Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta paplašinātā sastāvā), 2022. gada 14. septembris.

Priimta 2022-09-14 · ECLI:EU:T:2022:541 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-604/18
Teismas
General Court
Data
2022-09-14
ECLI
ECLI:EU:T:2022:541
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. MarcoulliTeisėjas · pranešėjasS. Frimodt NielsenTeisėjasJ. SchwarczTeisėjasC. IliopoulosTeisėjasR. NorkusKanclerisC. Kristensen
Santrauka
Rengiama…

VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (sestā palāta paplašinātā sastāvā)

Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Viedās mobilās ierīces – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 102. panta un EEZ līguma 54. panta pārkāpums – Daudzpusīgas platformas un tirgus jēdzieni (“ekosistēma”) – Operētājsistēma ( Google Android ) – Lietojumprogrammu veikals ( Play Store ) – Meklēšanas un navigācijas lietojumprogrammas ( Google

Search un Chrome ) – Līgumi ar aparatūras ražotājiem un mobilo tīklu operatoriem – Vienots un turpināts pārkāpums – Kopējā plāna un viena un tā paša pārkāpuma ietvaros īstenotās rīcības jēdzieni (produktu grupēšana, ekskluzivitātes maksājumi un antifragmentācijas pienākumi) – Izstumšanas iedarbība – Tiesības uz aizstāvību – Neierobežota kompetence

Lietā T‑604/18

Google LLC

, Mauntinvjū [ Mountain View ], Kalifornija (Amerikas Savienotās Valstis),

Alphabet, Inc

., Mauntinvjū,

ko pārstāv N . Levy , J . Schindler , A . Lamadrid de Pablo , J . Killick , A . Komninos , G . Forwood , advokāti, P . Stuart , D . Gregory , H . Mostyn , barristers , un M . Pickford , QC ,

prasītājas,

ko atbalsta

Application Developers Alliance

, Vašingtona, Kolumbijas apgabals (Amerikas Savienotās Valstis), ko pārstāv A . Parr , S . Vaz , solicitors , un R . Baena

Zapatero , advokāts,

un

Computer & Communications Industry Association

, Vašingtona, Kolumbijas apgabals, ko pārstāv E . Batchelor , T . Selwyn Sharpe , solicitors , un G . de Vasconcelos Lopes , advokāte,

un

Gigaset Communications GmbH

, Boholte [ Bocholt ] (Vācija), ko pārstāv J .‑ F . Bellis , advokāts,

un

HMD global Oy

, Helsinki (Somija), ko pārstāv M . Glader un M . Johansson , advokāti,

kā arī

Opera Norway AS

, iepriekš Opera Software AS , Oslo (Norvēģija), ko pārstāv M . Glader un M . Johansson , advokāti,

personas, kas iestājušās lietā,

pret

Eiropas Komisiju , ko pārstāv N . Khan , A . Dawes , C . Urraca Caviedes un F . Castillo de la Torre , pārstāvji,

atbildētāja,

ko atbalsta

BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV

, iepriekš Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV , Berlīne (Vācija), ko pārstāv T . Höppner , profesors, un P . Westerhoff , advokāts,

un

Eiropas Patērētāju organizācija ( BEUC ) , Brisele (Beļģija), ko pārstāv A . Fratini , advokāte,

un

FairSearch AISBL

, Brisele, ko pārstāv T . Vinje , D . Paemen un K . Missenden , advokāti,

un

Qwant

, Parīze (Francija), ko pārstāv T . Höppner , profesors, un P . Westerhoff , advokāts,

un

Seznam.cz, a.s

., Prāga (Čehijas Republika), ko pārstāv M . Felgr , T . Vinje , D . Paemen , J . Dobrý un P . Chytil , advokāti,

kā arī

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV

, Berlīne, ko pārstāv T . Höppner , profesors, un P . Westerhoff , advokāts,

personas, kas iestājušās lietā,

VISPĀRĒJĀ TIESA (sestā palāta paplašinātā sastāvā)

šādā sastāvā: priekšsēdētāja A. Markulli [ A . Marcoulli ], tiesneši S. Frimods Nilsens [ S . Frimodt Nielsen ] (referents), J. Švarcs [ J . Schwarcz ], K. Iliopuls [ C . Iliopoulos] un R. Norkus [ R . Norkus] ,

sekretāre: K. Kristensena [ C . Kristensen ], nodaļas vadītāja,

ņemot vērā rakstveida procesu un tiesas sēdi, kas norisinājās no 2021. gada 27. septembra līdz 1. oktobrim,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

I. Tiesvedības priekšvēsture

A. Tiesvedības konteksts

B. Procedūra Komisijā

C. Apstrīdētais lēmums

II. Tiesvedība un lietas dalībnieku prasījumi

A. Pieteikumi par iestāšanos lietā

B. Tiesvedības norise, galvenie lūgumi par konfidencialitātes ievērošanu un lietas sagatavošana iztiesāšanai

C. Lietas dalībnieku prasījumi

III. Juridiskais pamatojums

Store un Google Search licenču piešķiršanas pakārtošana antifragmentācijas līgumos ietverto antifragmentācijas pienākumu (turpmāk tekstā – “antifragmentācijas pienākumi”) ievērošanai ir ļaunprātīga;

A. Ievada apsvērumi

Search vai citās piekļuves vietās, piemēram, ar meklēšanas rīku ( search widget ) vai URL joslu pārlūkprogrammā. Šī meklētājprogramma sniedz vispārējās meklēšanas pakalpojumus ( general search services ) un lietotājiem ļauj meklēt atbildes uz saviem pieprasījumiem visā internetā (apstrīdētā lēmuma 94.–101. un 106. apsvērums).

and Movie , un dažos tiek piedāvāta maksas pakalpojumu premium pakete, piemēram, YouTube un Google Drive (apstrīdētā lēmuma 107. apsvērums un 65. zemsvītras piezīme). Piemēram, 2016. gadā tiešsaistes reklāma veidoja 88,7 % Google kopējo ieņēmumu, no kuriem 80 % tika gūti, izmantojot Google tīmekļvietnes, it īpaši Google Search sākumlapu (apstrīdētā lēmuma 105.–107. apsvērums un 62. zemsvītras piezīme).

