Pagal to paties įstatymo 119 straipsnio 2 dalį ją sudaro 15 narių, todėl posėdžio teisėtumui ir balsų skaičiavimui svarbus būtent visų narių skaičius, o ne vien dalyvaujančiųjų skaičius. Teismų įstatymo 121 straipsnio 1 dalis nustato, kad Teisėjų tarybos posėdis yra pagrindinė jos veiklos forma ir kad posėdžiai paprastai vyksta Aukščiausiojo Teismo arba Nacionalinės teismų administracijos patalpose. Neeilinio posėdžio šaukimo pagrindas vertinamas pagal Teismų įstatymo 121 straipsnio 2 dalį, kuri leidžia prireikus šaukti posėdžius Teisėjų tarybos pirmininko arba trečdalio Teisėjų tarybos narių iniciatyva

Teisinis vertinimas. Pranešime nurodyta vieta – Nacionalinė teismų administracija, L. Sapiegos g. 15, Vilniuje – atitinka Teismų įstatymo 121 straipsnio 1 dalyje nurodytą įprastą Teisėjų tarybos posėdžių vietą. Tai, kad posėdis įvardytas kaip neeilinis, savaime dera su Teismų įstatymo 121 straipsnio 2 dalimi, nes ši norma greta kasmėnesinio posėdžių ritmo leidžia šaukti posėdžius esant poreikiui. Jeigu posėdis būtų susijęs su Respublikos Prezidento dekretu dėl kreipimosi patarti dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo, Teismų įstatymo 121 straipsnio 2 dalis nustatytų specialų terminą – posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo dekreto įsigaliojimo. Teismų įstatymo 120 straipsnio 3–5 punktai apibrėžia vieną svarbiausių Teisėjų tarybos kompetencijos blokų: ji motyvuotai pataria Respublikos Prezidentui dėl teisėjų ir teismų vadovų skyrimo, paaukštinimo, perkėlimo, atleidimo ir dėl teisėjų skaičiaus teismuose. Tačiau pagal pateiktą žinią darbotvarkė nenurodyta, todėl teisiškai galima vertinti tik posėdžio organizavimo rėmus, o ne konkretaus sprendimo teisėtumą. Medžiaga visiems Teisėjų tarybos nariams turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio pagal Teismų įstatymo 121 straipsnio 4 dalį. Kadangi posėdis paskelbtas 2026 m. liepos 24 d., trys darbo dienos iki jo yra 2026 m. liepos 21 d., 22 d. ir 23 d., todėl medžiagos pateikimo riba pagal matomą normą siejasi su 2026 m. liepos 21 d. Posėdis bus teisėtas tik tada, jeigu jame dalyvaus daugiau negu pusė Teisėjų tarybos narių, kaip reikalauja Teismų įstatymo 121 straipsnio 3 dalis. Kadangi Teisėjų tarybą sudaro 15 narių, daugiau negu pusė reiškia bent 8 dalyvaujančius narius. Nutarimai gali būti priimami tik laikantis Teismų įstatymo 121 straipsnio 5 dalies: jie paprastai priimami atviru balsavimu, yra priimti tik jeigu jiems pritaria daugiau kaip pusė visų Teisėjų tarybos narių, juos pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Iš 15 narių sudėties išplaukia, kad nutarimui reikia bent 8 balsų „už“, net jeigu posėdyje dalyvautų tik minimalus teisėtam posėdžiui būtinas narių skaičius. Jeigu būtų sprendžiama dėl patarimo Respublikos Prezidentui dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo, Teismų įstatymo 121 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinta 121 straipsnio 5 dalis reikalauja tik atviro balsavimo. Kiti Teisėjų tarybos kompetencijos klausimai pagal Teismų įstatymo 120 straipsnį gali apimti darbo reglamento tvirtinimą, komisijų sudarymą, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos bei Teisėjų garbės teismo klausimus, todėl posėdis nėra vien personalinių patarimų Respublikos Prezidentui forma. Teismų įstatymo 44¹ straipsnio 2 dalis rodo praktinį ryšį su teisėjų darbo organizavimu: dalyvavimas teismų savivaldos institucijų veikloje gali būti pagrindas laikinai sumažinti teisėjo darbo su bylomis krūvį Teisėjų tarybos nustatyta tvarka ir apimtimi

Pasekmės. Jeigu 2026 m. liepos 24 d. posėdyje dalyvaus bent 8 Teisėjų tarybos nariai, bus laikomasi medžiagos pateikimo termino ir nutarimai surinks bent 8 visų narių balsus, priimti nutarimai pagal pateiktas normas turės būti laikomi procedūriškai pagrįstais. Tokie nutarimai pagal Teismų įstatymo 121 straipsnio 5 dalį ne vėliau kaip per tris dienas turi būti paskelbti Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje. Skaičiuojant nuo 2026 m. liepos 24 d., praktinė paskelbimo riba pagal šią normą yra 2026 m. liepos 27 d. Jeigu posėdyje būtų priimtas motyvuotas patarimas Respublikos Prezidentui pagal Teismų įstatymo 120 straipsnio 3 ar 4 punktą, tolesnė eiga būtų svarbi konkretiems teisėjams, pretendentams ar teismų vadovams, nes Teismų įstatymo 33 straipsnyje skyrimas siejamas su Respublikos Prezidento sprendimu ir Teisėjų tarybos patarimu. Jeigu būtų svarstomi komisijų, drausmės ar Teisėjų garbės teismo klausimai, praktinė reikšmė pirmiausia tektų teismų savivaldos institucijų sudėčiai ir jų vėlesniam veikimui pagal Teismų įstatymo 120 straipsnio 8–13 punktus ir 122 straipsnio 2 dalį. Jeigu nebūtų kvorumo arba nutarimui nepritartų daugiau kaip pusė visų Teisėjų tarybos narių, pagal Teismų įstatymo 121 straipsnio 3 ir 5 dalis toks posėdis arba konkretus nutarimas negalėtų sukelti numatytų teisinių padarinių. Tiesioginė transliacija pati savaime pagal pateiktas Teismų įstatymo normas nekeičia nei kvorumo, nei balsavimo, nei nutarimų paskelbimo reikalavimų. Teisiškai svarbiausia bus ne pranešimo forma, o tai, ar 2026 m. liepos 24 d. posėdyje bus laikomasi Teismų įstatymo 121 straipsnyje nustatytų sušaukimo, dalyvavimo, balsavimo ir paskelbimo sąlygų

📄 Originalas — Teisė.pro🕐 10:17
DELFI. Nausėda padėkojo pagalbos misijoje Venesueloje dalyvavusiems Lietuvos gelbėtojams ir medikams 🔗
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 51 straipsnis (statute)
51 straipsnis. Civilinės saugos tarptautinė pagalba 1. Civilinės saugos tarptautinė pagalba teikiama siunčiant tarptautinės pagalbos teikimo komandą, ekspertus ir (ar)…
51 straipsnis. Civilinės saugos tarptautinė pagalba 1. Civilinės saugos tarptautinė pagalba teikiama siunčiant tarptautinės pagalbos teikimo komandą, ekspertus ir (ar) teikiant pagalbos priemones. 2. Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašą tvirtina vidaus reikalų ministras. 3. Civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarkos aprašą tvirtina Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 7 straipsnis#2 (statute)
7 straipsnis. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos…
7 straipsnis. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. ANTRASIS SKIRSNIS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ BEI ŪKIO SUBJEKTŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS CIVILINĖS SAUGOS SRITYJE
Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 28, 36, 52 straipsnių, priedo pakeitimo ir 18 straipsnis (statute)
18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2–5 dalis, įsigalioja 2024 m. lapkričio 15 d. 2. Lietuvos…
18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2–5 dalis, įsigalioja 2024 m. lapkričio 15 d. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliota institucija ir Nacionalinis krizių valdymo centras iki 2024 m. lapkričio 14 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus įgyvendinamuosius teisės aktus. 3. Vyriausybė iki 2026 m. sausio 16 d. priima šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą, susijusį su ypatingos svarbos subjektų atsparumo stiprinimo gairių patvirtinimu, ir iki 2026 m. gegužės 16 d. priima šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą, susijusį su ypatingos svarbos subjektų sąrašo patvirtinimu. 4. Ministrai, kurių valdymo sritims priskirtini ypatingos svarbos subjektai, iki 2026 m. liepos 16 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, susijusius su asmenų, dirbančių ministro valdymo sričiai priskirtame ypatingos svarbos subjekte ir (ar) vykdančių funkcijas, susijusias su ypatingos svarbos subjekto atsparumo užtikrinimu, taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie ypatingos svarbos infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimu. 5. Asmenys, einantys pareigas, nurodytas asmenų, dirbančių ministro valdymo sričiai priskirtame ypatingos svarbos subjekte ir (ar) vykdančių funkcijas, susijusias su ypatingos svarbos subjekto atsparumo užtikrinimu, taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie ypatingos svarbos infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos funkcionavimo, einamų pareigų sąraše, eina jas tol, kol nėra nustatomos šio įstatymo 14 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 493 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės.
Analizė

Ar Lietuvos LERT ir EMT komandų, 40 specialistų ir apie 6 tonų įrangos išsiuntimas į Venesuelą laikytinas civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimu pagal Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 51 straipsnį, o ne vien politiniu ar humanitariniu gestu?

Teisinis pagrindas: Įstatymo 51 straipsnio 1 dalis tiesiogiai numato, kad civilinės saugos tarptautinė pagalba teikiama siunčiant tarptautinės pagalbos teikimo komandą, ekspertus ir (ar) pagalbos priemones. Naujienos faktai patenka į visas šios normos kategorijas: išsiųsti civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistai, LERT ir EMT komandos, taip pat specializuota paieškos, gelbėjimo ir medicinos įranga. 51 straipsnio 2 ir 3 dalys reikšmingos tuo, kad jos sprendimo teisėtumą perkelia į procedūrinį lygmenį: komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarką tvirtina vidaus reikalų ministras, o pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarką – Vyriausybė. 7 straipsnis papildomai reiškia, kad tokia misija turi remtis ne vien institucijų operaciniu susitarimu, bet teisės aktų hierarchijoje numatytais pagrindais, įskaitant Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir tarptautines sutartis.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas yra tas, kad misija turi savarankišką nacionalinį teisinį pagrindą 51 straipsnyje, nes norma specialiai apima pagalbą užsieniui per komandas, ekspertus ir priemones. Todėl praktikoje ginčo objektas būtų ne pats Lietuvos galėjimas siųsti gelbėtojus į Venesuelą, o tai, ar buvo laikytasi Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro patvirtintų procedūrų dėl prašymo, komandos sudarymo, aprūpinimo, išteklių apskaitos ir institucijų atsakomybės. Prezidento padėka teisiškai nekeičia misijos statuso: ji yra politinis įvertinimas, bet ne tas aktas, kuris pagal 51 straipsnį sukuria pagalbos teikimo procedūrą. Profesionalui verta cituoti būtent 51 straipsnį, nes jis leidžia neapsiriboti abstrakčia „humanitarinės pagalbos“ retorika ir tiksliai parodyti, kad 40 specialistų, mobilioji lauko ligoninė ir 6 tonos įrangos yra civilinės saugos tarptautinės pagalbos turinys.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar Lietuvos gelbėtojų ir medikų išsiuntimas į Venesuelą po žemės drebėjimų laikytinas humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimu, ir kokia tvarka tokia pagalba turi būti sprendžiama, finansuojama bei koordinuojama. Pagal Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį humanitarinė pagalba apima priemones ir veiksmus, kuriais siekiama gelbėti gyvybes, palengvinti kančias ir išsaugoti orumą per stichines nelaimes ir jų padarinius. Tos pačios rūšies pagalbos turinį detalizuoja šio įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys: gali būti teikiama skubi humanitarinė pagalba, ji teikiama operatyviai reaguojant į neatidėliotinus poreikius, o jos formos gali būti sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, priemonės, civilinės saugos tarptautinė pagalba bei veiksmai, kuriais mažinama nelaimių rizika ir padedama atsigauti po jų. Sprendimų ir finansavimo pagrindas kyla iš Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių. Civilinės saugos dalį reglamentuoja Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 51 straipsnio 1–3 dalys, pagal kurias tarptautinė pagalba teikiama siunčiant komandą, ekspertus ir arba pagalbos priemones, komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarką tvirtina vidaus reikalų ministras, o pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarką – Vyriausybė

Teisinis vertinimas. Pagal pateiktas faktines aplinkybes 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų, mobilioji lauko ligoninė, paieškos ir gelbėjimo įranga bei kinologų pajėgumai atitinka ne abstrakčią paramą, o konkrečius humanitarinės pagalbos veiksmus stichinės nelaimės padariniams šalinti. Žemės drebėjimai ir griuvėsiai sudaro būtent tą situaciją, kurią apima Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, nes pagalba nukreipta į gyvybių gelbėjimą, kančių mažinimą ir orumo išsaugojimą. Kadangi misija buvo nuspręsta birželio pabaigoje po birželio 24 dienos žemės drebėjimų, o komanda grįžo praėjusią savaitę iki 2026 m. liepos 22 d., pagal įstatymo 10 straipsnio 2 dalį ji teisiškai kvalifikuotina kaip skubi humanitarinė pagalba, o ne ilgalaikė pagalba. Įstatymo 10 straipsnio 4 dalis leidžia tokią pagalbą teikti ne tik pinigais ar daiktais, bet ir sveikatos priežiūros paslaugomis, kitomis priemonėmis bei civilinės saugos tarptautine pagalba, todėl medikų, gelbėtojų ir įrangos išsiuntimas patenka į leistinų būdų sąrašą. Institucijos, dalyvavusios misijoje, pagal Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį sprendimus dėl pagalbos teikimo turėjo priimti arba inicijuoti pagal savo kompetenciją Vyriausybės nustatyta tvarka. Pagal 11 straipsnio 2 dalį tokia pagalba finansuojama iš atitinkamoms institucijoms patvirtintų biudžeto asignavimų, todėl įrangos, personalo ir kitų išteklių panaudojimas turi būti siejamas su institucijų biudžetiniais įgaliojimais. Jei humanitarinei pagalbai perduodamas valstybei ar savivaldybei priklausantis turtas, 11 straipsnio 2 dalis leidžia jį neatlygintinai perduoti nurodytiems užsienio ar tarptautiniams subjektams Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka. Civilinės saugos požiūriu, Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 51 straipsnio 1 dalis tiesiogiai pagrindžia tarptautinės pagalbos teikimą siunčiant tarptautinės pagalbos teikimo komandą, ekspertus ir pagalbos priemones. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vaidmuo ypač reikšmingas, nes Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo 50 straipsnio 2 dalis jam paveda koordinuoti tarptautinį bendradarbiavimą civilinės saugos srityje ir atstovauti Lietuvos interesams specializuotose tarptautinėse institucijose bei organizacijose. Pagal to paties 50 straipsnio 3 dalį departamentas bendradarbiauja su Europos Komisijos, NATO ir Jungtinių Tautų reagavimo į nelaimes monitoringo ir koordinaciniais centrais, todėl tokia misija turi būti vertinama kaip koordinuojama tarptautinio reagavimo grandinėje, o ne vien kaip atskira nacionalinė iniciatyva. Nacionalinio krizių valdymo centro kompetencija pagal 50 straipsnio 4 dalį apima tarptautinį bendradarbiavimą krizių valdymo srityje, konsultavimą Užsienio reikalų ministerijai ir pagalbą diplomatinei tarnybai. Pagal 50 straipsnio 5 dalį šis centras kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Krašto apsaugos ministerija prižiūri nacionalinių krizių valdymo procedūrų atitiktį NATO ir Europos Sąjungos procedūroms. Pagal Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį pagalba turi atitikti humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principus, todėl teisiškai svarbiausia yra ne politinis misijos vertinimas, o pagalbos susiejimas su nukentėjusiųjų poreikiais. Pagal 5 straipsnio 2 dalį Lietuva humanitarinės pagalbos veiksmus koordinuoja su ES, JT ir kitais humanitarinės veiklos dalyviais, todėl tokios misijos teisėtumas ir veiksmingumas priklauso ir nuo koordinavimo režimo. Pateiktuose šaltiniuose teismų praktikos nėra, todėl analogiškų bylų taisyklės šiai situacijai netaikomos