Search sasniegt vairāk nekā pusi interneta datplūsmas iPhone un gandrīz trešdaļu visas mobilā interneta datplūsmas (apstrīdētā lēmuma 118. un 119. apsvērums).

Android ierīcēs tiktu novirzīta uz meklētājprogrammu Google Search . Komisija uzskata, ka šīs prakses dēļ Google konkurentiem – piemēram, Qwant vai Seznam – tika liegta iespēja radīt tai konkurenci ar savu sniegumu un Eiropas Savienības patērētājiem tika liegtas efektīvas konkurences priekšrocības, piemēram, iespēja izmantot meklētājprogrammu, kurā izcelta privātās dzīves aizsardzība, kas pielāgota valodas īpatnībām, vai kurā izcelts saturs ar pievienotu vērtību, it īpaši informācijas jomā.

Android ierīcēs būtu Google meklēšanas lietojumprogramma Google Search un pārlūkprogramma Chrome , kas ir divas galvenās piekļuves vietas vispārējās meklēšanas veikšanai; tādējādi šo lietojumprogrammu iepriekšēja instalēšana esot ļāvusi Google izmantot ar tām saistīto “ status quo tendenci” – priekšrocību, kura esot būtiski ietekmējusi konkurenci, it īpaši, samazinot patērētājiem piedāvātās izvēles iespējas;

Android ierīces un kuri esot izmantoti tikai īsu laikposmu, mērķis esot bijis ļaut Google iegūt to, kas formāli nav paredzēts citos līgumos, tas ir, ekskluzivitāti; proti, piemērojot šos ieņēmumu sadalīšanas līgumus, nozīmīgie aparatūras ražotāji un tīklu operatori apņēmās tikai iepriekš instalēt meklētājprogrammu Google Search .

B. Par pirmo pamatu, kas attiecas uz kļūdaini novērtētu konkrētā tirgus definēšanu un dominējošā stāvokļa pastāvēšanu

iOS operētājsistēmas, izpratnē. Turpretī Komisija norādīja, ka šajā tirgū ir ietvertas visas licencējamās operētājsistēmas un nav atšķirības, vai šīs operētājsistēmas darbojas viedtālruņos vai planšetdatoros (apstrīdētā lēmuma 218.–267. apsvērums).

Android ierīcēm ieņem dominējošo stāvokli operētājsistēmu licencēšanas tirgū. Lai nonāktu pie šī secinājuma, Komisija balstījās uz Google tirgus daļu un tās izmaiņām laika gaitā, pārbaudi par šķēršļiem iekļūšanai tirgū un paplašināšanās šķēršļiem, līdzsvarojošas pircēja varas neesamību, kā arī uz nepietiekamu konkurences spiedienu no operētājsistēmām bez licences, it īpaši no Apple iOS operētājsistēmas (apstrīdētā lēmuma 440.–589. apsvērums).

iOS operētājsistēmas, radīto konkurenci un, otrkārt, Android pirmkoda licences radīto konkurenci.

iOS , radītā konkurences spiediena kļūdainu novērtējumu un otrais – uz Android pirmkoda licences atvērtā rakstura radītā konkurences spiediena kļūdainu novērtējumu.

1) Par operētājsistēmu bez licences radīto konkurences spiedienu

iOS (apstrīdētā lēmuma 239. apsvērums). Līdz ar to operētājsistēmu bez licences iespējamo lomu var pārbaudīt, kā to Google turklāt ir apgalvojusi, tikai lietotāju un lietojumprogrammu izstrādātāju līmenī (apstrīdētā lēmuma 241. apsvēruma 2. punkts un 243. apsvērums). Tomēr Komisija uzskatīja, ka ar šo netiešo konkurenci nepietiek, lai neitralizētu Google tirgus varu (apstrīdētā lēmuma 243. apsvērums ar atsauci uz tā 9.3.4. punktu).

i) Par “Apple” radītā konkurences spiediena pierādījumiem

iOS īstenoto inovāciju regularitāti; un, treškārt, uz apstrīdētā lēmuma 250.–252. apsvērumā minētajiem dokumentiem, kuros esot atspoguļota Apple radītā konkurence.

iOS atjauninājumiem pirms 2011. gada bija tikai starpposma atjauninājumi operētājsistēmas uzturēšanai, nevis īsti atjauninājumi un Android atjauninājumu grafika palēnināšanās kopš 2011. gada, tātad tā pielīdzināšanās iOS atjauninājumiem, visticamāk, ir izskaidrojama ar to, ka kopš tā laika Google ir ieguvusi būtisku tirgus varu, ļaujot tai ilgāk izmantot Android versijas bez vajadzības tās atjauninājumos ieguldīt tikpat, cik iepriekš (skat. apstrīdētā lēmuma 258.–262. apsvērumu).

iOS radīto konkurences spiedienu operētājsistēmu licencēšanas tirgū.

ii) Par 2002. gada 22. oktobra sprieduma Schneider Electric/Komisija ( T‑310/01 , EU:T:2002:254 ) ņemšanu vērā un atbilstību iepriekšējai lēmumu pieņemšanas praksei

iii) Par SSNDQ testu

iv) Par lietotāju lojalitāti attiecībā pret to operētājsistēmām

v) Par lietotāju jutīgumu pret operētājsistēmas kvalitāti

Android ierīču lietotāji Apvienotajā Karalistē bija pārgājuši uz ierīcēm, kas darbojas ar citu mobilo operētājsistēmu. Tomēr šī pāriešana nebija galvenokārt izskaidrojama ar operētājsistēmas kvalitāti, bet gan ar citām pazīmēm, piemēram, preču zīmi vai modeli, cenu, izmantošanas vieglumu, tīklu vai operatoru. Tā tas bija it īpaši tādēļ, ka šajā aptaujā atklājās, un Google to neapstrīd, ka ļoti neliela daļa lietotāju ir norādījuši, ka uz Apple ierīci ir pārgājuši operētājsistēmas kvalitātes un preču zīmes dēļ. Citiem vārdiem, lai gan operētājsistēmas kvalitāte varēja būt svarīgs parametrs, tas nebija noteicošais jaunas ierīces iegādē.

Android ierīču pārdošanas apjomam nebija saistības ar šīs operētājsistēmas atjauninājumiem. Tādējādi no tā izriet, ka lietotāji parādīja nelielu jutīgumu pret Android kvalitātes izmaiņām, jo tos, šķiet, apmierināja minētās operētājsistēmas iepriekšējās versijas.

vi) Par izmaksām saistībā ar pāriešanu uz citu operētājsistēmu

vii) Par “Apple” cenu politikas ietekmi

viii) Par lietojumprogrammu izstrādātāju uzvedību

2) Par “Android” pirmkoda licences konkurences spiedienu

i) Lietas dalībnieku argumenti

ii) Vispārējās tiesas vērtējums

Android ierīcēm paredzēto lietojumprogrammu veikalus, kā arī citām ierīcēm, kas darbojas ar Android , paredzēto lietojumprogrammu veikalus. Turpretī, pirmkārt, Komisija izslēdza lietojumprogrammu, tostarp to, kas ir tieši lejupielādējamas internetā, kopuma piederību pie tā paša tirgus, pie kura pieder lietojumprogrammu veikals. Otrkārt, Komisija atstāja ārpus citu licencēto operētājsistēmu, kā arī operētājsistēmu bez licences veikalus.

Store veikala izstrādei, lai uzturētu šo veikalu augstā kvalitātes līmenī. 2018. gada 12. decembra spriedumā Servier u.c./Komisija ( T‑691/14 , pārsūdzēts apelācijā, EU:T:2018:922 ) esot apstiprināts, ka šāds inovācijas modelis paredz konkurences pastāvēšanu. Ja Google , kā apgalvo Komisija, būtu bijusi dominējošā stāvoklī, tā būtu atturējusies no inovāciju ieviešanas, un būtu vērojama Play Store kvalitātes pasliktināšanās. Tāpat arī apgalvojums apstrīdētā lēmuma 660. apsvērumā par to, ka Play Store izstrāde nav izskaidrojama ar inovāciju fenomenu, bet gan ar sekošanu tehnoloģiju tendencēm vai ar inovāciju fenomena sakritību ar tehnoloģiju tendenču pazīmēm, esot nepamatots un kļūdains. Šāds konstatējums, pieņemot, ka tas ir pamatots, apstiprinātu Google un Apple savstarpējo konkurenci.

iOS nerada pietiekamu konkurenci Android , nevar atbalstīt arī Google izvirzītos argumentus pirmā pamata otrās daļas atbalstam.

Search licences saņemšana ir pakļauta aparatūras ražotāju piekrišanai antifragmentācijas pienākumiem un Chrome iepriekšējai instalēšanai saskaņā ar izplatīšanas līgumu, nevarot uzskatīt par ļaunprātīgu rīcību. Tas pats attiecoties arī uz Google dalīšanos ar atsevišķiem saviem reklāmas ieņēmumiem, pretī saņemot to, ka attiecīgie aparatūras ražotāji un tīklu operatori ekskluzīvi iepriekš instalē Google Search .

Android ierīču lietotāji gaidīja, Google izmantoja savu varu vispārējās meklēšanas pakalpojumu valstu tirgos, lai šo lietojumprogrammu piegādātu izplatīšanas līgumu parakstītājiem.

Search piegādi izplatīšanas līgumu parakstītājiem, neliek apšaubīt šo konstatējumu. Google

Search veidoja nozīmīgas ieejas durvis uz Google vispārējās meklēšanas pakalpojumiem, un izplatīšanas līgumu parakstītāji šajā ietvarā darbojās kā starpnieki starp Google un tā lietotājiem.

a priori nevar ietekmēt Google dominējošo stāvokli vispārējās meklēšanas pakalpojumu valstu tirgos. Proti, kā it īpaši izriet no apstrīdētā lēmuma 118.–199. un 515. apsvēruma, pārkāpuma laikposmā Apple guva labumu no ieņēmumu sadalīšanas līguma ar nosacījumu, ka Google Search ir noteikta pēc noklusējuma tās mobilā interneta pārlūkprogrammā Safari . Šī līguma dēļ Apple tātad nebija pamudinājuma ienākt šajos tirgos, lai konkurētu ar Google Search , jo tas, ka iOS ierīču lietotāji izmantoja šo meklētājprogrammu, tai bija ievērojamu ieņēmumu avots.