Pasekmės. Artimiausias teisinis tęsinys yra institucijų atsiskaitymas už priimtus sprendimus, panaudotus biudžeto asignavimus, išsiųstą įrangą ir suteiktas paslaugas pagal Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių logiką. Jei dalis valstybės turto buvo ne tik panaudota, bet ir perduota pagalbos gavėjams ar tarptautiniams subjektams, turi būti taikomas 11 straipsnio 2 dalyje numatytas neatlygintino perdavimo režimas. Civilinės saugos sistemos požiūriu ši misija gali būti įvertinta kaip praktinis tarptautinės pagalbos teikimo komandos, ekspertų ir pagalbos priemonių panaudojimo atvejis pagal Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 51 straipsnio 1 dalį. Tai svarbu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, Nacionaliniam krizių valdymo centrui, Užsienio reikalų ministerijai, sveikatos priežiūros pajėgumams ir kitoms dalyvavusioms tarnyboms, nes jų veiksmai patenka į aiškiai reglamentuotą tarptautinio bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos lauką. Praktinis scenarijus yra tolesnis dalyvavimas tarptautinėse reagavimo operacijose, jeigu pagalba išlieka skubi arba tampa ilgalaikė pagal Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 10 straipsnio 1–3 dalis. Kitas scenarijus – misijos patirties panaudojimas Lietuvos civilinės saugos sistemos parengčiai stiprinti, nes Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalys civilinę saugą sieja su pasirengimu ekstremaliosioms situacijoms ir gebėjimu į jas reaguoti

📄 Originalas — 15min-krim🕐 10:19
URM atmeta siūlymą Rusijoje ir Baltarusijoje koncertavusių neleisti į Lietuvą: įvardijo ir priežastį 🔗
Užsienio reikalų ministerija pritaria minčiai, jog į Lietuvą būtų draudžiama atvykti atlikėjams, kurie yra rengę pasirodymus Rusijoje, Baltarusijoje ar okupuotose teritorijose po 2022-ųjų vasarį Kremliaus pradėtos plataus masto invazijos…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties 132 straipsnis#2 (statute)
132 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimas užsieniečiui, kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos yra sustabdytas Jeigu užsieniečio išsiuntimas iš Lietuvos…
132 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimas užsieniečiui, kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos yra sustabdytas Jeigu užsieniečio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos yra sustabdytas dėl šio Įstatymo 128 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 4 punktuose numatytų aplinkybių, šios aplinkybės per vienerius metus nuo sprendimo išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos vykdymo sustabdymo neišnyko ir užsienietis nėra sulaikytas, jam išduodamas leidimas laikinai gyventi šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu. 133 straipsnis. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką 1. Užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti vizą ar ji buvo panaikinta arba buvo atsisakyta išduoti leidimą gyventi ar jis buvo panaikintas, kuris buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas išvykti, išsiųstas iš Lietuvos Respublikos arba grąžintas į kilmės ar užsienio valstybę, kuris bandė neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko iš jos, kurio atvykimas į Lietuvos Respubliką ir buvimas joje grėstų valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką apibrėžtą arba neapibrėžtą laiką. 2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti netaikomos užsieniečiui, jeigu jis savanoriškai sutiko ir buvo grąžintas į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turėjo teisę vykti. 3. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą sudaro, tvarko ir duomenis iš šio sąrašo centrinei Šengeno informacinei sistemai teikia Migracijos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 4. Sprendimą uždrausti (neuždrausti) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką priima Migracijos departamentas. Straipsnio redakcija nuo 2012-02-01: 133 straipsnis. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką 1. Užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti vizą ar ji buvo panaikinta arba buvo atsisakyta išduoti leidimą gyventi ar jis buvo panaikintas ir kuris buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas išvykti, grąžintas į kilmės ar užsienio valstybę, bandė neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko iš jos, gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 2. Užsieniečiui, kuris savanoriškai išvyko iš Lietuvos Respublikos ir turi neįvykdytų prievolių Lietuvos Respublikai arba piktnaudžiauja savanoriško išvykimo iš Lietuvos Respublikos galimybe ar buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 3. Užsieniečiui gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. 4. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą sudaro, tvarko ir duomenis iš šio sąrašo centrinei Šengeno informacinei sistemai teikia Migracijos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 5. Sprendimą uždrausti (neuždrausti) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką priima Migracijos departamentas.
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šis Įstatymas nustato užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio ir laikinosios apsaugos…
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šis Įstatymas nustato užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio ir laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo, integracijos ir sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarką ir kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus, taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo ir panaikinimo sąlygas ir tvarką. 2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Įstatymo priede, nuostatomis. 21. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams taikomos šio Įstatymo I, II, V, VI, VII, IX, X ir XI skyrių nuostatos, o jų šeimos nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, – ir šio Įstatymo III skyriaus pirmojo skirsnio nuostatos. 3. Šis Įstatymas netaikomas užsieniečiams, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus. 4. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos šio Įstatymo reglamentuojamiems teisiniams santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytas išimtis. 5. Šio Įstatymo normos, reglamentuojančios leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje, santykiams, susijusiems su naujos branduolinės (atominės) elektrinės projekto įgyvendinimu, taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas. 6. Šio Įstatymo normos, reglamentuojančios leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir užsieniečių integraciją, santykiams, susijusiems su užsieniečių perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką nuolat gyventi ir šių užsieniečių integracija, taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas. Papildyta straipsnio dalimi: Nr. XIII-2078, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07317 7. Šio Įstatymo normos, reglamentuojančios leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje, teisiniams santykiams, susijusiems su investicijų sutarčių, sudarytų Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 131 straipsnyje nustatyta tvarka, ar stambaus projekto investicijų sutarčių, sudarytų Investicijų įstatymo 157 straipsnyje nustatyta tvarka, įgyvendinimu, taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Investicijų įstatymas. Papildyta straipsnio dalimi: Nr. XIII-3162, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15493
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties 133 straipsnis (statute)
133 straipsnis. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką 1. Užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti kelionės leidimą ar jis buvo panaikintas ar atšauktas dėl…
133 straipsnis. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką 1. Užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti kelionės leidimą ar jis buvo panaikintas ar atšauktas dėl vienos ar kelių priežasčių, nustatytų Reglamento (ES) 2018/1240 37 straipsnio 1 dalies a–e punktuose, arba kuriam buvo atsisakyta išduoti vizą ar ji buvo panaikinta, ar atšaukta Šengeno viza, arba kuriam buvo atsisakyta išduoti leidimą gyventi ar jis buvo panaikintas, užsieniečiui, kuris buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas išvykti iš Lietuvos Respublikos, grąžintas į užsienio valstybę, perduotas užsienio valstybei pagal Lietuvos Respublikos sudarytą tarptautinę sutartį dėl neteisėtai esančių asmenų grąžinimo (readmisijos) arba bandė neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos ar išvyko iš jos, arba užsieniečiui, kuris neturi teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ir nevykdo įsipareigojimų muitinei, nesumokėjo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos (skirtų) baudos (baudų) arba nepateikė bent vienos iš privalomų teikti mokesčių deklaracijų, gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 11. Užsieniečiui, kuriam buvo atsisakyta išduoti vizą ar ji buvo panaikinta arba kuriam buvo atsisakyta išduoti leidimą gyventi ar jis buvo panaikintas, nustačius, kad užsieniečio sudaryta santuoka, registruota partnerystė ar įvaikinimas fiktyvūs arba kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeltas įmonės viduje, ar priimantysis subjektas yra fiktyvūs, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Papildyta straipsnio dalimi: Nr. XIII-2338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12401 2. Užsieniečiui, kuris buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 3. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką netaikomas užsieniečiui, kuris buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos dėl to, kad per nustatytą terminą neįvykdė įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos arba savanoriškai neišvyko iš Lietuvos Respublikos per sprendime grąžinti jį į užsienio valstybę nustatytą terminą, jeigu jam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punkte nustatytu pagrindu kaip prekybos žmonėmis aukai ir jeigu jis nekelia grėsmės valstybės saugumui ar visuomenei. 4. Užsieniečiui uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienio valstybėje užsienietis yra padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą asmeniui ir dėl to buvo pažeistos visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir laisvės, korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar pinigų plovimo požymius atitinkančią nusikalstamą veiką, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse, arba kad kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokias nusikalstamas veikas, arba kuris viešai ir (ar) aktyviai remia ir (ar) dalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinės teisės principus ir normas pažeidžiančioje veikoje ir (ar) dėl šių priežasčių užsienietis yra įtrauktas į kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės narės nacionalinį užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą. 5. Užsieniečiui uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. Uždraudimo atvykti į Lietuvos Respubliką laikotarpis gali būti ilgesnis negu penkeri metai. 6. Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir (arba) jo šeimos nariui arba kitam asmeniui, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui tik tuo atveju, jeigu jo atvykimas į Lietuvos Respubliką ir buvimas joje gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. 7. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą sudaro, tvarko ir duomenis iš šio sąrašo skelbia ir centrinei antrosios kartos Šengeno informacinei sistemai teikia Migracijos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 8. Sprendimą uždrausti (neuždrausti) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką priima Valstybės sienos apsaugos tarnyba, jeigu ji priėmė šio Įstatymo 127 straipsnio 5 dalyje nurodytą sprendimą, arba Migracijos departamentas. Sprendimą uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką šio straipsnio 4 dalyje nurodytais pagrindais užsienio reikalų ministro siūlymu priima vidaus reikalų ministras. Draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką trukmė nustatoma kiekvienu atveju tinkamai atsižvelgus į visas su konkrečiu atveju susijusias aplinkybes. 9. Užsienietis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka raštu informuojamas apie priimtą sprendimą uždrausti jam atvykti į Lietuvos Respubliką, jeigu yra žinoma užsieniečio gyvenamoji vieta arba kiti kontaktiniai duomenys ir jeigu nėra šio straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių, dėl kurių informacija užsieniečiui neteikiama. 10. Užsieniečiui neteikiama informacija apie priimtą sprendimą uždrausti jam atvykti į Lietuvos Respubliką, jeigu šios informacijos pateikimas pakenktų valstybės saugumo, gynybos, visuomenės saugumo, nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo interesams. Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir (arba) jo šeimos nariui arba kitam asmeniui, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, informacija apie priimto sprendimo uždrausti jam atvykti į Lietuvos Respubliką faktines aplinkybes neteikiama, jeigu šios informacijos pateikimas pakenktų valstybės saugumo interesams.
Analizė

Ar įstatymu galima nustatyti iš esmės automatinį draudimą atvykti į Lietuvą užsieniečiams vien dėl koncertavimo Rusijoje ar Baltarusijoje, neįrodinėjant konkretaus asmens elgesiu grindžiamos grėsmės valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.

Teisinis pagrindas: Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 133 straipsnis draudimą atvykti formuluoja kaip individualaus sprendimo priemonę: užsieniečiui „gali būti uždrausta“ atvykti, kai yra konkrečiai įvardytos aplinkybės, pavyzdžiui, atsisakyta vizos, panaikintas leidimas gyventi, asmuo neįleistas, grąžintas ar nevykdo konkrečių finansinių prievolių. Tai nėra normos modelis, leidžiantis vieną biografinį faktą automatiškai paversti draudimu visai asmenų kategorijai. ES piliečiams ir jų šeimos nariams dar aiškesnę ribą nustato 98¹ straipsnis: grėsmės vertinimas kiekvienu konkrečiu atveju turi būti grindžiamas tik atitinkamo asmens elgesiu, o elgesys turi kelti realią, akivaizdžią ir pakankamai rimtą grėsmę. Todėl URM kritikos teisinis branduolys yra ne tai, kad koncertavimas Rusijoje ar Baltarusijoje negali būti reikšmingas faktas, bet tai, kad jis negali būti vienintelis ir automatiškai lemiantis kriterijus.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas šiuo metu yra prieš automatinį draudimą, ypač kai jis paliestų ES judėjimo laisve besinaudojančius asmenis. Praktikoje teisėkūros požiūriu saugesnis kelias būtų ne kategoriška formulė „koncertavęs negali atvykti“, o individualaus vertinimo pagrindas, kuriame koncertavimas agresorės valstybėje būtų vienas iš objektyvių duomenų vertinant propagandos palaikymą, ryšius su režimu ar grėsmę viešajai tvarkai. Sprendimų priėmėjams rizikinga remtis vien renginio vieta ar data: pagal pateiktą 98¹ straipsnio tekstą reikėtų parodyti būtent asmens elgesį ir jo keliamą realią bei pakankamai rimtą grėsmę. Todėl ginče cituotina ne abstrakti „ES teisė“, o konkreti nacionalinė jos projekcija Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 1 straipsnyje ir 98¹ straipsnyje.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar Seimo projektas gali nustatyti bendrą draudimą atvykti į Lietuvą užsieniečiams vien dėl koncertavimo Rusijoje ar Baltarusijoje, kai galiojantis reguliavimas draudimą sieja su konkrečiais įstatyme įvardytais pagrindais ir kompetentingos institucijos sprendimu. Šis klausimas pirmiausia spręstinas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 1 straipsnio 1 ir 2 dalis, 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, 113 straipsnio 1 dalį ir 133 straipsnį. Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis apibrėžia, kad būtent šis įstatymas nustato užsieniečių atvykimo, išvykimo, buvimo, gyvenimo ir sprendimų dėl jų teisinės padėties apskundimo tvarką. To paties straipsnio 2 dalis svarbi todėl, kad nurodo įstatymo suderinimą su Europos Sąjungos teisės aktais, vadinasi, nacionalinis draudimo atvykti mechanizmas negali būti vertinamas atsietai nuo šios suderinimo taisyklės. Įstatymo 8 straipsnio 1 dalis neįleidimo sąlygas sieja su Šengeno sienų kodeksu, o 8 straipsnio 2 dalis sprendimą neįleisti paveda Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Draudimo atvykti pagrindinė norma yra Įstatymo 133 straipsnis, pagal kurį užsieniečiui gali būti uždrausta atvykti, be kita ko, po atsisakymo išduoti vizą ar leidimą gyventi, neįleidimo, įpareigojimo išvykti, grąžinimo, neteisėto išvykimo ar kitų įstatyme nurodytų aplinkybių