C. Par otro pamatu saistībā ar pirmo ļaunprātīgo rīcību attiecībā uz izplatīšanas līguma nosacījumu par iepriekšēju instalēšanu kļūdainu novērtēšanu par ļaunprātīgiem

Search iepriekšējai instalēšanai, un Play Store un lietojumprogrammas Google Search iegūšanu – pārlūkprogrammas Chrome iepriekšējai instalēšanai (turpmāk tekstā – “pirmā ļaunprātīgā rīcība”), ļaunprātīgo raksturu.

“Pastāv [..] apstākļi saistībā ar [ Windows Media Player ] pārdošanu ar piesaisti, kas pamato detalizētāku šīs pārdošanas ar piesaisti iedarbības uz konkurenci izvērtēšanu šajā lietā. Kaut gan klasiskās pārdošanas ar piesaisti lietās Komisija un [Savienības] tiesa uzskatīja, ka konkurenci ierobežojošu iedarbību attiecībā pret konkurējošiem izplatītājiem pierādīja atsevišķa produkta pārdošana ar piesaisti pie dominējoša produkta, [jānorāda, ka] šajā lietā lietotāji var un zināmā mērā iegūst trešo personu multimediju draiverus internetā, dažreiz bez maksas. Tādēļ pastāv patiešām pamatoti iemesli nepieņemt bez turpmākas analīzes, ka [ Windows Media Player ] pārdošana ar piesaisti ir rīcība, kas pēc sava rakstura var ierobežot konkurenci.”

Search piesaistīja Play Store, Google no 2011. gada 1. janvāra līdz apstrīdētā lēmuma pieņemšanas datumam savu dominējošo stāvokli esot ļaunprātīgi izmantojusi Android lietojumprogrammu veikalu pasaules mēroga tirgū (ārpus Ķīnas) (apstrīdētā lēmuma 752. un 1009. apsvērums);

1) Par pirmajiem trim 2007. gada 17. septembra spriedumā Microsoft/Komisija ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ) minētajiem nosacījumiem

Search nevar iegūt bez Chrome , un atkārto attiecībā uz pirmo grupēšanu izvirzītos argumentus (apstrīdētā lēmuma 887.–895. apsvērums).

2) Par “konkurences ierobežojuma” nosacījumu

i) “Google Search–Play Store” grupēšana

ii) “Chrome–Play Store” un “Google Search” grupēšana

Android no iepriekš instalētas pārlūkprogrammas Chrome un no citām pārlūkprogrammām, kas nav bijušas iepriekš instalētas, vai arī starp ieņēmumiem, kas gūti no meklēšanas, izmantojot pārlūkprogrammu operētājsistēmā iOS vai operētājsistēmā Android (apstrīdētā lēmuma 900.–912. apsvērums);

3) Par objektīvu attaisnojumu neesamības nosacījumu

Search vai nu kā vispārējās meklēšanas lietojumprogrammu, vai arī kā pārlūkprogrammas Chrome meklēšanas rīku.

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumentu kopsavilkums

3) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Ievada apsvērumi

Search un pārlūkprogramma Chrome bija iepriekš instalētas gandrīz visās šajās ierīcēs (apstrīdētā lēmuma 783. apsvērums);

ii) Par dažiem apstrīdētajā lēmumā ietvertajiem paziņojumiem un informāciju

“Kā šo problēmu var atrisināt? Vai varētu vismaz prasīt [šī pakalpojuma] iepriekšēju lejupielādi Android (vai visās platformās) kā obligātu nosacījumu jebkuram GMS līgumam?”
“Iepriekšēja lejupielāde joprojām ir nozīmīga lietotājiem un tātad – aparatūras ražotājiem, neraugoties uz pilnīgu atsaistīšanu [proti, kad Google lietojumprogrammas tiek ne tikai iepriekš instalētas, bet arī ir pieejamas lejupielādei Play Store ], jo lielākā daļa lietotāju izmanto tikai to, kas ir piegādāts ar ierīci. Cilvēki reti maina noklusējuma iestatījumus [iestatījumu pēc noklusējuma izpratnē].”
“Vai mums tiešām vajag ekskluzivitātes nosacījumus? Šo nosacījumu šībrīža versija [kas neattiecas uz Amerikas Savienotajām Valstīm] nodrošina gandrīz tādu pašu rezultātu. Aparatūras ražotāji saskaņā ar izplatīšanas līgumu iepriekš instalē noklusējuma [iestatījumus] + pamudinājumi subjektiem ieņēmumu sadalīšanas veidā ar nedublēšanu + apjoma mērķi [meklēšanas līgumi] = daudz šķēršļu subjektam, kas vēlas mainīt noklusējuma parametrus. Tiem vajadzētu vairāk naudas no citas meklētājprogrammas [vai arī] pārliecināt aparatūras ražotājus mums prasīt (un saņemt) atkāpi no to izplatīšanas līguma, lai ļautu iepriekš instalēt citu meklēšanas pakalpojumu ar iepriekš instalētu citu GMS , [vai] pārdot ierīces bez instalēta GMS [izplatīšanas līguma prasības]. Praksē piegāde bez GMS nenotiek, izņemot robežgadījumus, piemēram, (iepriekš) America Movil . Visos attīstītajos tirgos ir lietotāji, kas gaida un prasa GMS .”
“Labvēlīgs novietojums un iestatījumi pēc noklusējuma sniedz šajās pozīcijās novietotajām lietojumprogrammām un pakalpojumiem priekšrocību, ka tie ir pirmie, ko lietotāji redz, uzsākot darboties ar savām ierīcēm. Lietotāji, visticamāk, izmēģinās šīs lietojumprogrammas vai pakalpojumus to labās redzamības dēļ, un, tiklīdz tie būs izmantoti, viņi parasti turpinās to darīt. Tas ir vienkāršs veids, kā iegūt jaunus lietotājus un nodrošināt gandrīz automātisku lietojumprogrammas vai pakalpojuma lietošanu.”
“Iepriekš instalēta lietojumprogramma ir daudz jaudīgāka salīdzinājumā ar bootstrap vai pat ar mārketinga ieteikumu izmantot lietojumprogrammu. Tāpat kā ar jebkuru citu pakalpojumu, ja tas ir rokas attālumā, ir lielāka iespēja, ka tas tiks izmantots.”
“Efektīvākais izplatīšanas kanāls ir aparatūras ražotāju veikta iepriekšēja instalēšana. Aparatūras ražotāji iepriekš instalē galvenokārt pakalpojumus, kas tiem var radīt papildu ieņēmumus; pakalpojums, kas šajā ziņā rada vislielākos ieņēmumus, ir mūsu mobilais meklēšanas pakalpojums un saistītie pakalpojumi. Tātad vairumā gadījumu mūsu pārrunas ar aparatūras ražotājiem galvenokārt attiecas uz Yandex Search iepriekšēju instalēšanu.”