Teisinis vertinimas. Pagal pateiktą 133 straipsnio redakciją vien kultūrinio pasirodymo Rusijoje ar Baltarusijoje faktas savaime nėra tiesiogiai įvardytas kaip savarankiškas draudimo atvykti pagrindas. Todėl projektas, kuris draudimą konstruotų automatiškai pagal koncertavimo vietą, turėtų būti derinamas su 133 straipsnio logika: draudimas yra administracinis sprendimas dėl konkretaus užsieniečio, o ne vien abstrakti asmenų kategorija. Tai ypač matyti iš 133 straipsnio 1 dalyje vartojamos formuluotės „gali būti uždrausta“, kuri reiškia diskrecinį sprendimą, susietą su įstatyme nurodytu pagrindu ir individualaus atvejo duomenimis. Jeigu būtų remiamasi grėsme valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, pateikta 132 straipsnio ištrauka kartu su 133 straipsnio 1 dalimi rodo, kad toks pagrindas siejamas su užsieniečio atvykimo ir buvimo Lietuvoje keliama grėsme, o ne vien su ankstesniu viešu pasirodymu užsienio valstybėje. Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 7 punktas tą pačią rizikos kategoriją naudoja sulaikymo kontekste: užsienietis gali būti sulaikomas, kai jo buvimas kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai arba žmonių sveikatai. Tai patvirtina, kad grėsmės sąvoka pateiktuose šaltiniuose veikia kaip faktinė ir teisinė išvada apie konkretų asmenį, o ne kaip formalus požymis, automatiškai kylantis iš profesinės veiklos vietos. Nacionalinio sąrašo tvarkymo taisyklių 1 punktas nustato, kad sąrašas skirtas užsieniečiams, kuriems draudžiama atvykti, ir apima duomenų teikimą centrinei Šengeno informacinei sistemai. Pagal Įstatymo 133 straipsnio 3 dalį šį nacionalinį sąrašą sudaro, tvarko ir duomenis centrinei Šengeno informacinei sistemai teikia Migracijos departamentas Vyriausybės nustatyta tvarka. Taisyklių 5 punktas papildomai nurodo, kad duomenys į sąrašą įrašomi Įstatymo 133 straipsnio 8 dalyje nurodytų subjektų sprendimų uždrausti atvykti pagrindu. Taisyklių 101 punktas nustato reikšmingą procedūrinį terminą: Migracijos departamentas sprendimą uždrausti arba neuždrausti atvykti pagal valstybės institucijos ar įstaigos teikimą priima per 5 darbo dienas nuo reikalingų duomenų, dokumentų ir motyvuotų išvadų gavimo. Jeigu draudimas siejamas su Migracijos departamento sprendimu atsisakyti išduoti vizą, leidimą gyventi, išsiųsti ar grąžinti užsienietį, tas pats 101 punktas terminą skaičiuoja nuo atitinkamo sprendimo priėmimo. Užsienio reikalų ministro vaidmuo pateiktuose šaltiniuose nėra savarankiškas galutinis draudimas: pagal Taisyklių ištrauką jis Įstatymo 133 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymą, kartu pateikdamas duomenis, informaciją ar dokumentus ir siūlomą draudimo laikotarpį. Taigi URM kritika projektui dera su pateiktu reguliavimu tiek, kiek projektas apeitų individualaus pagrindo, motyvų, kompetentingo sprendimo ir sąrašo procedūros grandinę. Taisyklių nuostatos dėl išbraukimo iš sąrašo taip pat rodo, kad draudimas nėra nekintamas statusas: kai draudimas grįstas galima grėsme valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, Migracijos departamentas ar Valstybės sienos apsaugos tarnyba kreipiasi į informaciją pateikusią instituciją dėl to, ar grėsmė vis dar išlieka. Ši procedūra sunkiai suderinama su modeliu, kuriame draudimo priežastis būtų vien praeityje įvykęs koncertas, nevertinant, ar šiandien, 2026 m. liepos 22 d., asmens atvykimas ir buvimas Lietuvoje tebekeltų įstatyme minimą grėsmę

Pasekmės. Praktiškai projektas gali judėti trimis kryptimis: būti tobulinamas į individualaus vertinimo procedūrą, likti politine deklaracija be aiškaus taikymo mechanizmo arba būti atmestas kaip nederantis su pateiktu Įstatymo 133 straipsnio ir Taisyklių modeliu. Jeigu Seimas pasirinktų pirmą kelią, įstatyme turėtų būti aiškiai susieta koncertavimo Rusijoje ar Baltarusijoje aplinkybė su konkrečiu 133 straipsnio pagrindu, kompetentingu subjektu, įrodymais, motyvuotu vertinimu ir draudimo trukme. Tokiu atveju praktinis krūvis tektų ne vien URM, bet ir Migracijos departamentui, Valstybės sienos apsaugos tarnybai bei toms institucijoms, kurios teiktų dokumentus ar išvadas dėl grėsmės valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. Jeigu projektas liktų automatinio draudimo forma, jo taikymas kirstųsi su 8 straipsnio ir 133 straipsnio institucine sandara, nes neįleidimas, draudimas atvykti ir įrašymas į nacionalinį sąrašą pateiktuose šaltiniuose yra sprendimų procedūros, o ne vien įstatymo priedėlyje surašytų požymių mechaninis padarinys. Užsieniečiams tai praktiškai reikštų, kad reikšminga būtų ne vien jų koncertavimo geografija, bet ir tai, ar kompetentinga institucija turi duomenų, dokumentų arba motyvuotų išvadų apie įstatyme numatytą draudimo pagrindą. Organizatoriams ir renginių rinkai svarbiausia pasekmė būtų teisinis neapibrėžtumas iki tol, kol projektas būtų perrašytas taip, kad atitiktų 133 straipsnio sprendimų sistemą ir nacionalinio sąrašo taisykles. Valstybei svarbiausia, kad galimas politinis tikslas būtų įgyvendinamas per jau nustatytą administracinę grandinę: teikimas, dokumentai, motyvuotas sprendimas, terminas, sąrašas ir duomenų perdavimas Šengeno informacinei sistemai. Todėl pagal pateiktus šaltinius teisiškai tvirčiausias kelias yra ne bendras draudimas visiems koncertavusiems asmenims, o individualiai motyvuojamas draudimas atvykti, kai konkretaus užsieniečio atvykimas ar buvimas patenka į Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 133 straipsnyje numatytus pagrindus

📄 Originalas — Verslo žinios🕐 10:21
V. Zelenskis keičia kariuomenės vadą: vietoj atleisto O. Syrskio paskyrė M. Drapatą 🔗
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po šešias dienas trukusių masinių protestų antradienį iš pareigų atleido Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Oleksandrą Syrskį ir į jo vietą paskyrė Mychailą Drapatą.
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto pakeitimo įstatymas 53 straipsnis (statute)
53 straipsnis. Respublikos Prezidento – vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado teisės skirti drausmines nuobaudas Respublikos Prezidentas – vyriausiasis ginkluotųjų…
53 straipsnis. Respublikos Prezidento – vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado teisės skirti drausmines nuobaudas Respublikos Prezidentas – vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas krašto apsaugos ministro teikimu: 1) pažemina kario laipsnį pulkininkams (jūrų kapitonams) ir generolams (admirolams); 2) Seimo pritarimu atleidžia iš tarnybos kariuomenės vadą; 3) atleidžia iš tarnybos kariuomenės vado pavaduotoją – lauko pajėgų vadą.
Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas 1 straipsnis#2 (statute)
[Context: Law: "Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas" | Article: 1 straipsnis#2 | fragmentas 4 of 5] LEIDYBA Seimas rūpinasi, kad būtų laiku priimti…
[Context: Law: "Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas" | Article: 1 straipsnis#2 | fragmentas 4 of 5] LEIDYBA Seimas rūpinasi, kad būtų laiku priimti nacionaliniam saugumui užtikrinti būtini įstatymai, kiti teisės aktai, galiojančių įstatymų papildymai ir pakeitimai. Seimas, atsižvelgdamas į ilgalaikius nacionalinio saugumo užtikrinimo poreikius, įstatymu reglamentuoja krašto apsaugos sistemą, taip pat kasmet įstatymu nustato principinę kariuomenės struktūrą: ribinius krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių profesinės karo tarnybos, privalomosios pradinės karo tarnybos ir aktyviojo rezervo karių, statutinių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų skaičių, nuolatinių junginių, dalinių ir jiems prilygintų karinių vienetų skaičių. Seimas įgyvendina nacionalinio saugumo pagrindų nuostatas sukurdamas teisinę nacionalinio saugumo ir gynybos bazę – įstatymais reglamentuoja nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų veiklą. AntrasIS skirsnis SPRENDIMAI DĖL VALSTYBĖS GYNYBOS Seimas skelbia nepaprastąją padėtį, įveda karo padėtį, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją, priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti Tėvynę arba vykdyti tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus. Ginkluoto užpuolimo atveju, kai Respublikos Prezidentas nedelsdamas priima sprendimą dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, įskaitant sprendimą dalyvauti kolektyvinės gynybos operacijoje, įveda karo padėtį ar skelbia mobilizaciją, Seimas tvirtina šiuos sprendimus, užtikrindamas ginkluotą gynybą ir Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų pagal kolektyvinės gynybos sutartis vykdymą. Seimas taip pat priima sprendimus dėl Lietuvos dalyvavimo kitose tarptautinėse karinėse operacijose, o neatidėliotinais atvejais, kai tokį sprendimą priima Respublikos Prezidentas, Seimas tvirtina arba panaikina šį sprendimą. TrečiasIS skirsnis PARLAMENTINĖ PRIEŽIŪRA Seimas vykdo Vyriausybės bei kitų nacionalinį saugumą užtikrinančių vykdomųjų institucijų veiklos, nacionalinio saugumo sistemą reglamentuojančių įstatymų bei ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų vykdymo parlamentinę kontrolę. 16 skyrius VALSTYBĖS GYNIMO TARYBA Svarbiausius valstybės gynimo reikalus, įskaitant valstybės institucijų veiklą svarbiausiais nacionalinio saugumo užtikrinimo klausimais, svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba. Į ją įeina Ministras Pirmininkas, Seimo Pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Valstybės gynimo tarybai vadovauja Respublikos Prezidentas. Į Valstybės gynimo tarybos posėdžius paprastai kviečiamas Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, užsienio ir vidaus reikalų ministrai, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Tarybos sudarymą, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato įstatymas. 17 SKYRIUS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, įgyvendinanti Lietuvos valstybės užsienio ir saugumo politikos uždavinius. Įgyvendindama 5 skyriuje išdėstytas svarbiausias saugumą užtikrinančias Lietuvos užsienio politikos nuostatas, Užsienio reikalų ministerija teikia Vyriausybei pasiūlymus dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo klausimais (įskaitant dėl narystės NATO ir Europos Sąjungoje galimybių optimalaus panaudojimo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams užtikrinti ir dėl Lietuvos dalyvavimo įgyvendinant šių organizacijų tikslus) ir vykdo priimtus sprendimus; analizuoja tarptautinę padėtį, tarpvalstybinės politikos tendencijas, tarp jų geostrateginės aplinkos pokyčius bei tarptautinių grėsmių saugumui ir rizikų raidą; palaiko diplomatinius santykius su užsienio valstybėmis, taip pat ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant diplomatinio atstovavimo NATO būstinėje užtikrinimą ir aktyvų dalyvavimą politiniame derinime siekiant NATO narių konsensuso strateginiais klausimais; vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose veiklai; koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimą ir sudarymą su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis; įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas ir prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių; organizuoja tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų tarptautinių santykių klausimais vykdymo kontrolę; atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas. 18 skyrius KRAŠTO APSAUGOS SISTEMA Krašto apsaugos sistemą sudaro Krašto apsaugos ministerija, kariuomenė (ginkluotosios pajėgos), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, puskarininkių mokykla ir kitos karo mokymo įstaigos, žvalgybos ir kontržvalgybos tarnyba (Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos), karo prievolės ir mobilizacijos bei kitos krašto apsaugos ministrui pavaldžios institucijos, krašto apsaugos reikmėms skirtos karinės teritorijos, kiti infrastruktūros objektai, įmonės bei įstaigos. Krašto apsaugos ministerija yra vadovaujanti krašto apsaugos sistemos institucija. Krašto apsaugos ministerijos ir visos krašto apsaugos sistemos struktūrą bei veiklą išsamiau reglamentuoja kiti įstatymai ir teisės aktai. Krašto apsaugos ministerijos ir visos krašto apsaugos sistemos veiklai vadovauja krašto apsaugos ministras. Jis atsako už gynybos politikos įgyvendinimą, krašto apsaugos sistemos plėtrą ir jos parengimą ginti valstybę. Ministro teises, pareigas, funkcijas ir atsakomybę nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Lietuvos kariuomenė yra valstybės ginkluotos gynybos institucija, pagrindinė krašto apsaugos sistemos dalis. Kariuomenė yra ištikima Lietuvos Respublikai, jos Konstitucijai, tarnauja valstybei ir visuomenei, paklūsta Lietuvos piliečių demokratiškai išrinktai valstybės valdžiai. Aukščiausiasis valstybės karinis pareigūnas, kariniais klausimais atstovaujantis Lietuvos kariuomenei, yra kariuomenės vadas. Svarbiausias jo uždavinys taikos metu – tinkamai rengti kariuomenę ginkluotai valstybės gynybai, užtikrinant jos sąveiką su kitų NATO valstybių ginkluotosiomis pajėgomis ir dalyvavimą tarptautinėse operacijose. Kariuomenės vadas taikos metu yra tiesiogiai pavaldus krašto apsaugos ministrui ir vykdo nustatytą kariuomenės plėtros politiką. Kariuomenės vado skyrimo ir atleidimo tvarką, teises, pareigas, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai bei kiti teisės aktai. Įstatymai bei kiti teisės aktai taip pat nustato lauko pajėgų vado skyrimo ir atleidimo tvarką, teises, pareigas, funkcijas ir atsakomybę. Taikos metu kariuomenė: – savarankiškai ir bendradarbiaudama su NATO institucijomis bei kitų NATO valstybių ginkluotosiomis pajėgomis saugo valstybės teritoriją ir karines teritorijas, taip pat bendradarbiaudama su kitomis valstybės ir NATO institucijomis bei kitų NATO valstybių ginkluotosiomis pajėgomis stebi ir kontroliuoja išskirtinę ekonominę zoną bei kontinentinį šelfą; – palaiko kovinę parengtį; – rengiasi ir Konstitucijos bei įstatymų nustatyta tvarka Respublikos Prezidentui bei Seimui nusprendus dalyvauja tarptautinėse karinėse operacijose; – įstatymų numatytais atvejais ir tvarka gali būti pasiųsta padėti civilinei valdžiai. Kariuomenė turi būti rengiama ugdant kario asmenybę, pilietiškumą ir patriotizmą, profesionalius įgūdžius ir kario etiką. Vadai turi puoselėti karių ir civilių gyventojų tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą. Karo tarnybos rūšis ir atlikimo tvarką bei karių teisinį statusą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai. Kariuomenę sudaro sausumos pajėgos (į kurias yra integruoti krašto apsaugos savanoriai) bei karinės oro ir karinės jūrų pajėgos, taip pat aktyvusis rezervas. Kariuomenės pajėgų rūšių sudėtį, uždavinius ir funkcijas nustato įstatymai bei kiti teisės aktai. Principinę kariuomenės struktūrą krašto apsaugos ministro teikimu, jam gavus Valstybės gynimo tarybos pritarimą ir Vyriausybės įgaliojimą, tvirtina Seimas. Teisėsaugą kariuomenėje ir visoje krašto apsaugos sistemoje įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos teisėsaugos institucijų specializuoti padaliniai ir karo policija. Karinės teisėsaugos specializuoti padaliniai ir pareigybės steigiami prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo institucijose. Karių ir karininkų bylas dėl tarnybos arba su tarnyba susijusių teisės pažeidimų nagrinėja specializuotas teismas. Karo policijos statusą, jurisdikciją, uždavinius ir funkcijas nustato įstatymai. 19 skyrius VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA, POLICIJA IR KITOS MINISTERIJOS VALDYMO SRIČIAI PRIKLAUSANČIOS VIEŠĄJĮ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS ĮSTAIGOS Vidaus reikalų ministerija pagal savo kompetenciją vadovauja viešojo saugumo užtikrinimo valstybės politikos įgyvendinimui ir jį kontroliuoja. Pagrindinė policijos, kaip nacionalinio saugumo sistemos sudedamosios dalies, paskirtis – užtikrinti asmens ir visuomenės saugumą, žmogaus teises ir laisves, palaikyti viešąją tvarką, kovoti su nusikalstamomis veikomis. Policijos funkcijas nustato įstatymas. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos daliniai reorganizuojami į Vidaus reikalų ministerijai pavaldžią Viešojo saugumo tarnybą. Viešojo saugumo tarnybos veiklos pagrindus nustato įstatymas. Valstybės finansų sistemos apsaugą nuo nusikalstamo poveikio užtikrina Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Šios tarnybos teisinį statusą ir veiklos pagrindus reglamentuoja įstatymas. Lietuvos Respublikos vadovybės ir oficialių svečių apsaugą nuo teroro aktų, smurto ir kitokio kėsinimosi bei su šio uždavinio įgyvendinimu susijusių saugomų objektų apsaugą užtikrina Vadovybės apsaugos departamentas. Jo veiklos pagrindus bei saugomų asmenų statusą nustato įstatymas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse apsaugą ir valstybės sienos kirtimo kontrolę, užkardyti ir reguliuoti pasienio incidentus. Pagal Gynybos štabo planus šios tarnybos daliniai rengiami ginkluotos gynybos veiksmams valstybės gynybos (karo) atveju. Jų rengimo gynybai tvarką reglamentuoja įstatymas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba karo padėties ir valstybės gynybos (karo) metu priskiriamos ginkluotosioms pajėgoms. Speciali valstybės įstaiga, priklausanti Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai, organizuoja ir koordinuoja civilinę saugą, priešgaisrinę apsaugą ir gelbėjimo darbus. Policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kitos Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priklausančios viešąjį saugumą užtikrinančios įstaigos formuojamos statutinės valstybės tarnybos pagrindais. 20 skyrius VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS Valstybės saugumo departamentas yra Seimui ir Respublikos Prezidentui atskaitinga institucija, kurios paskirtis – apsaugoti nuo pasikėsinimų valstybę, jos suverenitetą ir konstitucinę santvarką. Valstybės saugumo departamento uždaviniai – vykdyti žvalgybą ir kontržvalgybą, tirti, analizuoti ir prognozuoti visuomeninius politinius bei ekonominius procesus, susijusius su grėsmėmis nacionaliniam saugumui; laiku atskleisti veikas, keliančias grėsmę valstybės saugumui, suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai, užkirsti kelią šioms veikoms ir jas šalinti įstatymų nustatyta tvarka. Valstybės saugumo departamentas koordinuoja Lietuvos Respublikos institucijų kovą su terorizmu. Valstybės saugumo departamentas teikia žvalgybos, kontržvalgybos ir kitą nacionaliniam saugumui reikšmingą informaciją, išvadas ir rekomendacijas Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, o prireikus ir kitoms valstybės institucijoms. Informaciją, kuri nėra valstybės paslaptis, Valstybės saugumo departamentas teikia ir visuomenei. Valstybės saugumo departamento veiklą reglamentuoja įstatymai. Valstybės saugumo departamento detalus biudžetas, ištekliai ir kita įstatymų numatyta informacija yra valstybės paslaptis. Seimas atlieka parlamentinę Valstybės saugumo departamento veiklos kontrolę. Ši kontrolė atliekama laikantis valstybės paslapčių apsaugos reikalavimų ir Seimo nustatytų specialių procedūrų. 21 skyrius CIVILINĖS SAUGOS IR GELBĖJIMO SISTEMA Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos paskirtis – apsaugoti gyventojus nuo nelaimių karo ir taikos metu, jiems patiems šioje veikloje aktyviai dalyvaujant. Ši sistema užtikrina visų gelbėjimo tarnybų parengtį ir prevencinius veiksmus, o ekstremalių situacijų, gaivalinių nelaimių, katastrofų ir ginkluoto užpuolimo atvejais – krašto gyventojų perspėjimą ir informavimą, jų gyvybės ir turto apsaugą, reikalingą neatidėliotiną pagalbą ir evakuaciją iš pavojingų rajonų. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą, jos struktūrą, veiklos teisinius pagrindus, sistemai priklausančių institucijų pavaldumą, funkcijas, atsakomybę bei tarpusavio sąveiką, taip pat sąveiką su kitomis valstybės institucijomis nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Jeigu reikia, katastrofoms ir kitoms didelio masto nelaimėms įveikti, gelbėjimo darbams dirbti bei padariniams šalinti pasitelkiama ir kariuomenė, specialistai iš mobilizacinio rezervo, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, panaudojami joms priklausantys ištekliai, pasitelkiami savaveiksmių
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas 8 straipsnis (statute)
4. Pagal šio straipsnio 3 dalį vykdydamos Lietuvos Respublikos teritorijos karinę apsaugą, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo stebėjimą bei kontrolę…
4. Pagal šio straipsnio 3 dalį vykdydamos Lietuvos Respublikos teritorijos karinę apsaugą, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo stebėjimą bei kontrolę, taip pat reaguodamos į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus sausumoje, oro erdvėje ir teritorinėje jūroje, kitų NATO valstybių ginkluotosios pajėgos gali turėti tokias pačias teises, kokias Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nustato Lietuvos kariuomenei. 13 straipsnis. Kariuomenės vadas 1. Kariuomenės vadą Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatyta tvarka skiria Respublikos Prezidentas. Paskirtas kariuomenės vadas pareigas eina ne ilgiau kaip 5 metus. Kariuomenės vadas, pradėdamas eiti pareigas, iškilmingoje aplinkoje prisiekia ir pasirašo priesaikos lapą. 2. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šiame straipsnyje nustatytų priesaikos tekstų. Nustatomi šie kariuomenės vado priesaikos tekstai: 1) „Aš, (vardas, pavardė), paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu, be išlygų prisiekiu: ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, saugoti jos žemių vientisumą, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo pareigas, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos kariuomenę, ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Tepadeda man Dievas.“; 2) „Aš, (vardas, pavardė), paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu, be išlygų prisiekiu: ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, saugoti jos žemių vientisumą, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo pareigas, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos kariuomenę, ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę.“ 3. (Neteko galios nuo 2005 m. gruodžio 8 d.)
Analizė

Konkretus klausimas yra, ar kariuomenės vado pakeitimas po politinio konflikto ir protestų gali būti traktuojamas kaip vien valstybės vadovo vadovavimo kariuomenei sprendimas, ar kaip procedūriškai ribojamas atleidimas iš tarnybos, kuriam būtini papildomi konstituciniai ir parlamentiniai saugikliai.

Teisinis pagrindas: Pateiktas Lietuvos reguliavimas rodo ne vienvaldį modelį: Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis nustato, kad kariuomenės vadą Konstitucijos nustatyta tvarka skiria Respublikos Prezidentas, tačiau Drausmės statuto 53 straipsnis atleidimą iš tarnybos sieja su krašto apsaugos ministro teikimu ir Seimo pritarimu. Tai reiškia, kad skyrimo kompetencija savaime nereiškia tokios pačios laisvės pašalinti kariuomenės vadą iš tarnybos. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 1 straipsnio ištrauka šią logiką sustiprina: Seimas ne tik politiškai prižiūri gynybos sritį, bet įstatymais nustato krašto apsaugos sistemos struktūrą ir nacionalinio saugumo institucijų veiklos teisinę bazę.

Praktinė reikšmė: Stipresnis argumentas profesionalui čia yra ne „protestai privertė prezidentą pakeisti vadą“, o tai, kad kariuomenės vado kaita teisinėje valstybėje turi būti vertinama per kompetencijos ir procedūros filtrą. Jei analogiška situacija būtų analizuojama pagal pateiktą Lietuvos modelį, reikėtų pirmiausia tikrinti, ar tai yra naujo vado paskyrimas, ar ankstesnio vado atleidimas iš tarnybos, nes antruoju atveju vien prezidento politinio sprendimo nepakaktų. O. Syrskio atveju naujienoje nėra nurodyta teisinio pažeidimo ar drausminio pagrindo; todėl remtis Statuto 65 straipsnio logika dėl karių tarnybai taikomų apribojimų pažeidimo būtų silpna. Praktinė rizika žurnalistui ar teisininkui yra supainioti politinį vadovavimo kariuomenei pasitikėjimą su teisiškai formalizuotu atleidimu iš tarnybos: pirmasis paaiškina motyvą, bet antrasis lemia sprendimo teisėtumą.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, kokia institucijų seka ir kokios materialios sąlygos taikomos kariuomenės vado atleidimui bei naujo vado paskyrimui pagal Lietuvos teisę, jei analogiškas politinės ir karinės vadovybės pakeitimas būtų vertinamas Lietuvos sistemoje. Pagrindinės normos yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnis, Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymo 53 straipsnis ir Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto pakeitimo įstatymo 53 straipsnis. Kariuomenės vado statusui svarbi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinta krašto apsaugos ministro atsakomybė už gynybos politikos įgyvendinimą bei visos krašto apsaugos sistemos veiklą. Sisteminį kontekstą papildo Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 1 straipsnio nuostata, kad Seimas įstatymu reglamentuoja krašto apsaugos sistemą ir kasmet nustato principinę kariuomenės struktūrą

Teisinis vertinimas. Pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį kariuomenės vadą Konstitucijos nustatyta tvarka skiria Respublikos Prezidentas, tačiau kariuomenės vadu gali būti skiriamas tik karininkas, turintis ne žemesnį kaip brigados generolo arba flotilės admirolo laipsnį. Tas pats straipsnis nustato ir kad paskirtas kariuomenės vadas pareigas eina ne ilgiau kaip 5 metus, o pradėdamas eiti pareigas prisiekia ir pasirašo priesaikos lapą. Todėl vien politinis sprendimas pakeisti vadą Lietuvos teisėje nebūtų pakankamas: paskiriamas asmuo turi atitikti įstatyme nustatytą laipsnio reikalavimą ir pradėti pareigas per priesaikos procedūrą. Kariuomenės vado priesaikos turinys pagal to paties įstatymo 13 straipsnį susieja pareigas su ištikimu tarnavimu Lietuvos Respublikai, Konstitucijos ir įstatymų vykdymu, kariuomenės stiprinimu ir valstybės gynyba. Atleidimo pusėje Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymo 53 straipsnis numato, kad Respublikos Prezidentas, kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, krašto apsaugos ministro teikimu ir Seimo pritarimu atleidžia iš tarnybos kariuomenės vadą. Ta pati taisyklė pakartota Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto pakeitimo įstatymo 53 straipsnyje. Vadinasi, Lietuvos modelis čia nėra vienasmenis prezidentinis aktas: būtinas krašto apsaugos ministro teikimas ir Lietuvos Respublikos Seimo pritarimas. Krašto apsaugos ministro vaidmuo dera su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsniu, pagal kurį ministras vadovauja Krašto apsaugos ministerijos ir visos krašto apsaugos sistemos veiklai ir atsako už gynybos politikos įgyvendinimą. Ministro kompetenciją personalo srityje papildo Krašto apsaugos ministerijos nuostatų 11.25, 11.26, 13.29 ir 13.30 punktai, kuriuose nurodytas vadų skyrimas, atleidimas, perkėlimas ir pasiūlymų dėl kariuomenės vado kandidatūrų teikimas. Jeigu kariuomenės vado pakeitimas siejamas su drausmine atsakomybe, aktualios ir Drausmės statuto normos dėl tarnybos įgaliojimų viršijimo bei karių tarnybai taikomų apribojimų pažeidimo. Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymo 77 straipsnis numato atsakomybę už tarnybos įgaliojimų viršijimą, o sunkinančiomis aplinkybėmis profesinės karo tarnybos karys atleidžiamas iš tarnybos. Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto pakeitimo įstatymo 65 straipsnis nustato, kad profesinės karo tarnybos karys už Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatytų tarnybos apribojimų pažeidimą atleidžiamas iš tarnybos. Tačiau pateiktoje žinioje nurodyti protestai, vieši kaltinimai ir politinė krizė savaime nėra tapatūs šioms drausminėms sudėtims pagal pateiktas normas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 ir 8 straipsniai šioje analizėje svarbūs tik kaip ribos: niekas negali savintis Tautai priklausančių suverenių galių, o valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu yra antikonstitucinis, neteisėtas ir negaliojantis

Pasekmės. Praktiškai analogiškas vado pakeitimas Lietuvoje turėtų kelis būtinus etapus: ministro teikimą dėl atleidimo, Seimo pritarimą, Prezidento sprendimą ir naujo vado paskyrimą pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnio reikalavimus. Jei kariuomenės vado nėra arba jis laikinai negali eiti pareigų, pagal to paties įstatymo 13 straipsnio pakeitimo nuostatą jį pavaduoja Gynybos štabo viršininkas arba krašto apsaugos ministro įsakymu paskirtas kitas karininkas, turintis ne žemesnį kaip brigados generolo arba flotilės admirolo laipsnį. Tai reiškia, kad net esant politinei įtampai kariuomenės vadovavimo tęstinumas turi būti užtikrinamas per iš anksto įstatyme apibrėžtą pavaduojančių asmenų mechanizmą. Seimui tai praktiškai svarbu todėl, kad jo pritarimas yra atleidimo iš tarnybos sąlyga, o platesniu lygmeniu Seimas pagal Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 1 straipsnį formuoja krašto apsaugos sistemos teisinį pagrindą. Respublikos Prezidentui tai svarbu kaip konstituciniam ir įstatyminiam paskyrimo bei atleidimo subjektui, tačiau jo sprendimas atleidimo atveju yra susietas su ministro teikimu ir Seimo pritarimu. Krašto apsaugos ministrui tai svarbu todėl, kad jo atsakomybė už gynybos politikos įgyvendinimą ir sistemos veiklą paverčia jį centriniu procedūros iniciatoriumi. Kariuomenei svarbiausia pasekmė yra vadovavimo teisėtumas: naujas vadas pareigas gali vykdyti tik atitikdamas įstatymo reikalavimus, prisiekęs ir patekęs į nustatytą pavaldumo sistemą