iii) Par dažiem apstrīdētajā lēmumā veiktiem salīdzinājumiem

Search izmantošanu, nevis uz pakalpojuma Google Search izmantošanu kopumā, kas saskaņā ar apstrīdēto lēmumu veidojot konkrēto tirgu (323. apsvērums), vai uz meklēšanu, kas veikta, izmantojot pārlūkprogrammu. Ja ņem vērā piekļuvi, izmantojot pārlūkprogrammu, Google

Search “tvērums” Android un iOS sistēmā būtiski neatšķiroties (skat. apstrīdētā lēmuma 515. apsvēruma 3. punktu un 857. zemsvītras piezīmi). Šādā kopējā kontekstā salīdzinājums starp izmantošanu Android vai iOS sistēmā tātad neapstiprinot iepriekšējas instalēšanas izraisītu “ status quo tendenci”, bet drīzāk uzsverot, cik nozīmīga ir piekļuve internetam, izmantojot pārlūkprogrammu.

Search nav bijis iepriekš instalēts Windows Mobile ierīcēs, kurās Bing ir bijis “noteikts kā vispārējās meklēšanas pakalpojums pēc noklusējuma” (skat. apstrīdētā lēmuma 793. un 840. apsvērumu), un šo iestatīšanu pēc noklusējuma parasti nevarot mainīt atšķirībā no meklēšanas parametriem pēc noklusējuma Android ierīcēs. Iestatīšana pēc noklusējuma tātad varot pārstāvēt ievērojamu atšķirību daļu, uz kurām tiek norādīts apstrīdētajā lēmumā, vai visas no tām. Drīzāk lietotāju izvēle par labu Google Search izskaidrojot lejupielādēto konkurējošo vispārējās meklēšanas lietojumprogrammu nelielo skaitu (saskaņā ar datiem, ko Google sniegusi 2016. gada beigās, aptuveni 95 % lietotāju Apvienotajā Karalistē, Francijā un Vācijā labāk izvēlas Google ). Salīdzinājumam: Netmarketshare dati rādot, ka Google meklēšanas pieprasījumu daļas atšķirība starp Android un Windows Mobile ierīcēm ir mazāka un faktiskā atšķirība esot līdzvērtīga tikai 1 % ( Data On Operating System Market Share : Mobile OS , Europe , 2015). Apstrīdētajā lēmumā tiekot pausta nožēla, ka Google nav sniegusi tās statistikas rādītājus pamatojošos kvantitatīvos datus (apstrīdētā lēmuma 799. apsvēruma 3. punkts), bet Komisija tos esot varējusi iegūt pēc pieprasījuma.

Search ir iepriekš instalēta, nekā iOS ierīcēs, kurās nav iepriekš instalēta neviena vispārējās meklēšanas lietojumprogramma, tostarp Google Search . Tā kā šī lēmuma daļa ir veltīta pirmajai grupēšanai, tajā nav jāiekļauj ieņēmumi no otrās grupēšanas īstenošanas. Plašākā nozīmē arī tur šie dati salīdzina situācijas, kurās attiecīgais vispārējās meklēšanas pakalpojums, šajā gadījumā Google Search , gūst labumu vai nu no lietojumprogrammas Google Search iepriekšējas instalēšanas Google Android , vai no Google Search iestatīšanas pēc noklusējuma pārlūkprogrammā Safari .

iv) Par dažiem elementiem saistībā ar “Chrome”

GMS ierīcēs un Safari

iOS ierīcēs).

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumentu kopsavilkums

Search bija iestatīta pēc noklusējuma Chrome URL joslā, lietotāji vienmēr esot varējuši mainīt šo meklēšanas pakalpojumu, konfigurējot konkurenta meklēšanas pakalpojumu. Tātad konkrētā prakse neesot spējusi ierobežot konkurenci.

3) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Ievada apsvērumi

Android ierīcēs, kāda bija piešķirta Google Search un Chrome .

ii) Par konkurējošu lietojumprogrammu iepriekšēju instalēšanu

Search kā vispārējās meklēšanas pakalpojumu pēc noklusējuma. Apstrīdētā lēmuma 798. apsvēruma 2. punktā tādējādi ir atsauce uz “līgumiem ar aparatūras ražotājiem un tīklu operatoriem, kuru mērķis ir garantēt, lai Google Search būtu vienīgais iepriekš instalētais un pēc noklusējuma noteiktais vispārējās meklēšanas pakalpojums visās iepriekš instalētajās trešo personu mobilajās pārlūkprogrammās”. Atbildot uz jautājumu šajā punktā, Komisija precizēja, ka tā ir atsauce uz ieņēmumu sadalīšanas līgumiem. Komisija atsaucas arī uz HTC , kas savā pārlūkprogrammā Google Search bija noteicis kā vispārējās meklēšanas pakalpojumu pēc noklusējuma, lai norādītu, ka jebkurā gadījumā HTC 2016. gada 30. novembrī bija pārtraucis izstrādāt savu pārlūkprogrammu.

Search .

iii) Par apgalvoto pretrunu starp argumentāciju par ieņēmumu sadalīšanas līgumiem un apgalvojumu, ka konkurējošu lietojumprogrammu iepriekšēja instalēšana nav izdevīga

Search vai Chrome – kas saskaņā ar izplatīšanas līgumu ir iepriekš instalētas GMS ierīcēs – konkurentiem. Komisija tomēr neapstrīd, ka šiem aparatūras ražotājiem varētu būt komerciāla ieinteresētība piedalīties pārrunās par šādiem līgumiem, kas it īpaši ir norādīta saistībā ar ieņēmumu sadalīšanas līgumiem. Šī komerciālā ieinteresētība tomēr ir jālīdzsvaro ar citiem faktoriem, kas norādīti Komisijas argumentācijā saistībā ar pirmo grupēšanu (neliela atlikušā tirgus daļa otrai vispārējās meklēšanas pakalpojuma lietojumprogrammai, darījuma izmaksas, grūtības saistībā ar dublēšanos, ņemot vērā lietotāju pieredzi un datu glabāšanas vietas apjomu) un otro grupēšanu (problēmas saistībā ar datu glabāšanas vietas apjomu).

iv) Par aparatūras ražotāju ieinteresētību iepriekš instalēt konkurējošas lietojumprogrammas

Search (apstrīdētā lēmuma 832. apsvērums);

Search iestatīšana pēc noklusējuma citos galvenajos piekļuves punktos izrietēja no izplatīšanas līguma. Apstrīdētā lēmuma 825. apsvēruma beigās paustais apgalvojums, aplūkojot kontekstā, drīzāk ļauj saprast, kā to savā iebildumu rakstā apgalvo Komisija, ka Google izmantoja vairākus tās rīcībā esošus instrumentus, lai panāktu, ka aparatūras ražotāji nosaka Google Search kā vispārējās meklēšanas pakalpojumu pēc noklusējuma citos piekļuves punktos – papildus tam, kas izriet no iepriekš instalētas lietojumprogrammas Google Search izmantošanas.

1) Lietas dalībnieku argumenti

2) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Par konkurējošo lietojumprogrammu lejupielādi

ii) Par piekļuvi konkurējošiem meklēšanas pakalpojumiem, izmantojot pārlūkprogrammu

iii) Par konkurences priekšrocības un pretkonkurences izstumšanas sajaukšanu

iv) Secinājums

1) Lietas dalībnieku argumenti

2) Vispārējās tiesas vērtējums

1) Lietas dalībnieku argumenti

iOS ierīcēs Google Search nosaka kā vispārējās meklēšanas pakalpojumu pēc noklusējuma pārlūkprogrammā Safari (skat. apstrīdētā lēmuma 119. un 154. apsvērumu, 515. apsvēruma 1. punktu, 796. apsvēruma 2. punkta a) apakšpunktu, 799. apsvēruma 2. punktu un 840. un 1293. apsvērumu);

2) Vispārējās tiesas vērtējums

D. Par trešo pamatu attiecībā uz kļūdaini novērtētu aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu viena nosacījuma par iepriekšēju instalēšanu ļaunprātīgo raksturu

1) Par aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu raksturu

2) Par aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu spēju ierobežot konkurenci

3) Par objektīvu attaisnojumu esamību

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumenti

3) Vispārējās tiesas vērtējums

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumenti

3) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Par izmaksām, kuras attiecināmas uz potenciālo konkurentu, kas ir tikpat efektīvs

ii) Par ieņēmumiem, ar kuriem var dalīties potenciālais konkurents, kas ir vismaz tikpat efektīvs

iii) Par meklēšanas pieprasījumu daļu, uz kuru var pretendēt potenciālais konkurents, kas ir vismaz tikpat efektīvs

iv) Par potenciālā konkurenta, kas ir vismaz tikpat efektīvs, lietojumprogrammas iepriekšējas instalēšanas apjomu

v) Par AEC testa piemērošanu laikā

vi) Secinājums par AEC testa pareizību

E. Par ceturto pamatu attiecībā uz kļūdainu novērtējumu par Play Store un Google Search licenču piešķiršanas pakārtošanas antifragmentācijas pienākumu ievērošanai ļaunprātīgo raksturu

API komplektu.

1) “Google” argumenti

API būtu instalētas ierīcē, kas izstrādāta īpaši darbībai ar Android vai Android atzarojumu, esot priekšrocība, nevis ierobežojums. Proti, katrai ierīcei esot tūlītēja piekļuve plašam tādu lietojumprogrammu klāstam, kuras paredzētas visām savietojamām operētājsistēmām. Citas Android savietojamības dokumenta tehniskās prasības esot domātas tāda paša rezultāta sasniegšanai. Tādējādi visiem attiecīgajiem uzņēmējiem neesot vajadzības no nekā veidot savu “ekosistēmu”.