📄 Originalas — 77.lt🕐 10:23
Po virtinės taršos atvejų – rimtas signalas Žiežmariuose: svarstoma stabdyti nuotekų valyklą 🔗
Aplinkosaugininkai svarstys, ar dėl pasikartojančios taršos būtina stabdyti valyklos veiklą Po virtinės šiemet užfiksuotų taršos atvejų Aplinkos apsaugos departamentas ėmėsi griežtesnių veiksmų – sudaryta komisija, kuri vertins, ar yra…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas 2 straipsnis (statute)
2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančios…
2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančios institucijos ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų veikla ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, pasireiškianti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu ir asmenų, padariusių šiuos pažeidimus, nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomybėn. 2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos pareigūnai, turintys šio ir kitų įstatymų jiems suteiktas galias. 3. Augalų ar gyvūnų masinis žuvimas – staigus arba laipsniškas augalų ar gyvūnų individų ar populiacijų skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio gali būti pažeista ekologinė pusiausvyra ar grėsti augalų ar gyvūnų populiacijų visiškas išnykimas, atsiradęs dėl fizinių ar juridinių asmenų vykdomos veiklos. 4. Ekologinis įvykis ‒ aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas cheminėmis, biologinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitoks aplinkai padarytas poveikis. 5. Kontrolinis pirkimas – prekių ir (ar) paslaugų pirkimas, vykdomas atliekant ūkio subjekto veiklos neplaninį patikrinimą, kitų fizinių ir juridinių asmenų patikrinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar ūkio subjektas, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys parduoda prekes ir (ar) teikia paslaugas laikydamiesi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų. 6. Privalomasis nurodymas – rašytinės formos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, arba likviduoti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo sukeltas pasekmes, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. 7. Privati teritorija – fizinių arba privačių juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdoma, naudojama teritorija, išskyrus fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas. 8. Ūkio subjektas – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. 9. Valstybiniai laboratoriniai tyrimai – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais atliekami į aplinką patenkančių teršalų, jų paveiktos aplinkos ir atliekų cheminės sudėties ir fizikinių savybių tyrimai ir matavimai (ėminių ėmimas, laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimas). 10. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Lietuvos Respublikos policijos įstatyme, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildym 1 straipsnis (statute)
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1. Aplinkos apsaugos valstybinė…
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų veikla ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, pasireiškianti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomybėn. 2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos pareigūnai, turintys šio ir kitų įstatymų jiems suteiktas galias. 3. Augalų ar gyvūnų masinis žuvimas – staigus arba laipsniškas augalų ar gyvūnų individų ar populiacijų skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio gali būti pažeista ekologinė pusiausvyra ar grėsti augalų ar gyvūnų populiacijų visiškas išnykimas, atsiradęs dėl fizinių ar juridinių asmenų vykdomos veiklos. 4. Ekologinis įvykis ‒ aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas cheminėmis, biologinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitoks aplinkai padarytas poveikis. 5. Kontrolinis pirkimas – prekių ir (ar) paslaugų pirkimas, vykdomas atliekant ūkio subjekto veiklos neplaninį patikrinimą, kitų fizinių ir juridinių asmenų patikrinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar ūkio subjektas, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys parduoda prekes ir (ar) teikia paslaugas laikydamiesi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų. 6. Privalomasis nurodymas – rašytinės formos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, arba likviduoti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo sukeltas pasekmes, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. 7. Privati teritorija – fizinių arba privačių juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdoma, naudojama teritorija, išskyrus fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas. 8. Ūkio subjektas – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. 9. Valstybiniai laboratoriniai tyrimai – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais atliekami į aplinką patenkančių teršalų, jų paveiktos aplinkos ir atliekų cheminės sudėties ir fizikinių savybių tyrimai ir matavimai (ėminių ėmimas, laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimas). 10. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Lietuvos Respublikos policijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.“
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas 18 straipsnis (statute)
18 straipsnis. Privalomojo nurodymo davimas 1. Privalomasis nurodymas duodamas šiais atvejais: 1) kai dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar…
18 straipsnis. Privalomojo nurodymo davimas 1. Privalomasis nurodymas duodamas šiais atvejais: 1) kai dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų nesilaikymo kyla reali grėsmė, kad bus padarytas tiesioginis reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, ir (ar) kyla tiesioginis pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, ir nėra galimybės kitais būdais to išvengti, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą; 2) jeigu nustatytas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų nesilaikymas, susijęs su neleistinu teršalų išmetimu, atliekų susidarymu, laikymu ar apdorojimu arba neteisėtu gamtos išteklių naudojimu, ir (ar) vykdomas neteisėtas aplinkos teršimas ir (ar) neteisėtai naudojami ar naikinami gamtos ištekliai, ir (ar) daroma žala aplinkai ir vykdoma veikla didina pažeidimo mastą, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti tai lemiančią konkrečią veiklą; 3) įvykus esminiam objekto ar įrenginio savybių pokyčiui, dėl kurio negali būti laikomasi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų ar negali būti vykdoma nurodytuose leidimuose numatyta veikla arba negali būti tinkamai vykdoma valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nurodytą veiklą; 4) kai yra reali grėsmė, kad gali būti padaryta žala aplinkai, ir nesiimama visų būtinų žalos aplinkai prevencijos priemonių, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar ji būtų sumažinta, duodamas privalomasis nurodymas taikyti konkrečias žalos aplinkai prevencijos priemones; 5) kai padaryta žala aplinkai ir nesiimama veiksmų, užtikrinančių teršalų ir (ar) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą, duodamas privalomasis nurodymas užtikrinti teršalų ir (ar) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą; 6) kai esant žalai aplinkai nevykdomos ar netinkamai vykdomos aplinkos atkūrimo priemonės, duodamas privalomasis nurodymas vykdyti ar tinkamai vykdyti aplinkos atkūrimo priemones; 7) kai dėl asmens veikos kyla reali grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, ir nesiimama reikiamų veiksmų pažeidimui išvengti, duodamas privalomasis nurodymas imtis reikiamų veiksmų pažeidimui išvengti; 8) kai iki veiklos patikrinimo pabaigos aplinkos apsaugą ir (ar) gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas nenutraukiamas ir (ar) jo pasekmės nepašalinamos, duodamas privalomasis nurodymas nutraukti pažeidimą ir (ar) pašalinti jo pasekmes; 9) kai aplinkos apsaugą ir (ar) gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka neteikiamos ataskaitos ar (ir) neteikiama kita privaloma pateikti informacija, ar (ir) nevykdomi teisėti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų ar aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos reikalavimai (išskyrus reikalavimus, duotus pagal privalomuosius nurodymus), duodamas privalomasis nurodymas pateikti ataskaitas ar (ir) kitą privalomą pateikti informaciją ar (ir) vykdyti teisėtus reikalavimus. 2. Jeigu duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą ar kitą veiklą šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, privalomajame nurodyme turi būti nurodytos sąlygos ar priemonės, kurias įgyvendinus galima atnaujinti sustabdytą įrenginio ar jo dalies eksploatavimą ar kitą veiklą, nurodytą privalomajame nurodyme. 3. Tais atvejais, kai nėra galimybės operatyviai surašyti privalomojo nurodymo, tačiau atsižvelgiant į situaciją būtina nedelsiant imtis priemonių, arba kai pažeidimas gali būti pašalintas nedelsiant, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai žodžiu pareikalauja iš atsakingų asmenų atlikti veikas, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar ji būtų sumažinta arba kad būtų išvengta tiesioginio pavojaus žmonių sveikatai ar gyvybei ar jis būtų sumažintas. Informacija apie aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų žodžiu duotus reikalavimus (nurodymus) atlikti veikas (nurodymo turinys, vykdymo tvarka, sąlygos ir terminai) nurodoma dokumente, kuriuo įforminamas patikrinimas. Asmenys privalo vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų žodžiu duotus reikalavimus. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų žodžiu duoti reikalavimai, nurodyti patikrinimą įforminančiame dokumente, gali būti skundžiami mutatis mutandis šio Įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno žodžiu duoto reikalavimo vykdymo. 4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas gali aplinkos ministro nustatyta tvarka laikinai, ne ilgiau kaip iki privalomojo nurodymo įvykdymo dienos, užplombuoti patalpas, įrenginius ir kitus objektus, jeigu nėra kitos galimybės užtikrinti privalomojo nurodymo ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno žodžiu duoto reikalavimo vykdymą. Toks sprendimas pažymimas privalomajame nurodyme ir skundžiamas kartu su privalomuoju nurodymu šio Įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka. 5. Draudžiama sustabdyti veiklą, jeigu toks veiklos sustabdymas galėtų sukelti didesnę žalą visuomenės interesams (sutrikdyti viešąjį vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą, centralizuotą šilumos ar elektros energijos tiekimą, mišrių komunalinių atliekų tvarkymą) negu veiklos tęsimas. Šiame punkte nurodytą žalos visuomenės interesams vertinimą atlieka aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo sudaryta komisija.
Analizė

Ar penki šiemet nustatyti taršos leidimo normų viršijimai Žiežmarių valykloje sudaro pakankamą pagrindą pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnį stabdyti visos valyklos arba konkrečios ją lemiančios veiklos eksploatavimą.

Teisinis pagrindas: Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 6 straipsnis nustato, kad kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas, todėl būtent jis turi institucinį pagrindą vertinti UAB „Kaišiadorių vandenys“ eksploatuojamos valyklos pažeidimus. To paties įstatymo 2 straipsnis kontrolę apibrėžia ne tik kaip pažeidimų nustatymą, bet ir kaip jų prevenciją, nutraukimą bei kaltų asmenų patraukimą atsakomybėn. Esminė norma yra 18 straipsnio 1 dalis: įrenginio ar jo dalies eksploatavimas gali būti stabdomas, kai dėl taršos leidimo sąlygų nesilaikymo kyla reali grėsmė reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai arba pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei ir nėra galimybės to išvengti kitais būdais. Ta pati norma taip pat leidžia stabdyti konkrečią veiklą, jei nustatytas neleistinas teršalų išmetimas, daroma žala aplinkai ir veikla didina pažeidimo mastą.

Praktinė reikšmė: Stipresnis Departamento argumentas šiuo metu yra ne abstraktus „valyklos pavojingumas“, o pasikartojantis taršos leidimo sąlygų nesilaikymas: šeši reagavimai per metus, penki patvirtinti teršalų koncentracijų viršijimai ir jau apskaičiuota bei atlyginta 1 349,22 euro žala už gegužės 7 dienos pažeidimą. Tačiau visos valyklos laikinas stabdymas pagal 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą reikalauja aukštesnio slenksčio: reikia parodyti ne tik pažeidimų seriją, bet ir tai, kad nėra kitų būdų išvengti reikšmingo poveikio aplinkai. Todėl praktiškai saugesnis kelias institucijai yra remtis 18 straipsnio logika ir pirmiausia įrodyti, kuri konkreti veiklos grandis didina pažeidimo mastą: paviršinių nuotekų patekimas į buitinius tinklus, hidraulinė perkrova per liūtis ar biologinio valymo proceso sutrikimas. Operatorius ir savivaldybė neturėtų statyti gynybos vien ant gausių kritulių argumento, nes iš pateiktų faktų matyti pasikartojantis ir prognozuojamas sistemos negebėjimas veikti pagal taršos leidimą, o tai paverčia „liūtį“ ne atsitiktiniu incidentu, bet valdomos infrastruktūros rizika.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra, ar dėl 2026 m. pasikartojančių leistinų teršalų koncentracijų viršijimų Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas gali arba turi būti laikinai sustabdytas, ir ar švelnesnės priemonės būtų pakankamos. Šis klausimas pirmiausia sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus, 34 straipsnį, 35 straipsnį ir 4 straipsnio 1–4 punktuose įtvirtintus kontrolės principus. Kontrolės teisinė prigimtis apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje: tai veikla, skirta pažeidimų prevencijai, nutraukimui, kaltų asmenų nustatymui ir patraukimui atsakomybėn. Nuotekų valymo įrenginių kontrolės kompetencija konkrečiai priskirta Aplinkos apsaugos departamentui pagal Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 20 punktą. Jeigu nustatoma, kad vykdomos ūkinės veiklos priemonių nepakanka ir viršijami aplinkos apsaugos normatyvai arba daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, taikytinas ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15-1 straipsnis

Teisinis vertinimas. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą įrenginio ar jo dalies eksploatavimas gali būti stabdomas, kai dėl taršos leidimo sąlygų nesilaikymo kyla reali grėsmė tiesioginiam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai ir nėra galimybės kitais būdais to išvengti. Žinioje nurodyti penki patvirtinti leistinų normų viršijimo atvejai iš šešių 2026 m. pranešimų yra teisiškai reikšmingi, nes rodo ne pavienę avariją, o pasikartojantį leidimo reikalavimų nevykdymo modelį. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktas svarbus tuo, kad leidžia stabdyti būtent konkrečią veiklą, kuri lemia neleistiną teršalų išmetimą arba didina pažeidimo mastą. Todėl komisija turi vertinti ne abstraktų „valyklos blogumą“, o priežastinį ryšį tarp konkretaus eksploatavimo režimo, paviršinių nuotekų patekimo į buitinius tinklus, aktyviojo dumblo išnešimo ir teršalų patekimo į Strėvos upę. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas gali būti aktualus, jeigu intensyvių liūčių metu pasikeitęs faktinis nuotekų srautas laikomas tokiu įrenginio veikimo sąlygų pokyčiu, dėl kurio nebegalima laikytis taršos leidimo sąlygų. Vis dėlto sustabdymas nėra automatinė sankcija už kiekvieną viršijimą, nes Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4 straipsnio 2 punkte įtvirtintas minimalios ir proporcingos kontrolės naštos principas reikalauja, kad pareigūnų veiksmai būtų tinkami tikslui ir kuo mažiau trikdytų veiklą. Dėl to departamento sudarytos komisijos užduotis vertinti abi alternatyvas – tęsti veiklą ar ją stabdyti – atitinka proporcingumo logiką, nes komunalinių nuotekų tvarkymas yra infrastruktūrinė paslauga, kurios sustabdymas gali sukelti kitų aplinkosauginių ir socialinių padarinių. Prevencijos principas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4 straipsnio 1 punktą leidžia departamentui veikti nelaukiant dar vieno patvirtinto teršalų viršijimo, jeigu rizika yra pagrįsta ankstesniais tyrimais ir įrenginio veikimo duomenimis. Atsakomybės neišvengiamumo principas pagal to paties įstatymo 4 straipsnio 4 punktą reiškia, kad jau atlyginta 1 349,22 euro žala už gegužės 7 d. pažeidimą neužbaigia teisinio vertinimo: turi būti sprendžiama ir dėl atsakomybės bei neigiamų pasekmių pašalinimo. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento 6 punktas įpareigoja sudaryti sąlygas valstybinei aplinkos apsaugos kontrolei, todėl UAB „Kaišiadorių vandenys“ turi užtikrinti kontrolės vietas, įrangą ir laisvą priėjimą mėginių paėmimui bei patikrinimams. Jeigu kontrolės metu nustatoma, kad poveikio aplinkai išvengimo ar sumažinimo priemonių nepakanka, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15-1 straipsnis nustato pareigą taikyti su aplinkos ministro įgaliota institucija suderintas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti, kompensuoti ar atkurti tai, kas pažeista. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 72.13 punktas papildo šią schemą: aplinkos stebėsenos ar valstybinės kontrolės duomenys apie normatyvų viršijimą ir reikšmingą neigiamą poveikį yra pagrindas svarstyti leidimo sąlygų tikslinimo poreikį. Kaišiadorių rajono savivaldybės prašymas pateikti duomenis apie tinklų patikras, paviršinių nuotekų patekimą į buitinius tinklus, atjungtus objektus ir prevencines priemones teisiškai siejasi su priežasties nustatymu, o ne vien su valyklos operatoriaus atsakomybe. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 12.2 ir 12.3 punktai rodo, kad teršimo rizika, projektiniai srautai ir prevencijos priemonės yra reikšmingi paviršinių nuotekų tvarkymo vertinimo elementai, todėl savivaldybės veiksmų planas turi būti konkretus pagal darbus, terminus ir numatomą veiksmingumą. Jeigu būtų pereita prie sustabdymo procedūros, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 34 straipsnį pasibaigus pasirengimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą terminui priimamas nutarimas, kuris nedelsiant įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Pagal to paties įstatymo 35 straipsnio 1 dalį nutarimą vykdytų juridinio asmens, kurio veikla sustabdoma, vadovas, o pagal 35 straipsnio 2 dalį pareigūnas prireikus galėtų užplombuoti patalpas ar įrenginius. Jeigu nutarimas nebūtų įvykdytas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 35 straipsnio 3 dalis nustato 3 darbo dienų terminą informacijai pateikti institucijai, turinčiai teisę panaikinti taršos leidimo galiojimą, taip pat priežiūrą atliekančiai institucijai

Pasekmės. Pirmas realistiškas scenarijus – komisija nustato, kad reali reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai grėsmė gali būti suvaldyta kitomis priemonėmis, todėl pasirenkamas veiklos tęstinumas kartu su privalomomis tinklų patikromis, paviršinių nuotekų patekimo šalinimu ir leidimo sąlygų tikslinimu. Antras scenarijus – nustatoma, kad be laikino viso įrenginio ar jo dalies stabdymo neįmanoma išvengti tolesnio teršalų patekimo į aplinką, todėl taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytas privalomasis nurodymas ir vėliau 34–35 straipsnių procedūra. Trečias scenarijus – sustabdymas netaikomas visai valyklai, bet identifikuojama konkreti veikla ar techninis režimas, kuris didina pažeidimo mastą, ir stabdoma tik ši dalis pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Praktinė reikšmė UAB „Kaišiadorių vandenys“ yra tiesioginė: bendrovė turi ne tik atlyginti nustatytą žalą, bet ir įrodyti, kad jos eksploatavimas gali atitikti taršos leidimo reikalavimus esant liūtims. Savivaldybei svarbu tai, kad taršos priežastis gali būti susijusi su tinklų būkle ir paviršinių nuotekų patekimu į buitinių nuotekų sistemą, todėl vien valyklos operatoriaus veiksmai gali būti nepakankami. Gyventojams svarbiausia teisinė pasekmė yra ne pats kontrolės griežtumas, o tai, ar pasirinkta priemonė vienu metu apsaugos Strėvos upę ir nesutrikdys centralizuoto nuotekų surinkimo bei tvarkymo Kaišiadorių rajone

📄 Originalas — tv3.lt🕐 10:27
174 kalėjime sėdintys Lietuvos pedofilai galės anksčiau išeiti į laisvę: psichologas įspėja apie pavojų 🔗
Teisėjai nusprendė, kad absoliutus draudimas lygtinai paleisti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistus asmenis prieštarauja Konstitucijai. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Todėl į lygtinį paleidimą dabar gali pretenduoti visi…
Faktų patikra:
⚪ NepatikrintaKonstitucinis Teismas nusprendė, kad absoliutus draudimas lygtinai paleisti nuteistus už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus asmenis prieštarauja Konstitucijai
🟡 NepilnaNuteistiesiems lygtiniam paleidimui reikia atlikti šias bausmės dalis: 7 metų bausme – pusę, 20 metų bausme – du trečdalius, ir atitikti Bausmių vykdymo kodekso 82 str. 3 d. nustatytas sąlygas
✅ PatvirtintaLygtinai paleisti asmenys likusią bausmės dalį atliks prižiūrimi Probacijos tarnybos
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 82 straipsnis (statute)
82 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taikymo pagrindai 1. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurių nusikalstamo…
82 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taikymo pagrindai 1. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurių nusikalstamo elgesio rizika žema arba kurie padarė akivaizdžią pažangą ją mažindami, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus nuteistuosius, gali būti lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos atlikę tokią bausmės dalį: 1) vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės – asmenys, nuteisti už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo, taip pat nepilnamečiai ir kiti nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija ketverių metų laisvės atėmimo; 2) pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija ketverius metus, bet neviršija dešimt metų laisvės atėmimo; 3) du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija dešimt metų, bet neviršija dvidešimt penkerių metų laisvės atėmimo. 2. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kuriems iš dalies atidėtas bausmės vykdymas buvo panaikintas, taip pat kuriems lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos buvo panaikintas ir jie teismo nutartimi buvo pasiųsti atlikti likusios nuosprendžiu paskirtos bausmės dalies, gali būti lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, jeigu jų nusikalstamo elgesio rizika žema arba jie padarė akivaizdžią pažangą ją mažindami ir nuo teismo nutarties dėl bausmės vykdymo atidėjimo ar lygtinio paleidimo panaikinimo ir pasiuntimo į laisvės atėmimo vietų įstaigą vykdymo pradžios yra atlikę vienus metus laisvės atėmimo bausmės. 3. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus nuteistuosius, taip pat tuos, kurių nusikalstamo elgesio rizika didelė ir kurie nedaro pažangos, kad ją sumažintų, nuteistuosius, atliekančius bausmę už labai sunkius nusikaltimus, ir nuteistuosius, atliekančius bausmę už sunkius nusikaltimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso XVIII, XX, XXI, XXXV skyriuose), atlikę tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, lygtinai paleidžiami iš laisvės atėmimo vietų įstaigos ir jiems taikoma intensyvi priežiūra. 4. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, sutinkantys, kad jiems būtų taikoma intensyvi priežiūra, vadovaujantis šio straipsnio 1 ir 2 dalimis, gali būti lygtinai paleisti iki devynių mėnesių anksčiau, negu nustatyta šiose dalyse. 5. Uždaro tipo bausmės atlikimo vietoje terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems, taip pat tiems, kuriems paskirta šio kodekso 79 straipsnio 2 dalyje nurodyta drausminė nuobauda, ir nuteistiesiems, bausmės atlikimo metu padariusiems administracinį nusižengimą, lygtinio paleidimo taikymas atidedamas tol, kol jie bus perkelti į pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietą ir įvykdys šio kodekso 79 straipsnio 2 dalyje nurodytas drausminę ir (ar) administracinę nuobaudas ar administracinio poveikio priemonę, ir tris mėnesius nuo šių sąlygų atsiradimo. 6. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems nuteistiesiems lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taiko lygtinio paleidimo komisija. 7. Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalyje nurodytiems nuteistiesiems lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos taiko vietovės, kurioje yra nuteistojo bausmės atlikimo vieta, apylinkės teismas nutartimi dėl lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos patvirtinimo. 8. Likusį neatliktos laisvės atėmimo bausmės laikotarpį lygtinai paleistiems iš laisvės atėmimo vietų įstaigos nuteistiesiems vykdoma probacija. Probacijos vykdymo, jos sąlygų keitimo ir probacijos panaikinimo tvarka nustatyta Probacijos įstatyme.
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 87 straipsnis (statute)
87 straipsnis. Sprendimų taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos vykdymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, gavusi lygtinio paleidimo…
87 straipsnis. Sprendimų taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos vykdymo tvarka 1. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, gavusi lygtinio paleidimo komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos nuorašą arba teismo potvarkį vykdyti nuteistojo lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos kartu su teismo nutarties nuorašu, paleidžia nuteistąjį iš laisvės atėmimo vietų įstaigos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą lygtinio paleidimo komisijos nutarimo nuorašą arba teismo potvarkį kartu su teismo nutarties nuorašu laisvės atėmimo vietų įstaiga pateikia Probacijos tarnybai. 3. Laisvės atėmimo vietų įstaiga, lygtinai paleidusi nuteistąjį pagal šio kodekso 82 straipsnio 3 dalį, teismo nuosprendį su patvarkymu pateikia Probacijos tarnybai. 4. Teisingumo ministro nustatyta tvarka Probacijos tarnybai sudaromos sąlygos dalyvauti nuteistąjį rengiant lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos ir užtikrinama, kad lygtinai paleistam nuteistajam intensyvi priežiūra ir probacija būtų pradėta vykdyti nuo jo paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos momento. KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖS PAKEITIMAS TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymas. Bausmių vykdymo kodeksas 86 straipsnis (statute)
86 straipsnis. Drausmės grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos 1. Drausmės grupei priskirti nuteistieji turi teisę: 1) įsigyti maisto produktų, higienos reikmenų…
86 straipsnis. Drausmės grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos 1. Drausmės grupei priskirti nuteistieji turi teisę: 1) įsigyti maisto produktų, higienos reikmenų ir kanceliarinių prekių; jų sąrašą nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės; 2) per keturis mėnesius gauti vieną trumpalaikį pasimatymą; 3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų; 4) kasdien pasivaikščioti vieną valandą, o neįgalieji, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir ligoniai (pagal gydytojo išvadą) – dvi valandas; 5) du kartus per mėnesį paskambinti telefonu. 2. Drausmės grupei priskirti nuteistieji laikomi rakinamose kamerose.
Analizė

Konkretus klausimas yra ne tai, ar už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisti asmenys „turi būti paleidžiami“, o ar po absoliutaus draudimo panaikinimo jie gali būti kategoriškai eliminuojami iš lygtinio paleidimo vertinimo nevertinant individualios nusikalstamo elgesio rizikos ir pažangos.

Teisinis pagrindas: Bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 1 dalis lygtinį paleidimą sieja su dviem kumuliacinėmis ašimis: atlikta nustatyta bausmės dalimi ir tuo, kad nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika yra žema arba jis padarė akivaizdžią pažangą ją mažindamas. Ta pati norma diferencijuoja terminus pagal paskirtos bausmės trukmę: kai bausmė viršija 4, bet neviršija 10 metų, nurodyta pusė bausmės, o kai viršija 10, bet neviršija 25 metų, pateiktoje 82 straipsnio 1 dalies ištraukoje nurodyti du trečdaliai. Bausmių vykdymo kodekso 87 straipsnis rodo, kad lygtinis paleidimas nėra laisvė be kontrolės: įstaiga perduoda dokumentus Probacijos tarnybai, o intensyvi priežiūra ir probacija turi būti pradėta vykdyti nuo paleidimo momento.

Tikslinimas: Straipsnio formuluotė, kad 20 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas asmuo galėtų būti svarstomas atlikęs du trečdalius bausmės, pagal pateiktą faktinio patikrinimo pastabą yra nepilna. Pateiktame Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo 84 straipsnyje nurodyta, kad nuteistiesiems, kuriems paskirta bausmė viršija 15 metų, bet neviršija 25 metų, taikomas trijų ketvirtadalių paskirtos bausmės kriterijus. Todėl tikslesnė formuluotė būtų tokia: 7 metų bausmės atveju gali būti aktuali pusė bausmės, tačiau 20 metų bausmės atveju, remiantis pažymėta pakeitimo norma, turi būti tikrinamas trijų ketvirtadalių, o ne dviejų trečdalių slenkstis. Be to, „geras elgesys“ nėra pakankama teisinė kategorija: 82 straipsnis kalba apie žemą nusikalstamo elgesio riziką arba akivaizdžią pažangą ją mažinant.

Praktinė reikšmė: Praktikoje stipresnis argumentas dabar yra ne visuomenės saugumo paneigimas ir ne automatinė nuteistojo „teisė išeiti“, o individualizuotas rizikos vertinimas vietoje absoliutaus draudimo. Ginčuose dėl tokių paleidimų reikėtų cituoti BVK 82 straipsnio rizikos ir pažangos kriterijų, o ne apsiriboti nusikaltimo kategorija ar kalėjimo drausmės duomenimis. Žurnalistams ir teisininkams svarbi klaida yra terminų suabsoliutinimas: viešai minint konkrečias bylas, ypač 20 metų bausmę, būtina patikrinti, ar taikomas dviejų trečdalių, ar trijų ketvirtadalių slenkstis. Didžiausia praktinė rizika sprendimų priėmėjams yra motyvacijos pakeitimas emocine nuoroda į nusikaltimo pobūdį: po tokio konstitucinio posūkio nepakaks pasakyti „seksualinis nusikaltimas prieš vaiką“, reikės parodyti konkrečią pakartotinio nusikalstamumo riziką arba jos mažinimo nepakankamumą.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne tai, ar asmenys, nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, „turi būti paleidžiami“, o tai, ar jiems gali būti taikoma individuali lygtinio paleidimo procedūra, kai jie atitinka Bausmių vykdymo kodekso sąlygas. Šis klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 85 straipsnį dėl lygtinio paleidimo taikymo tvarkos, 87 straipsnį dėl sprendimų vykdymo, 94 straipsnį dėl paleidimo momento ir ankstesnio reguliavimo 157–158 straipsnius dėl lygtinio paleidimo sąlygų bei netaikymo. Reikšminga ir Bausmių vykdymo kodekso paskirtis, įtvirtinta Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje: bausmių vykdymo tvarka turi būti tokia, kad atlikę bausmę nuteistieji gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis. Konstitucinis matmuo kyla iš Konstitucijos 29 straipsnio aiškinimo, pateikto šaltinyje dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą: asmenų lygybė įstatymui leidžia skirtingą reguliavimą tik tada, kai teisinės padėties skirtumai objektyviai pateisina nevienodą traktavimą. Todėl absoliutus draudimas pagal vien nusikaltimo kategoriją vertintinas ne kaip procedūrinė rizikos atranka, o kaip išankstinis visos nuteistųjų grupės pašalinimas iš lygtinio paleidimo instituto

Teisinis vertinimas. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 85 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimo vietų įstaiga, likus dvidešimt darbo dienų iki galimo lygtinio paleidimo, turi pateikti lygtinio paleidimo komisijai socialinio tyrimo išvadą. Toje išvadoje privalo būti duomenys apie nuteistajam taikytas resocializacijos priemones, jų rezultatus, nusikalstamo elgesio riziką ir rizikos pokyčius bausmės atlikimo metu. Tai reiškia, kad geras elgesys savaime nėra pakankamas teisinis pagrindas paleisti asmenį: komisijos vertinimo branduolys yra resocializacijos rezultatai ir nusikalstamo elgesio rizika. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 85 straipsnio 2 dalį komisija per dvidešimt darbo dienų nuo socialinio tyrimo išvados gavimo priima motyvuotą nutarimą taikyti arba netaikyti lygtinį paleidimą. Taigi 174 nuteistųjų padėtis po Konstitucinio Teismo sprendimo teisiškai reiškia ne automatinį paleidimą, o teisę patekti į individualaus vertinimo procedūrą. Ankstesnio Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 1 dalis lygtinį paleidimą siejo su žema nusikalstamo elgesio rizika arba akivaizdžia pažanga ją mažinant ir su atlikta bausmės dalimi: viena trečiąja, puse arba dviem trečdaliais, priklausomai nuo bausmės trukmės. To paties kodekso 158 straipsnio papildymas numatė netaikyti lygtinio paleidimo asmenims, nuteistiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ir ar neliečiamumui. Šaltinyje dėl Bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio papildymo projekto Nr. XIP-1446 pabrėžta, kad toks draudimas apimtų ir nusikaltimus, už kuriuos numatyti palyginti trumpi maksimalūs laisvės atėmimo terminai, todėl nesiderintų su logika, kad lygtinio paleidimo netaikymas siejamas su itin sunkiais atvejais ar nuteistojo elgesiu laisvės atėmimo vietoje. Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarime dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės atitikties Konstitucijai cituojama bausmės paskirtis, kad asmuo pasitaisytų ir ateityje nebenusikalstų. Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarime dėl Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio ir 43 straipsnio nuostatų atitikties Konstitucijai nurodyta, kad negalima nustatyti akivaizdžiai neadekvačių bausmių ir jų dydžių. Šios doktrinos kartu reiškia, kad valstybė gali griežtai vertinti pavojingus nusikaltimus, bet pasirinkta priemonė turi išlaikyti proporcingumą ir nepašalinti pasitaisymo vertinimo vien dėl nusikaltimo pavadinimo. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 87 straipsnio 1 dalį nuteistasis paleidžiamas tik gavus komisijos nutarimo nuorašą arba teismo potvarkį su teismo nutarties nuorašu. Pagal 87 straipsnio 2 ir 4 dalis dokumentai pateikiami Probacijos tarnybai, o intensyvi priežiūra ir probacija turi būti pradėtos nuo paleidimo momento. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 1 ir 3 dalis paleidimo diena siejama su bausmės termino ar lygtinio paleidimo termino suėjimu ir reikiamų dokumentų gavimu, o jei terminas sueina poilsio ar šventės dieną, paleidžiama prieš ją einančią dieną. Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnis užtikrina apskundimo kelią: pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį skundžiami įstaigos vadovui, vadovų sprendimai – Kalėjimų departamento direktoriui, o Probacijos tarnybos direktoriaus ir Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai bei sprendimai – apygardos administraciniam teismui