2) Komisijas argumenti

1) Par prakses pastāvēšanu

2) Par šīs prakses pretkonkurences raksturu

i) Par izvirzīto mērķu pretkonkurences raksturu

ii) Par konkurences ierobežošanu

API un pirmkoda pamatversijām visā pārkāpuma laikposmā ir palielinājusies. Tādējādi lietojumprogrammu izstrādātājiem un aparatūras ražotājiem bija stratēģiska interese piekļūt Google patentētajām API . ADA , kas iestājusies lietā Google atbalstam, turklāt apstiprina, ka bez Google patentētajām API lietojumprogrammas nedarbotos pareizi un šo darbības traucējumu novēršana radītu daudzkārtējas un augstas izmaksas.

1) “Google” argumenti

2) Komisijas argumenti

1) Par nepieciešamību aizsargāt savietojamību ““Android” ekosistēmā” un novērst “fragmentāciju”

2) Par nepieciešamību aizsargāt savu reputāciju

3) Par vajadzību likvidēt lieka atbalsta sekas

4) Par rīcību pirms dominējošā stāvokļa iegūšanas un maldināšanas neesamību

5) Par antifragmentācijas pienākumu konkurenci veicinošo seku ņemšanu vērā

F. Par piekto pamatu, kas attiecas uz tiesību uz aizstāvību pārkāpumu

G. Par pirmo piecu pamatu pārbaudes sekām un par sesto pamatu

1) Pārdošanas apjoma vērtības kā sākotnējā dotā lieluma ņemšana vērā

2) Smaguma ņemšana vērā

3) Ilguma ņemšana vērā

4) Kombinētais vērtējums, ņemot vērā intensitāti

IV. Par tiesāšanās izdevumiem

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (sestā palāta paplašinātā sastāvā)

nospriež:

Google Search

.

. ir solidāri atbildīga 1520605895 EUR apmērā .

. un Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV sedz savus tiesāšanās izdevumus .

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

Norkus

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2022. gada 14. septembrī.

[Paraksti]

Satura rādītājs

I. Tiesvedības priekšvēsture

A. Tiesvedības konteksts

B. Procedūra Komisijā

C. Apstrīdētais lēmums

II. Tiesvedība un lietas dalībnieku prasījumi

A. Pieteikumi par iestāšanos lietā

B. Tiesvedības norise, galvenie lūgumi par konfidencialitātes ievērošanu un lietas sagatavošana iztiesāšanai

C. Lietas dalībnieku prasījumi

III. Juridiskais pamatojums

A. Ievada apsvērumi

a) Uz meklēšanu ar “Google Search” balstīts uzņēmējdarbības modelis

b) Prakse, kas īstenota laikā, kad notika pāreja uz mobilo internetu

c) Vienots pārkāpums ar vairākiem aspektiem

a) Visu atbilstošo elementu padziļināta pārbaude

b) Neierobežota kompetence saistībā ar naudas sodu

B. Par pirmo pamatu, kas attiecas uz kļūdaini novērtētu konkrētā tirgus definēšanu un dominējošā stāvokļa pastāvēšanu

a) Konkrētā tirgus, dominējošā stāvokļa un konkurences spiediena jēdzieni – it īpaši “ekosistēmas” gadījumā

b) Atsevišķi, bet savstarpēji saistīti tirgi

a) Par pirmās daļas pieņemamību

b) Par pirmās daļas pamatotību

1) Par operētājsistēmu bez licences radīto konkurences spiedienu

i) Par “Apple” radītā konkurences spiediena pierādījumiem

ii) Par 2002. gada 22. oktobra sprieduma “Schneider Electric”/Komisija (T‑310/01, EU:T:2002:254) ņemšanu vērā un atbilstību iepriekšējai lēmumu pieņemšanas praksei

v) Par lietotāju jutīgumu pret operētājsistēmas kvalitāti

2) Par “Android” pirmkoda licences konkurences spiedienu

i) Lietas dalībnieku argumenti ii) Vispārējās tiesas vērtējums

a) Lietas dalībnieku argumenti

b) Vispārējās tiesas vērtējums

a) Lietas dalībnieku argumenti

b) Vispārējās tiesas vērtējums

C. Par otro pamatu saistībā ar pirmo ļaunprātīgo rīcību attiecībā uz izplatīšanas līguma nosacījumu par iepriekšēju instalēšanu kļūdainu novērtēšanu par ļaunprātīgiem

a) Jēdzieni “ļaunprātīga rīcība”, “izstumšanas iedarbība” un “pārdošana ar piesaisti”, it īpaši – ievērojot 2007. gada 17. septembra spriedumu “Microsoft”/Komisija (T‑201/04, EU:T:2007:289)

b) Apstrīdētais lēmums

1) Par pirmajiem trim 2007. gada 17. septembra spriedumā “Microsoft”/Komisija (T‑201/04, EU:T:2007:289) minētajiem nosacījumiem

2) Par “konkurences ierobežojuma” nosacījumu

i) “Google Search–Play Store” grupēšana ii) “Chrome–Play Store” un “Google Search” grupēšana

3) Par objektīvu attaisnojumu neesamības nosacījumu

c) Pirmās ļaunprātīgās rīcības papildinātība

a) Iepriekšēja instalēšana un ““status quo” tendence”

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumentu kopsavilkums

3) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Ievada apsvērumi

b) Iespēja aparatūras ražotājiem iepriekš instalēt konkurējošus vispārējās meklēšanas pakalpojumus vai tos iestatīt pēc noklusējuma