Pasekmės. Pirmasis realus scenarijus yra teigiamas komisijos nutarimas, po kurio laisvės atėmimo vietų įstaiga paleidžia nuteistąjį ir perduoda dokumentus Probacijos tarnybai pagal Bausmių vykdymo kodekso 87 straipsnį. Antrasis scenarijus yra neigiamas motyvuotas nutarimas, jeigu socialinio tyrimo išvada nepatvirtina žemos rizikos, akivaizdžios pažangos ar tinkamų resocializacijos rezultatų. Trečiasis scenarijus yra sprendimo atidėjimas, jeigu svarstant klausimą paaiškėja Bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 5 dalyje nurodytos aplinkybės, nes 85 straipsnio 2 dalis tiesiogiai numato tokio sprendimo priėmimo atidėjimą. Praktinė reikšmė nuteistiesiems yra ta, kad jų padėtis nebeuždaroma absoliučiu draudimu, bet jų teisė ribojama individualiu rizikos ir pažangos patikrinimu. Praktinė reikšmė visuomenei yra ta, kad apsauga perkeliama iš kategorinio nepaleidimo į vertinimą, priežiūrą ir probaciją nuo paleidimo momento. Praktinė reikšmė Kalėjimų tarnybai ir lygtinio paleidimo komisijoms yra padidėjusi pareiga parengti ir motyvuotai įvertinti socialinio tyrimo išvadas, nes sprendimas turi būti pagrįstas konkrečiais duomenimis, o ne vien nusikalstamos veikos rūšimi. Praktinė reikšmė Probacijos tarnybai yra ta, kad lygtinai paleisti asmenys nepaliekami savarankiškai integruotis: pagal pateiktą šaltinį dėl projekto Nr. XIP-1446 jiems taikoma priežiūra, socialinė pagalba ir resocializacijos priemonės. Todėl žinia apie 174 asmenis teisiškai reiškia ne masinį paleidimą, o tai, kad kiekvieno jų atžvilgiu turi būti atlikta procedūra, kurios rezultatas gali būti ir paleidimas, ir atsisakymas paleisti, ir sprendimo atidėjimas

📄 Originalas — LRT🕐 10:28
Naujas frontas tarp JAV, Kinijos ir Europos – socialiniai tinklai 🔗
Skaitmeninės erdvės saugumui tampant kritiškai svarbiam, vis daugiau valstybių kuria socialinių tinklų alternatyvas. Neatsilikti bando ir europiečiai, tačiau kol kas į didžiausių pagal mėnesio vartotojų skaičių socialinių tinklų dešimtuką…
🔍 Teisinis pagrindas:
Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymas 12 straipsnis (statute)
12 straipsnis. Specialiosios kibernetinio saugumo subjektų pareigos 1. Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai: 1) vadovaudamiesi krašto apsaugos…
12 straipsnis. Specialiosios kibernetinio saugumo subjektų pareigos 1. Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai: 1) vadovaudamiesi krašto apsaugos ministro patvirtintu tipiniu kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose planu, patvirtina ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui pateikia kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose planus; 2) Nacionaliniame kibernetinių incidentų valdymo plane nustatyta tvarka praneša skaitmeninių paslaugų teikėjams apie neigiamą poveikį ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros veiklai, kurį lėmė skaitmeninių paslaugų teikėjų ryšių ir informacinėse sistemose įvykę sutrikimai; 3) ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus išbando kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose planuose numatytų priemonių veikimą ir bandymų rezultatus organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše nustatyta tvarka pateikia Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui; 4) sudaro sąlygas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui diegti ir valdyti technines kibernetinio saugumo priemones ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje ir taikyti technines priemones, siekiant įvertinti ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų atsparumą kibernetiniams incidentams. 2. Subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, sudaro sąlygas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui diegti ir valdyti technines kibernetinio saugumo priemones valstybės informaciniuose ištekliuose ir taikyti technines priemones, siekiant įvertinti valstybės informacinių išteklių atsparumą kibernetiniams incidentams. 3. Viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai viešai skelbia savo interneto svetainėse ar kitomis visuomenės informavimo priemonėmis paslaugų gavėjams rekomendacijas dėl priemonių kibernetiniam saugumui užtikrinti naudojantis viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis. 4. Elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai viešai skelbia savo interneto svetainėse ar kitomis visuomenės informavimo priemonėmis elektroninės informacijos prieglobos paslaugų gavėjams rekomendacijas dėl priemonių kibernetiniam saugumui užtikrinti naudojantis elektroninės informacijos prieglobos paslaugomis. 5. Skaitmeninių paslaugų teikėjai: 1) viešai skelbia savo interneto svetainėse ar kitomis visuomenės informavimo priemonėmis paslaugų gavėjams rekomendacijas dėl priemonių kibernetiniam saugumui užtikrinti naudojantis skaitmeninių paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis; 2) skiria atstovą veiklai skaitmeninių paslaugų teikėjo vardu vykdyti Europos Sąjungoje. Šis atstovas skiriamas, jei skaitmeninių paslaugų teikėjas nėra įsisteigęs Europos Sąjungos valstybėje narėje. Atstovas turi būti fizinis arba juridinis asmuo, įsisteigęs vienoje iš tų Europos Sąjungos valstybių narių, kurioje yra teikiamos skaitmeninės paslaugos. Kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo institucijos turi teisę kreiptis į skaitmeninių paslaugų teikėjo atstovą dėl šiame įstatyme nustatytų skaitmeninių paslaugų teikėjo pareigų atlikimo. Jei skaitmeninių paslaugų teikėjas skiria atstovą veiklai Lietuvos Respublikoje vykdyti, laikoma, kad skaitmeninių paslaugų teikėjas priklauso Lietuvos Respublikos jurisdikcijai. 6. Šio straipsnio nuostatos netaikomos skaitmenines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje teikiančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurios yra apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. IV SKYRIUS KEITIMASIS INFORMACIJA IR TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas 12 straipsnis (statute)
12 straipsnis. Jurisdikcija ir teritoriškumas 1. Identifikuojant kibernetinio saugumo subjektus laikoma, kad Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklauso: 1)…
12 straipsnis. Jurisdikcija ir teritoriškumas 1. Identifikuojant kibernetinio saugumo subjektus laikoma, kad Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklauso: 1) subjektai, registruoti Lietuvos Respublikoje, išskyrus: a) viešojo administravimo subjektus, kurie yra įsteigti kitos valstybės; b) šios dalies 3 punkte nurodytus subjektus, kurių pagrindinė buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje; 2) viešojo administravimo subjektai, kuriuos Lietuvos Respublika įsteigė kitose valstybėse; 3) DNS paslaugų teikėjai, aukščiausio lygio domenų vardų registravimo paslaugas teikiantys subjektai, domenų vardų registravimo paslaugas teikiantys subjektai, debesijos paslaugų teikėjai, duomenų centrų paslaugų teikėjai, paskirstytojo turinio teikimo tinklo paslaugų teikėjai, valdomų paslaugų teikėjai, valdomų kibernetinio saugumo paslaugų teikėjai, elektroninių prekyviečių, interneto paieškos sistemų ar socialinio tinklo paslaugų platformų paslaugų teikėjai, kurių pagrindinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje; 4) viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, teikiantys šias paslaugas Lietuvos Respublikoje. 2. Laikoma, kad šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta pagrindinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje, jeigu šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyti subjektai yra registruoti ar įsisteigę Lietuvos Respublikoje. Laikoma, kad šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta pagrindinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje, jeigu su kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonėmis susiję sprendimai yra priimami Lietuvos Respublikoje. Jeigu Europos Sąjungos valstybė narė, kurioje priimami tokie sprendimai, nenustatoma arba tokie sprendimai Europos Sąjungoje nepriimami, laikoma, kad pagrindinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje, kai Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonės. Jeigu nenustatoma Europos Sąjungos valstybė narė, kurioje įgyvendinamos kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonės, laikoma, kad pagrindinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje, jeigu subjektas Lietuvos Respublikoje turi padalinį, kuriame dirba daugiausia jo darbuotojų Europos Sąjungoje. 3. Jeigu šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas subjektas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, bet teikia paslaugas Lietuvos Respublikoje, jis privalo paskirti Europos Sąjungoje įsisteigusį fizinį arba juridinį asmenį veikti tik DNS paslaugų teikėjo, aukščiausio lygio domenų vardų registravimo paslaugas teikiančio subjekto, domenų vardų registravimo paslaugas teikiančio subjekto, debesijos paslaugų teikėjo, duomenų centro paslaugų teikėjo, paskirstytojo turinio teikimo tinklo paslaugų teikėjo, valdomų paslaugų teikėjo, valdomų kibernetinio saugumo paslaugų teikėjo, elektroninės prekyvietės paslaugų teikėjo, interneto paieškos sistemos paslaugų teikėjo arba socialinio tinklo paslaugų platformų paslaugų teikėjo, kuris nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, vardu, į kurį Nacionalinis kibernetinio saugumo centras gali kreiptis vietoj subjekto dėl to subjekto pareigų atlikimo pagal šį įstatymą (toliau – atstovas) Europos Sąjungoje. Šioje dalyje nurodytas atstovas turi būti įsisteigęs vienoje iš tų Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose siūlomos paslaugos. Jeigu šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas subjektas skiria atstovą Lietuvos Respublikoje arba jo nepaskiria, bet teikia paslaugas Lietuvos Respublikoje, laikoma, kad toks subjektas priklauso Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.
Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymas 38 straipsnis (statute)
38 straipsnis. Duomenų centrų naudojimas 1. Institucijos, įrašytos į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, išskyrus žvalgybos institucijas, savo valdomus valstybės…
38 straipsnis. Duomenų centrų naudojimas 1. Institucijos, įrašytos į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, išskyrus žvalgybos institucijas, savo valdomus valstybės informacinius išteklius laiko valstybiniuose duomenų centruose arba Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) NATO valstybėse narėse esančiuose duomenų centruose, vadovaudamosi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 45 straipsnio 1–4 ir 6 dalių nuostatomis. Į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą įrašytos žvalgybos institucijos savo valdomus valstybės informacinius išteklius laiko savo valdomuose duomenų centruose, o valstybės informacinius išteklius sudarančių duomenų ir informacinių sistemų, kuriose šie duomenys tvarkomi, kopijos žvalgybos institucijos vadovo sprendimu gali būti laikomos Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) NATO valstybėse narėse esančiuose duomenų centruose. 2. Visų institucijų išlaidos, patirtos dėl savo valdomų valstybės informacinių išteklių ir (ar) jų kopijų laikymo valstybiniuose duomenų centruose arba Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) NATO valstybėse narėse esančiuose duomenų centruose, apmokamos iš šioms institucijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų ir (ar) iš šių institucijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų kitų finansavimo šaltinių. 3. Valstybinių duomenų centrų sąrašas, techniniai ir organizaciniai reikalavimai, taikomi valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) NATO valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, nustatomi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 1 priedas YPATINGOS SVARBOS SEKTORIAI Sektorius Subsektorius Subjekto rūšis Institucija, atsakinga už identifikavimą 1. Energetika 1.1. Elektra 1.1.1. Elektros energetikos įmonės, atliekančios elektros energijos tiekimo funkciją. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 1.1.2. Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius. Energetikos ministerija 1.1.3. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius. Energetikos ministerija 1.1.4. Elektros energijos gamintojas. Energetikos ministerija 1.1.5. Paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai, kaip apibrėžta 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 2 straipsnio 8 punkte. Energetikos ministerija 1.1.6. Elektros energijos rinkos dalyviai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/943 2 straipsnio 25 punkte, teikiantys elektros energijos paklausos telkimo, energijos kaupimo paslaugas ir elektros energijos reguliavimo apkrovos paslaugas. Energetikos ministerija 1.1.7. Elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriai. Energetikos ministerija 1.2. Centralizuotas šilumos ir vėsumos tiekimas 1.2.1. Centralizuoto šilumos ar vėsumos energijos tiekimo operatoriai. Energetikos ministerija 1.3. Nafta 1.3.1. Naftotiekį valdanti įmonė. Energetikos ministerija 1.3.2. Naftos gamybos įmonė. Naftos perdirbimo įmonė. Naftą importuojanti įmonė, naftą įvežanti įmonė, naftos atsargas kaupianti įmonė, naftos atsargas tvarkanti įmonė. Energetikos ministerija 1.3.3. Centrinė naftos produktus ir naftos atsargas kaupianti ir tvarkanti organizacija. Energetikos ministerija 1.4. Dujos 1.4.1. Gamtinių dujų tiekimo įmonė. Energetikos ministerija 1.4.2. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius. Energetikos ministerija 1.4.3. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius. Energetikos ministerija 1.4.4. Gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius. Energetikos ministerija 1.4.5. Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius. Energetikos ministerija 1.4.6. Gamtinių dujų įmonė. Energetikos ministerija 1.4.7. Gamtinių dujų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai. Energetikos ministerija 1.5. Vandenilis 1.5.1. Vandenilio gamybos, laikymo ir perdavimo operatoriai. Energetikos ministerija 2. Transportas 2.1. Oro transportas 2.1.1. Oro vežėjai, kaip apibrėžta 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 3 straipsnio 4 punkte, naudojami komerciniais tikslais. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2.1.2. Oro uostas, įskaitant 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, II priedo 2 skirsnyje išvardytus pagrindinius oro uostus, ir oro uostą valdančios įmonės vadovas. Subjektai, eksploatuojantys oro uostuose esančius pagalbinius įrenginius. Susisiekimo ministerija 2.1.3. Skrydžių valdymo operatoriai, teikiantys skrydžių valdymo paslaugas, kaip apibrėžta 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004, nustatančio bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą, 2 straipsnio 1 punkte. Susisiekimo ministerija 2.2. Geležinkelių transportas 2.2.1. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Susisiekimo ministerija 2.2.2. Geležinkelių įmonė (vežėjas). Susisiekimo ministerija 2.2.3. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius. Susisiekimo ministerija 2.3. Vandens transportas 2.3.1. Vidaus vandenų, jūrų ir priekrantės keleivinio ir krovininio vandens transporto bendrovės, kaip apibrėžta jūrų transporto atžvilgiu 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo I priede, neįskaitant tų bendrovių eksploatuojamų atskirų laivų. Susisiekimo ministerija 2.3.2. Uostus, įskaitant jų uosto įrenginius, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 725/2004 2 straipsnio 11 punkte, valdančios įmonės ir subjektai, vykdantys uostuose esančių įrenginių eksploatavimą, valdymą ir techninę priežiūrą. Susisiekimo ministerija 2.3.3. Laivų eismo tarnybų operatoriai. Susisiekimo ministerija 2.4. Kelių transportas 2.4.1. Kelių direkcijos, kaip apibrėžta 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/962, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos, susijusios su visoje Europos Sąjungoje teikiamomis tikralaikės eismo informacijos paslaugomis, 2 straipsnio 12 punkte, atsakingos už eismo valdymo kontrolę, išskyrus viešuosius subjektus, kuriems eismo valdymo arba intelektinių transporto sistemų operatoriaus veikla yra tik neesminė jų bendrosios veiklos dalis. Susisiekimo ministerija 2.4.2. Intelektinių transporto sistemų operatoriai. Susisiekimo ministerija 3. Bankininkystė 3.1.1. Kredito įstaigos, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 1 punkte. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 4. Finansų rinkų infrastruktūros objektai 4.1.1. Prekybos vietų operatoriai. Finansų ministerija 4.1.2. Pagrindinės sandorio šalys, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų 2 straipsnio 1 punkte. Finansų ministerija 5. Sveikatos priežiūra 5.1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 5.1.2. Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, nurodytos 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/2371 dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES, 15 straipsnyje. Sveikatos apsaugos ministerija 5.1.3. Subjektai, vykdantys vaistų (vaistinių preparatų), mokslinių tyrimų ir kūrimo veiklą. Sveikatos apsaugos ministerija 5.1.4. Subjektai, gaminantys pagrindinius farmacijos produktus ir farmacijos preparatus, nurodytus Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos C skirsnio 21 skyriuje. Sveikatos apsaugos ministerija 5.1.5. Subjektai, gaminantys medicinos priemones, kurios laikomos ypatingos svarbos ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos atveju (ypatingos svarbos medicinos priemonių ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos atveju sąrašas), kaip tai suprantama pagal 2022 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/123 dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje 22 straipsnį. Sveikatos apsaugos ministerija 6. Geriamasis vanduo 6.1.1. Žmonėms vartoti skirto vandens tiekėjai ir skirstytojai, išskyrus skirstytojus, kuriems žmonėms vartoti skirto vandens skirstymas yra neesminė jų bendrosios kitų prekių ir produktų paskirstymo veiklos dalis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 7. Nuotekos 7.1.1. Nuotekas renkančios, šalinančios ar valančios įmonės, išskyrus įmones, kurioms miesto nuotekų, buitinių nuotekų ar pramoninių nuotekų rinkimas, šalinimas ar valymas yra neesminė jų bendrosios veiklos dalis. Aplinkos ministerija 8. Skaitmeninė infrastruktūra 8.1.1. Interneto duomenų srautų mainų taško teikėjai. Susisiekimo ministerija 8.1.2. Domenų vardų sistemos paslaugų teikėjai. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 8.1.3. Aukščiausio lygio domenų vardų registravimo paslaugas teikiantys subjektai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 8.1.4. Debesijos paslaugų teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 8.1.5. Duomenų centrų paslaugų teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 8.1.6. Paskirstytojo turinio teikimo tinklo teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 8.1.7. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 8.1.8. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai. Susisiekimo ministerija 8.1.9. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai. Susisiekimo ministerija 9. Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymas (paslaugos „verslas verslui“) 9.1.1. Valdomų paslaugų teikėjai. Ministerijos 9.1.2. Valdomų kibernetinio saugumo paslaugų teikėjai. Ministerijos 10. Viešasis administravimas 10.1.1. Valstybinio administravimo subjektai. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 10.1.2. Regioninio administravimo subjektai ir savivaldybių administravimo subjektai. Vidaus reikalų ministerija 11. Kosmosas 11.1.1. Lietuvos Respublikos įsteigtos arba privatiems subjektams priklausančios, jų valdomos ir eksploatuojamos antžeminės infrastruktūros operatoriai, kurie remia kosminių paslaugų teikimą, išskyrus viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija –––––––––––––––– Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 2 priedas KITI ITIN SVARBŪS SEKTORIAI Sektorius Subsektorius Subjekto rūšis Institucija, atsakinga už subjektų identifikavimą 1. Pašto paslaugos 1.1.1. Pašto paslaugos teikėjai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2. Atliekų tvarkymas 2.1.1. Atliekų tvarkymo paslaugų teikėjai, išskyrus paslaugų teikėjus, kurių pagrindinė ekonominė veikla nėra atliekų tvarkymas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3. Cheminių medžiagų gamyba ir platinimas 3.1.1. Chemines medžiagas gaminančios ir chemines medžiagas ar mišinius platinančios įmonės, kaip nurodyta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, 3 straipsnio 9 ir 14 punktuose, ir gaminius, kaip apibrėžta to paties reglamento 3 straipsnio 3 punkte, iš tų medžiagų ar mišinių gaminančios įmonės. Aplinkos ministerija 4. Maisto gamyba, perdirbimas ir platinimas 4.1.1. Maisto verslo įmonės, kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 3 straipsnio 2 punkte, vykdančios didmeninio platinimo ir pramoninės gamybos bei perdirbimo veiklą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 5. Gamyba 5.1. Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių gamyba 5.1.1. Medicinos priemones, kaip apibrėžta 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, 2 straipsnio 1 punkte, gaminantys subjektai ir in vitro diagnostikos medicinos priemones, kaip apibrėžta 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES, 2 straipsnio 2 punkte, gaminantys subjektai, išskyrus šio įstatymo I priedo 5.1.5 papunktyje nurodytas medicinos priemones gaminančius subjektus. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 5.2. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 5.2.1. Subjektai, vykdantys bet kurią ekonominę veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos C skirsnio 26 skyriuje. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 5.3. Elektros įrangos gamyba 5.3.1. Subjektai, vykdantys bet kurią ekonominę veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos C skirsnio 27 skyriuje. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 5.4. Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba 5.4.1. Subjektai, vykdantys bet kurią ekonominę veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos C skirsnio 28 skyriuje. Ministerijos 5.5. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 5.5.1. Subjektai, vykdantys bet kurią ekonominę veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos C skirsnio 29 skyriuje. Susisiekimo ministerija 5.6. Kitos transporto įrangos gamyba 5.6.1. Subjektai, vykdantys bet kurią ekonominę veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos C skirsnio 29 skyriuje. Susisiekimo ministerija 6. Informacinės visuomenės paslaugos 6.1.1. Elektroninių prekyviečių paslaugų teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 6.1.2. Paieškos sistemų teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 6.1.3. Socialinių tinklų paslaugų platformos teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 6.1.4. Elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 7. Moksliniai tyrimai 7.1.1. Mokslinius tyrimus vykdantys subjektai. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ––––––––––––––––––––––– Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 3 priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 1. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/201 …
Analizė