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumentu kopsavilkums

3) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Ievada apsvērumi ii) Par konkurējošu lietojumprogrammu iepriekšēju instalēšanu

iii) Par apgalvoto pretrunu starp argumentāciju par ieņēmumu sadalīšanas līgumiem un apgalvojumu, ka konkurējošu lietojumprogrammu iepriekšēja instalēšana nav izdevīga

iv) Par aparatūras ražotāju ieinteresētību iepriekš instalēt konkurējošas lietojumprogrammas

c) Citi līdzekļi lietotāju sasniegšanai, kas nav iepriekšēja instalēšana

1) Lietas dalībnieku argumenti

2) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Par konkurējošo lietojumprogrammu lejupielādi ii) Par piekļuvi konkurējošiem meklēšanas pakalpojumiem, izmantojot pārlūkprogrammu

iii) Par konkurences priekšrocības un pretkonkurences izstumšanas sajaukšanu

iv) Secinājums

d) Nepierādīta saikne starp izmantošanas daļām un iepriekšēju instalēšanu

1) Lietas dalībnieku argumenti

2) Vispārējās tiesas vērtējums

e) Ekonomiskā un juridiskā konteksta neņemšana vērā

1) Lietas dalībnieku argumenti

2) Vispārējās tiesas vērtējums

a) Lietas dalībnieku argumenti

b) Vispārējās tiesas vērtējums D. Par trešo pamatu attiecībā uz kļūdaini novērtētu aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu viena nosacījuma par iepriekšēju instalēšanu ļaunprātīgo raksturu

a) Apstrīdētais lēmums

1) Par aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu raksturu

2) Par aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu spēju ierobežot konkurenci

3) Par objektīvu attaisnojumu esamību

b) Par atšķirību starp aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumiem un ierīču ieņēmumu sadalīšanas līgumiem

c) Par ieņēmumu sadalīšanu saskaņā ar aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu

d) Par ekskluzivitātes maksājuma ļaunprātīga rakstura pierādījumu

a) Lietas dalībnieku argumenti

b) Vispārējās tiesas vērtējums

a) Par aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu segumu un ietekmi

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumenti

3) Vispārējās tiesas vērtējums

b) Par aparatūras klāsta ieņēmumu sadalīšanas līgumu kompensēšanu

1) Apstrīdētais lēmums

2) Lietas dalībnieku argumenti

3) Vispārējās tiesas vērtējums

i) Par izmaksām, kuras attiecināmas uz potenciālo konkurentu, kas ir tikpat efektīvs ii) Par ieņēmumiem, ar kuriem var dalīties potenciālais konkurents, kas ir vismaz tikpat efektīvs

iii) Par meklēšanas pieprasījumu daļu, uz kuru var pretendēt potenciālais konkurents, kas ir vismaz tikpat efektīvs

iv) Par potenciālā konkurenta, kas ir vismaz tikpat efektīvs, lietojumprogrammas iepriekšējas instalēšanas apjomu

v) Par AEC testa piemērošanu laikā vi) Secinājums par AEC testa pareizību

E. Par ceturto pamatu attiecībā uz kļūdainu novērtējumu par Play Store un Google Search licenču piešķiršanas pakārtošanas antifragmentācijas pienākumu ievērošanai ļaunprātīgo raksturu

a) Apstrīdētais lēmums

b) Lietas dalībnieku argumenti

1) “Google” argumenti

2) Komisijas argumenti

c) Vispārējās tiesas vērtējums

1) Par prakses pastāvēšanu

2) Par šīs prakses pretkonkurences raksturu

i) Par izvirzīto mērķu pretkonkurences raksturu ii) Par konkurences ierobežošanu

a) Apstrīdētais lēmums

b) Lietas dalībnieku argumenti

1) “Google” argumenti

2) Komisijas argumenti

c) Vispārējās tiesas vērtējums

1) Par nepieciešamību aizsargāt savietojamību ““Android” ekosistēmā” un novērst “fragmentāciju”

2) Par nepieciešamību aizsargāt savu reputāciju

3) Par vajadzību likvidēt lieka atbalsta sekas

4) Par rīcību pirms dominējošā stāvokļa iegūšanas un maldināšanas neesamību

5) Par antifragmentācijas pienākumu konkurenci veicinošo seku ņemšanu vērā

F. Par piekto pamatu, kas attiecas uz tiesību uz aizstāvību pārkāpumu

a) Lietas dalībnieku argumenti

b) Vispārējās tiesas vērtējums

a) Lietas dalībnieku argumenti

b) Vispārējās tiesas vērtējums

G. Par pirmo piecu pamatu pārbaudes sekām un par sesto pamatu

a) Tīši vai nolaidības dēļ izdarīts pārkāpums

b) Pārkāpuma smaguma un ilguma ņemšana vērā

1) Pārdošanas apjoma vērtības kā sākotnējā dotā lieluma ņemšana vērā

2) Smaguma ņemšana vērā

3) Ilguma ņemšana vērā

4) Kombinētais vērtējums, ņemot vērā intensitāti

c) Atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi

d) Naudas soda apmērs un “Alphabet” solidārā atbildība

e) Par soda atbilstošo raksturu

f) Sankcijas pietiekami preventīvais raksturs, ņemot vērā uzņēmuma lielumu

g) Atbilstība ierobežojumam 10 % apmērā no kopējā apgrozījuma

h) Secinājums par grozīšanu IV. Par tiesāšanās izdevumiem

(*1) Tiesvedības valoda – angļu.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.