Konkretus klausimas yra, ar europietiško socialinio tinklo serveriai Europoje ir tapatybės patvirtinimo modelis savaime pakeičia jo teisinę riziką Lietuvos kibernetinio saugumo ir asmens duomenų apsaugos režime. Stipresnis argumentas yra ne „europietiška platforma = mažesnė rizika“, o „mažesnė jurisdikcinė ir vykdymo rizika tik tada, kai platformos buveinė, duomenų laikymas ir duomenų tvarkymo modelis patenka į konkrečias ES ir Lietuvos taisykles“.

Teisinis pagrindas: Kibernetinio saugumo įstatymo 12 straipsnis Lietuvos jurisdikcijai priskiria socialinio tinklo paslaugų platformų teikėjus tik tada, kai jų pagrindinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad vien vartotojai Lietuvoje ar serveriai Europoje dar nesukuria Lietuvos kibernetinio saugumo jurisdikcijos tokiam teikėjui, jei jo pagrindinė buveinė, kaip „W Social“ atveju nurodoma straipsnyje, yra kitoje ES valstybėje. Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimo 38 straipsnis svarbus kitam aspektui: Saugiojo tinklo naudotojų sąraše esančios institucijos savo valstybės informacinius išteklius turi laikyti valstybiniuose arba Lietuvos, ES, EEE ir NATO valstybių duomenų centruose. Todėl Europos serveriai yra teisiškai reikšmingas atitikties elementas viešajam sektoriui, bet jie neišsprendžia nei platformos atsakomybės už turinį, nei tapatybės tikrinimo metu renkamų asmens duomenų proporcingumo.

Praktinė reikšmė: Praktikoje viešajam sektoriui ir reguliuotojams silpna vieta yra reklaminis „skaitmeninio suvereniteto“ argumentas, jeigu jis nepagrindžiamas konkrečia buveinės, duomenų centro ir duomenų tvarkymo schema. Cituotinas stipresnis pagrindas yra ne bendras teiginys apie europietišką alternatyvą, o Kibernetinio saugumo įstatymo 12 straipsnio jurisdikcijos taisyklė ir 38 straipsnio duomenų centrų reikalavimas institucijoms. Tapatybės patvirtinimo modelis gali sumažinti anoniminio žalingo turinio riziką, bet kartu padidina BDAR priežiūros riziką, nes Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pagal 9 straipsnį vykdo priežiūros institucijos užduotis asmens duomenų apsaugos srityje. Todėl profesionalui svarbiausia tikrinti ne platformos kilmę, o tris dokumentuojamus faktus: kur yra pagrindinė buveinė, kur laikomi institucijų duomenys ir kokiu teisiniu pagrindu renkama patvirtintos tapatybės informacija.

🧠 Gili analizė

Esmė. Tikslus teisinis klausimas yra ne tai, ar Europa turėtų turėti savą socialinį tinklą, o kokiomis BDAR ir Skaitmeninių paslaugų akto taikymo taisyklėmis turi būti ribojamas socialinio tinklo vykdomas asmens duomenų rinkimas, saugojimas, perdavimas ir naudojimas, įskaitant tapatybės patvirtinimą ir institucijų komunikaciją tokioje platformoje. Šis klausimas pirmiausia spręstinas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 1 straipsnį, 2 straipsnį, 4 straipsnio 9–10 punktus, 5 straipsnio f punktą, 6 straipsnio 3 dalį, 34, 40, 48, 50, 70, 89 ir 98 straipsnius. BDAR 1 straipsnis nustato dvejopą rėmą: fizinių asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis ir laisvą asmens duomenų judėjimą Sąjungoje, todėl „skaitmeninis suverenitetas“ teisiškai negali būti suprantamas kaip paprastas duomenų uždarymas nacionalinėse ar europinėse ribose. BDAR 2 straipsnio 1 dalis apima automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, taigi socialinio tinklo registracija, paskyros administravimas, turinio sklaida ir naudotojų duomenų kaupimas patenka į šio reglamento taikymo sritį. BDAR preambulės 18 konstatuojamoji dalis atskiria naudotojo asmeninę veiklą socialiniame tinkle nuo platformos, kuri suteikia priemones tokiam tvarkymui, todėl pareigos tenka ne eiliniam naudotojui, o duomenų valdytojui arba tvarkytojui

Teisinis vertinimas. Jeigu „W Social“ leidžia registruotis tik tapatybę patvirtinusiems asmenims, teisinis svoris tenka ne vien skaidrumo tikslui, bet ir tam, ar toks asmens duomenų tvarkymas turi BDAR 6 straipsnio 3 dalyje reikalaujamą teisinį pagrindą, kai remiamasi teisine prievole ar viešojo intereso užduotimi. Šioje normoje reikalaujama, kad tikslas būtų nustatytas Sąjungos arba valstybės narės teisėje, o teisinis pagrindas atitiktų viešojo intereso tikslą ir būtų proporcingas siekiamam teisėtam tikslui. Todėl platformos deklaruojamas siekis mažinti anonimiškumą savaime neišsprendžia klausimo, kokių duomenų rūšys renkamos, kiek laiko jos saugomos, kam jos atskleidžiamos ir kokios procedūros taikomos. BDAR 5 straipsnio f punktas reikalauja tinkamo saugumo, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo, neteisėto tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, todėl serverių buvimas Europoje yra tik faktinė aplinkybė, o ne savarankiškas atitikties įrodymas. Jei dėl pažeidimo kiltų didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, BDAR 34 straipsnis įpareigotų duomenų valdytoją nepagrįstai nedelsiant pranešti duomenų subjektui ir aiškia bei paprasta kalba aprašyti pažeidimo pobūdį. Platformų sukauptų duomenų naudojimas dirbtinio intelekto plėtrai turi būti vertinamas pagal tą patį BDAR tikslų, pagrindo ir apsaugos priemonių režimą; kai kalbama apie mokslinius, istorinius tyrimus ar statistiką, BDAR 89 straipsnis leidžia nukrypti nuo kai kurių teisių tik esant nustatytoms sąlygoms ir apsaugos priemonėms. BDAR 4 straipsnio 9 punktas svarbus sprendžiant, kam duomenys atskleidžiami, nes duomenų gavėju laikomas asmuo ar įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, o 10 punktas apibrėžia trečiąją šalį. Jei socialinio tinklo duomenų prašytų trečiosios valstybės teismas ar administracinė institucija, BDAR 48 straipsnis leidžia tokį sprendimą pripažinti ar vykdyti tik remiantis tarptautiniu susitarimu, pavyzdžiui, savitarpio teisinės pagalbos sutartimi. BDAR 50 straipsnis rodo, kad duomenų apsaugos vykdymas trečiųjų valstybių atžvilgiu nėra paliktas vien platformoms: Komisija ir priežiūros institucijos turi kurti bendradarbiavimo mechanizmus, teikti savitarpio pagalbą, padėti tyrimams ir keistis informacija. BDAR 70 straipsnis papildo šią sistemą, nes Europos duomenų apsaugos valdyba skatina priežiūros institucijų bendradarbiavimą, keitimąsi praktika ir žiniomis su priežiūros institucijomis pasaulyje. Lietuvos institucijų lygmeniu šaltiniuose nurodyta, kad Ryšių reguliavimo tarnyba, remdamasi Reglamentu (ES) 2022/2065, gali imtis tikslingų, skaidrių, proporcingų ir nediskriminuojančių veiksmų: atlikti tyrimus, nustatyti įpareigojimus, nagrinėti ginčus ir skundus, teikti rekomendacijas bei taikyti sankcijas. Tai reiškia, kad socialinių tinklų atsakomybės už turinį, algoritmus ir vartotojų apsaugą klausimai negali būti sutraukti vien į privatumo politiką, nes šaltiniuose minimas Skaitmeninių paslaugų aktas susieja platformų veikimą ir su viešąja priežiūra. Komisijos 2026 m. birželio sprendimas pradėti komunikaciją „W Social“ platformoje duomenų apsaugos požiūriu taip pat nėra neutralus faktas, nes BDAR 2 straipsnio 3 dalis ir preambulės 17 konstatuojamoji dalis atskirai nurodo Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų atliekamą duomenų tvarkymą bei jo derinimą su BDAR principais. BDAR 98 straipsnis patvirtina, kad kitų Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų peržiūros tikslas yra vienoda ir nuosekli fizinių asmenų apsauga, įskaitant Sąjungos institucijų atliekamą duomenų tvarkymą

Pasekmės. Praktiškai pirmasis scenarijus yra reguliacinis: Europos platforma gali veikti kaip mažesnės jurisdikcinės trinties modelis, jeigu jos tapatybės patvirtinimo, duomenų saugojimo, gavėjų ir saugumo procedūros iš anksto suderintos su BDAR 1, 2, 5, 6 ir 34 straipsnių logika. Antrasis scenarijus yra priežiūros: jei platforma, nepaisydama europinės kilmės, netinkamai tvarkytų duomenis ar nepakankamai valdytų paslaugos rizikas, kompetentingos institucijos galėtų taikyti tyrimus, įpareigojimus, ginčų ir skundų nagrinėjimą bei sankcijas pagal šaltiniuose nurodytą Ryšių reguliavimo tarnybos kompetenciją ir Reglamentą (ES) 2022/2065. Trečiasis scenarijus susijęs su trečiosiomis valstybėmis: duomenų perdavimo ar atskleidimo reikalavimai iš už Sąjungos ribų turėtų būti tikrinami pagal BDAR 48 straipsnį, o vykdymo bendradarbiavimas – pagal BDAR 50 ir 70 straipsnius. Vartotojams tai svarbu todėl, kad europinė platforma nereiškia silpnesnio duomenų panaudojimo, bet turėtų reikšti aiškesnį teisinį pagrindą, saugumo pareigas ir pranešimą apie reikšmingus saugumo pažeidimus. Platformoms tai svarbu todėl, kad konkurencinis pranašumas negali būti grindžiamas vien europine kilme ar serverių vieta: pagal pateiktas normas privaloma įrodyti teisėtą, proporcingą ir saugų duomenų tvarkymo modelį. Institucijoms tai svarbu todėl, kad jų komunikacijos pasirinkimai skaitmeninėje erdvėje sukuria ne tik politinį signalą, bet ir duomenų tvarkymo bei priežiūros pareigų grandinę

Šaltiniai:
  • BDAR 2016/679 Preambulė
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 98 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 48 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 50 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 34 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 2 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 70 straipsnis
  • Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) 9 straipsnis

🗺️ Gilesnė analizė: teismų praktikos žemėlapis →

Kur teismai nesutaria (rizikos zonos), kaip instancijos remiasi viena kita, ir 100 autoritetingiausių bylų — su paaiškinimais.
Atverti žemėlapį →
📬 Gaukite naujienas į el. paštą
Teisės naujienos, planuojami įstatymų pakeitimai ir svarstymų datos. Be spamo.